Фактическое принятие наследства в суде: Фактическое принятие наследства по закону и завещанию

Содержание

Заявление в суд об установлении факта принятия наследства

кому



от


ЗАЯВЛЕНИЕ

в суд об установлении факта принятия наследства

«»2021 г. умер(ла) , отец (мать и т.д.) – копия свидетельства о смерти прилагается.

Заявитель по закону является наследником первой очереди (копия свидетельства о рождении прилагается). Других наследников первой очереди не имеется.

В течение установленного законом срока заявитель не обратился в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства. Однако в течение данного срока заявителем, как наследником, были совершены действия, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ фактическим принятием наследства.

В частности, заявитель с «»2021 г. вступил во владение следующим наследственнымимуществом: .

Заявитель принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц: .

Заявитель из своих средств оплатил налоги на наследуемое имущество, коммунальные платежи, страховые премии, а также: .

Заявитель оплатил за свой счет долги наследодателя и получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Действия по фактическому принятию Заявителем наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для принятия наследства – в течение месяцев со дня открытия наследства.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Установление факта принятия наследства Заявителем необходимо ему для .

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия наследства, Заявитель не мог по причине .

Нотариус письмом от «»2021 г. № разъяснил Заявителю, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства в порядке гл. 28 ГПК РФ. При таких обстоятельствах получить надлежащие документы без обращения в суд Заявитель не имеет возможности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1152 ГК РФ, ст. ст. 264 — 268 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти его отца (матери) , умершего(й) «»2021 г.

Приложения:

  1. квитанция об уплате государственной пошлины;
  2. копия свидетельства о смерти № от «»2021 г.;
  3. копия свидетельства о рождении заявителя;
  4. перечень наследственного имущества;
  5. справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  6. справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства;
  7. квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника;
  8. договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т. п.;
  9. квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией;
  10. копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство;
  11. другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

4 пользователя добавили
этот документ в избранное

ВС разобрался, кто из наследников важнее

По факту и по форме

В деле № 5-КГ19-83 коллегия по гражданским спорам ВС разбиралась, можно ли отстоять право на долю в наследстве, если вместо того, чтобы в установленный срок обратиться к нотариусу, наследница осталась жить в квартире наследодателя и фактически относилась к имуществу так, как к своему.

Москвичка Мария Елисеева* подала в суд на Ольгу Баранову, свою сестру. Елисеева жила в квартире их общего брата Максима Баранова. Она ухаживала за братом и распоряжалась его деньгами по генеральной доверенности, а также отремонтировала жилье за свой счет. После смерти брата Елисеева осталась в той же квартире: другого жилья у нее не было. Завещания брат не оставил, наследников – братьев и сестер – было пятеро. 

Практика

Когда Елисеева обратилась к нотариусу, чтобы принять наследство, она получила отказ: шесть месяцев, которые отводились на это, уже истекли, а право собственности на всю квартиру, включая долю Елисеевой, к тому моменту уже оформила на себя ее сестра. Остальные трое наследников отказались от своей части в пользу Барановой. Но Елисеева обратилась в суд, ведь от своей доли она не отказывалась. Фактически она приняла наследство, хотя и не обращалась к нотариусу.

Дорогомиловский районный суд, куда поступил иск, удовлетворил ее требования и признал за ней право собственности на пятую часть квартиры.

Суд указал, что Елисеева много лет жила с братом и после его смерти продолжила пользоваться имуществом и содержать его, а от наследства не отказывалась, то есть фактически его приняла. Но решение не устояло в Мосгорсуде. Там решили: проживание в квартире, принадлежавшей наследодателю, не свидетельствует о принятии наследства.

Верховный суд за равенство

Верховный суд, которому в итоге и пришлось разбираться в споре, заключил, что правильные выводы сделала первая инстанция. Имущество наследуется по завещанию или по закону, а для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства, напомнил ВС. Сделать это можно двумя способами: подать заявление о принятии наследства нотариусу или осуществить действия, которые будут говорить о его фактическом принятии. Перечень этих действий есть в п. 2 ст. 1153 ГК, в их числе – вступление в управление имуществом, меры по его сохранению и защите, траты на содержание имущества, оплата долгов наследодателя и т.

д.

То есть речь идет о тех действиях, в которых «проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу», уточнял Пленум ВС № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Таким действием может быть вселение наследника в квартиру наследодателя или проживание в нём на день открытия наследства, отмечает ВС.

Елисеева пользовалась квартирой брата, и суд установил, что своими действиями она выразила волю на принятие наследства, приняв его фактически, указал ВС. Выбрав место жительства в спорной квартире и неся бремя содержания спорного имущества, она, не отказавшаяся от принятия наследства, считается принявшей наследство, указала коллегия под председательством судьи Александра Кликушина.

Получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии – это право, а не обязанность наследника, подтвердил ВС. 

ВС отменил апелляционное определение Мосгорсуда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

* – имена и фамилии участников спора изменены редакцией.

Установление факта принятия наследства: порядок, помощь адвоката

   Из наследника стать собственником поможет процедура установление факта принятия наследства в судебном порядке.

   Как бы дело ни было запущено, в процессе оформление наследства после смерти жены Вам всегда сможет помочь наш наследственный адвокат. Проконсультирует, составит исковое заявление об установлении факта принятия наследства и представит Ваши интересы.

Когда необходимо установление факта принятия наследства?

   Бывают случаи, когда наследник принимает имущество умершего родственника, например, квартиру, и не обращается к нотариусу в установленные законом шесть месяцев, чтобы принять наследство документально. Он живет в этой квартире, не задерживает квартплату, пользуется вещами, которые в этом доме находились, возможно, сделал ремонт. По факту он принял наследство, но не зафиксировал это на бумаге, был пропущен срок вступления в наследство и теперь этот факт могут оспорить и отсудить имущество. Чаще всего бывают другие наследники, которые начинают наследственный конфликт.

   Чтобы эту проблему устранить, необходимо доказать и  установить факт принятия наследства через суд, даже по истечении шести месяцев.

Случаи, когда признается установление факта принятия наследства:

  1. Если наследник вступает во владение имуществом и начинает им управлять и пользоваться как своим собственным
  2. Если он защищает это имущество от посягательств третьих лиц и вредных факторов воздействия со стороны природы (восстановление и ремонт)
  3. Если он содержит наследственное имущество и тратит на это свои деньги (текущие коммунальные платежи и т.п.)
  4. Если наследник рассчитывается с долгами наследодателя

   Все эти факты наследник должен доказать в суде, тогда он получит решение суда об установлении факта принятия наследства. Судебные тяжбы, как правило, длятся два-три месяца, если не осложняются дополнительными исками в виде признания родственных отношений или вопросом наследование иждивенцами (по ссылке подробнее).

   Если нужно признать лишь только, что наследство было принято, то судебного решения будет достаточно, чтобы засвидетельствовать нотариально Ваше право. Но лучше сразу, в этом же процессе признать право собственности на полученное добро, чтобы впоследствии к этому не возвращаться а сразу идти регистрировать свое право собственности в регистрирующем органе.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео с советами адвоката по восстановлению срока на принятие наследства, его фактическое принятие, задавайте вопросы в комментарии к ролику и не забудьте подписаться на наш канал в YouTube:

Порядок установления факта принятия наследства

   Чтобы установить в судебном порядке факт принятия наследства выполните следующие действия:

  1. Подготовьте заявление в суд об установлении соответствующего факта.
    ВНИМАНИЕ: при наличии спора о праве, суд оставит заявление без рассмотрения.
  2. Подайте заявление в суд по своему месту жительства.
  3. Примите участие в судебном заседании, обосновывая свое заявление.
  4. Дождитесь решения суда.
  5. При отказе судом в удовлетворении Вашего заявления обжалуйте его в вышестоящий суд.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства?

   Что Вы должны указать, подавая заявление об установлении факта принятия наследства в суд и какие доказательства предъявить:

  1. Факт того, что наследство открыто. Доказательством может служить свидетельство о смерти наследодателя.
  2. Описание перешедшего Вам имущества (деньги, недвижимость, автомобиль и т.п.). Эта информация может быть указана в завещании, либо устанавливается отдельно.
  3. Доказательства того, что наследство Вами принято. Здесь Вы можете предъявить квитанции о платежах за жилье, налоги, оплаченные Вами страховки. Кроме того, понадобится подтверждение двоих свидетелей.
  4. Доказательство того, что Вы наследник. Нужно подтвердить факт родства (более подробнее про установление факта родственных отношений с умершим по ссылке). Это может быть свидетельство о рождении, заключении брака, отметки в паспорте. Если таких доказательств нет, то потребуется их установить в ходе судебного процесса. Если вы не являетесь родственником, то Вы заинтересованное лицо, которое считается потенциальным наследником.
  5. Подсудность дел об установлении факта наследования. Заявляя только требование об установлении факта принятия наследства, заявитель подает заявление в районный суд по своему месту жительства.
  6. Иные важные обстоятельства.

ВАЖНО: цель обращения в суд — установление юридического факта принятия наследства. Нужно, чтобы оформить наследственные права, подробнее советы по составлению иска в суд смотрите в видео

Срок исковой давности по установлению факта принятия наследства

   С заявлением об установлении факта лицо может обратиться в течение общего срока исковой давности, который составляет 3 года, НО не стоит выжидать данный срок, нужно все-таки решать вопросы, связанные с наследством, своевременно.

   Следует отметить, что суд откажет в удовлетворении заявления, в связи с истечением срока исковой давности, только если такое ходатайство будет заявлено кем-либо из участвующих лиц.

   Теоретически такое ходатайство может быть заявлено только в исковом производстве, когда имеется спор, хотя нельзя исключать, что какое-либо заинтересованное лицо также может сделать такое заявление при рассмотрении дела в особом производстве.

Как оспорить фактическое принятие наследства?

   Заявить о своих возражениях по поводу фактического принятия наследства тем или иным лицом можно в рамках дела об установлении факта принятия наследства, в этом случае суд оставит заявление без рассмотрения, и лицо (истец) сможет обратиться в суд с иском.

   В рамках рассмотрения иска возражающее лицо должно опровергнуть доводы истца о фактическом принятии наследства. Например, если истец утверждает, что он пользовался наследственным имуществом, тем самым принял наследство, в этом случае ответчик должен доказать, что истец не пользовался наследственным имуществом, в том числе, с помощью свидетельских показаниях. А может истец вообще находился за границей, в этом случае нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы или обратиться в суд с ходатайством о направлении необходимых запросов для получения сведений.

Адвокат по установлению факта принятия наследства в Екатеринбурге

   Как видим, не каждому под силу доказать установление факта принятия наследства самостоятельно по причине сложности процедуры. Основная проблема – собрать и проанализировать доказательства, грамотно составить заявление. Также немаловажно правильно вести дело непосредственно в суде.

   Вопросы доказывания фактического принятия наследства и оспаривания являются достаточно острыми, поэтому иногда требуется правильно собрать доказательную базу, в чем всегда может помочь компетентный адвокат.

   Чтобы не допустить ошибок, лучше всего обратиться к нашему адвокату по наследственным делам г. Екатеринбург, который проконтролирует корректность судебного процесса по защите Ваших наследственных прав. Начните действовать прямо сейчас и позвоните нам — консультация по наследству поможет разобраться в Вашей проблеме и выбрать наиболее эффективный способ ее решения.

Отзыв о работе нашего адвоката по наследственным делам

Читайте наши материалы по работе наследственного адвоката:

Как решаются наследственные споры в суде в суде

Узнайте, какую обязательную долю можно получить вопреки завещанию

С нами восстановить срок принятия в наследство профессионально

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А. В. Кацайлиди

Решение суда об установлении факта принятия наследства

Дело № 2-40/2013

 Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Камбарка                                                                                                 

22 января 2013 года

 

Камбарский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Ефимова С.Л.,

при секретаре Хисамутдиновой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Г.З.Г. об установлении факта принятия наследства,

УСТАНОВИЛ:

Г.З.Г. обратилась в Камбарский районный суд УР с заявлением об установлении факта принятия наследства после умершего ** ** ****г. сына – С.В.М., **.**.**** г.р., проживавшего на день смерти по адресу: *****, состоящего из черно-белого телевизора марки «Рекорд», мебели: деревянная кровать, два деревянных стула, столовой посуды.

Заявление мотивировано тем, что ** ** **** года умер ее родной сын – С.В.М., проживавший на день смерти одиноко по адресу: ********.

Наследуемым имуществом, оставшимся на день смерти сына, является 1/6 доля жилого дома с надворными постройками, расположенного по адресу: ********.

** ** **** заявителю, как наследнику первой очереди по закону, Постановлением нотариуса нотариального округа Ххххххх район УР на основании ст. 1154 ГК РФ отказано в принятии заявления о принятии наследства по закону, после умершего сына, ввиду пропуска 6-ти месячного срока для принятия наследства после умершего наследодателя по закону.

После смерти сына наследственным движимым имуществом, оставшимся на день смерти сына, осталось следующее имущество: черно-белый телевизор марки «Рекорд», мебель: деревянная кровать, два деревянных стула, столовая посуда.

Заявитель считает, что она фактически приняла наследство умершего сына, так как после смерти сына приняла в личное владение бытовую технику, мебель иные предметы личного пользования, оставшегося на день смерти сына в жилом доме, расположенном по адресу: ******.

С ее согласия в указанном жилом доме проживает гр. М.Е.В., ее представитель по доверенности.

Таким образом, ею приняты меры к сохранению и защите наследственного имущества от посягательств и притязаний третьих лиц, от ее имени гр. М.Е.В. фактически распоряжается наследственным имуществом.

Установление факта принятия заявителем наследственного имущества, принадлежавшего сыну, в ином внесудебном порядке не представляется возможным в силу закона и пропуска 6-месячного срока для принятия наследства, что подтверждается Постановлением нотариуса, на основании которого заявителю отказано в принятии заявления о праве на наследство по закону.

Установление факта принятия наследственного имущества, оставшегося после смерти сына необходимо ей для получения свидетельства о праве на наследство по закону.

Заявитель Г.З.Г. в судебное заседание не явилась, о дне и месте судебного заседания уведомлена надлежащим образом, просила рассмотреть дело без ее участия, о чем в деле имеется соответствующее заявление. Заявитель направила в суд своего представителя.

В судебном заседании представитель заявителя М.Е.В., действующая на основании доверенности, требования поддержала в полном объеме по основаниям указанным в заявлении, дополнительно суду пояснила, что наследственным имуществом после смерти сына Г.З.Г. – С.В.М. является 1/6 доля жилого дома, расположенного по адресу: ********. С.В.М. умер **.**.****г. Г. обратилась к нотариусу для принятия наследства, но нотариус отказала в принятии  заявления ввиду пропуска шести месячного срока для принятия наследства. Г. после смерти сына уже получила имущество, а именно: черно-белый телевизор марки «Рекорд», деревянную кровать, два деревянных стула и столовую  посуду. Ей Г. дала согласие проживать в указанном  доме по адресу:******, поэтому она выписала на нее доверенность. С-ву принадлежала 1/6 доля жилого дома. После смерти С. его наследниками  являются Г.З.Г.,  она – М.Е.В. и заинтересованное лицо – М.Т.В., которая приходится ей сестрой. Они с сестрой приходятся С-ву падчерицами. С.Т.П. их мама и жена С.В.М. Девичья фамилия мамы – М-ва и имущество принадлежало ей, все документы на дом были оформлено на нее. С. был там прописан и состоял с ней в браке. Сама С.Т.П. умерла в **** году. Девичья фамилия заявителя Г-вой – С-ва, поэтому своего сына – С. она записала на свою девичью фамилию. С. вскоре вступил в брак с М.Т.П., которая является их мамой. Первый брак у нее был с М-вым, который был им с М. отцом, а второй брак был с С-вым, сыном Г. Брак с М.  был расторгнут в 1981 году, ввиду его смерти. Затем М. вступила после него в наследство и все перешло ей. Потом она через два года вступила в брак с С. и стала С.Т.П. У них совместных детей не было. Она умерла ** ** ****г. После ее смерти С. обращался к нотариусу с заявлением на вклады. До конца не вступил в наследство, вклады получал, но через два года умер. Она сама фамилии своей не меняла, а ее сестра М. вступила в брак  и поменяла фамилию. В настоящее время они являются наследниками дома. Она проживает по адресу:******, эти доли принадлежат им. 2/3 доли у С.Т.П., а у С. 1/6 доля. Г-ва забрала имущество в конце августа **** г., после смерти С., которое находится в доме по адресу*****, это черно-белый телевизор марки «Рекорд», деревянную кровать, два деревянных стула и столовую  посуду, и дала им согласие проживать в этом доме. Нотариус им отказала в связи с пропуском срока. Г. думала, что не надо идти к нотариусу.

Заинтересованное лицо М.Т.В. в судебном заседании не возражала против удовлетворения требований заявителя, дополнительно суду пояснила, что по наследникам все правильно М-ва сказала, ими являются она, М. и Г. Наследство открылось после смерти С-ва. Наследственным имуществом является 1/6 доля жилого дома  по адресу *******. Она была вместе с М., когда Г. забирала посуду, мебель, стулья, кровать, и они с сестрой были не против. Они с сестрой являются дочерьми от первого брака их мамы. Их отец был М-в. Совместных детей у их мамы и С. не было. С. им с сестрой приходился отчимом, и отцовства в отношении их он не устанавливал.

Выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что требование Г.З.Г. подлежит  удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с копией паспорта серия ** ** № *****, выданным **.**.**** года ********* РОВД ******, заявителем является Г.З.Г., **.**.**** года рождения.

Согласно свидетельству о смерти серия *-** № ******, выданному ** ** **** года Отделом ЗАГС администрации муниципального образования «********» Удмуртской Республики, С.В.М., **.**.**** года рождения, умер **.**.2007 года, о чем составлена запись акта о смерти № ***.

Заявитель Г. (С. до заключения брака) З.Г. является матерью умершего ** ** 2007 года С.В.М., что подтверждается свидетельством о рождении серия ** № ******, выданным ** ** **** года ******* с/советом.

Представитель заявителя М.Е.В. и заинтересованное лицо М.Т.В. являются сестрами и падчерицами умершему ** ** 2007 года С.В.М., данные обстоятельства подтверждаются свидетельством о заключении брака между умершим и общей матерью указанных лиц С. Т.П., умершей ** **** 2005 года, свидетельствами о рождении (л.д. 14, 24, 30).

Умершему С.В.М. на праве собственности принадлежала  1/6 доля жилого дома с надворными постройками, расположенными по адресу: ********.

Постановлением Нотариуса нотариального округа Ххххххххх район УР от ** ** 2012 года за № ** заявителю Г.З.Г. было отказано в принятии заявления о праве на наследство по закону, оставшегося после смерти С.В.М., умершего ** ** 2007 года, в соответствии с п.1 ст.1154 ГК РФ ввиду пропуска 6-ти месячного срока для принятия наследства.

Вышеуказанные обстоятельства установлены судом на основании исследованных в судебном заседании письменных доказательств и сторонами по делу не оспариваются.

Согласно ч.1 ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону.

В соответствии с пп.9,10 ч.2 ст. 264 ГПК РФ суд может установить факт принятия наследства и другие факты,  имеющие юридическое значение.

В соответствии п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Положения ст.1153 ГК РФ указывают, что принятие наследства возможно двумя способами:

1) обращение к нотариусу или уполномоченному органу с заявлением о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) фактическое принятие наследства.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Факт принятия наследства Г.З.Г.  после смерти С.В.М., а именно совершение ею, как наследником, действий по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии в течение 6 месяцев после открытия наследства, подтверждается пояснениями представителя заявителя и заинтересованного лица, показаниями свидетелей.

Свидетель Ф.А.П. суду показала, что Г.З.Г является мамой умершего С.В.М. Знает, что после его смерти она взяла из дома по адресу: *****, мягкую мебель, деревянную кровать, два стула, телевизор черно-белый «Рекорд» и посуду. Потом дала согласие М-вой Е.В. жить в указанном доме. У С.В.М. жена умерла, ее звали С.Т.П., у которой были две дочери – М.Е.В. и М.Т.В. С-ов умер ** **** 2007 года. Имущество Г-ва забрала после смерти сына, в августе 2007 года.

Свидетель Г.В.Г. суду показал, что знал Г-ву, бывал у них в гостях. Г.З.Г. забрала из дома по адресу: *******, кровать, старый телевизор «Рекорд», старые стулья. Это произошло после смерти С. в августе 2007 года.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Таким образом, из пояснений представителя заявителя и показаний свидетелей следует, что Г.З.Г. после смерти своего сына С.В.М. забрала к себе принадлежащее последнему имущество, а именно мягкую мебель, деревянную кровать, два стула, телевизор черно-белый «Рекорд» и посуду.

Кроме того, заявитель Г.З.Г. разрешила М.Е.В. проживать в жилом доме, где 1/6 доля недвижимого имущества принадлежала умершему, тем самым совершила действия, свидетельствующие о принятии мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц.

Таким образом, следует признать, что Г.З.Г. фактически приняла наследство, оставшееся после смерти наследодателя С.В.М.

В силу п. 2 ст. 1152  ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 264 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Заявление Г.З.Г. удовлетворить.

Установить факт принятия Г-ой З.Г., ** ** **** года рождения, наследства, открывшегося после смерти сына С.В.М., умершего ** ** **** года в г. ***** Удмуртской Республики.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики через Камбарский районный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Полный текст решения изготовлен 28 января 2013 года.

 

Судья              /подпись/           С.Л. Ефимов

Копия верна:

Судья                                         С.Л. Ефимов

 

Определение Верховного Суда РФ № 50-КГ18-22 от 27 ноября 2018 года

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Юрьева И.М., судей Горохова Б.А., Назаренко Т.Н.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бураковой Оксаны Николаевны, Соловьяновой Ирины Николаевны, Толмачева Евгения Сергеевича к Егорову Максиму Николаевичу об установлении факта принятия наследства, о признании права собственности в порядке наследования

по кассационной жалобе Егорова Максима Николаевича на решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Юрьева И.М., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, установила:

Буракова О.Н., Соловьянова И.Н., Толмачев Е.С. обратились в суд с иском к Егорову М.Н. об установлении факта принятия наследства после смерти Алещенко В.Ф., о признании недействительными записей регистрации в ЕГРН о праве собственности Егорова М.Н. и признании права собственности в порядке наследования.

В обоснование иска указали, что 19 марта 2016 г. умерла их бабушка Алещенко В.Ф., [___] года рождения, после смерти которой открылось наследство в виде жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: [___], 1/33 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером [___], расположенный по адресу: [___], на землях сельскохозяйственного назначения, и денежных средств, находящихся на банковских счетах в ПАО Сбербанк. Указанное имущество на своё имя оформил ответчик. Истцы как наследники по праву представления фактически приняли наследство, взяв себе принадлежащие Алещенко В. Ф. вещи: одеяло, золотые украшения, светильник, что, по их мнению, свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Решением Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. исковые требования удовлетворены частично.

Установлен факт принятия Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., умершей 19 марта 2016 г., признаны недействительными свидетельства о праве на наследство по закону на земельные участки, жилой дом, денежные вклады, выданные нотариусом на имя Егорова М.Н., за Соловьяновой И.Н. признано право собственности в порядке наследования на 1/4 доли в названном имуществе.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. решение суда отменено в части установления факта принятия Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., и в данной части принято новое решение, которым в удовлетворении данного требования отказано.

Продлён срок принятия Соловьяновой И. Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф.

Абзацы третий-пятый резолютивной части решения суда суд апелляционной инстанции изложил в иной редакции, признав свидетельства о праве на наследство по закону, выданные Егорову М.Н. на спорное имущество, недействительными в части 1/4 доли.

В кассационной жалобе Егоров М.Н. ставит вопрос об отмене решения суда и апелляционного определения, как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Юрьева И.М. от 17 октября 2018 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены обжалуемых судебных постановлений в части.

В соответствии со статьёй 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения норм материального и процессуального права были допущены при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 19 марта 2016 г. умерла Анищенко В.Ф., после смерти которой открылось наследство, состоящее из земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: [___], 1/33 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4 117 202 кв. м с кадастровым номером [___], расположенный по адресу: [___], на землях сельскохозяйственного назначения, денежных вкладов в ПАО Сбербанк.

Наследники по закону первой очереди — две дочери и сын наследодателя Алещенко В.Ф. — к моменту открытия наследства умерли, к наследованию по праву представления призывались внуки наследодателя: Буракова О.Н., Толмачев Е.С., Соловьянова И.Н., Махотина О.Н., Егоров Н.Н. и Егоров М.Н.

12 сентября 2016 г. с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельств о праве на наследство обратился Егоров М.Н., наследники Махотина О.Н. и Егоров Н.Н. отказались от принятия наследства в пользу Егорова М.Н. (л.д. 56, 62).

Наследники Буракова О.Н., Толмачев Е.С., Соловьянова И.Н. с заявлением о принятии наследства после смерти Алещенко В.Ф. не обращались.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришёл к выводу о недоказанности факта принятия Бураковой О.Н., Толмачевым Е.С. и Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., в установленный законом шестимесячный срок, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований Бураковой О.Н. и Толмачеву Е.С.

Вместе с тем, устанавливая факт принятия Соловьяновой И.Н. наследства, суд первой инстанции исходил из того что, Соловьяновой И.Н. срок для принятия наследства пропущен по уважительной причине — из-за отсутствия паспорта ввиду его замены в связи с достижением двадцатилетнего возраста. При этом признал недействительными свидетельства о праве на наследство, выданные Егорову М.Н., и признал за Соловьяновой И.Н. право собственности на 1/4 доли в наследственном имуществе.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части установления факта принятия Соловьяновой И.Н. наследства и пришёл к выводу о том, что судом неправильно квалифицированы требования Соловьяновой И.Н. — как об установлении факта принятия наследства, так как имеет место пропуск срока для принятия наследства по уважительной причине, и продлил данный срок Соловьяновой И.Н. со ссылкой на пункт 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что выводы суда апелляционной инстанции о восстановлении срока для принятия наследства, а также выводы суда первой и апелляционной инстанций о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признании за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять.

Согласно пункту 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Между тем судом апелляционной инстанции неправильно применены к спорным правоотношениям положения пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку истец Соловьянова И.Н. не заявляла требований о восстановлении срока, а просила об установлении факта принятия наследства со ссылкой на пункт 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неправильное применение судом к спорным правоотношениям нормы материального права привело к неправильному разрешению заявленного спора.

В соответствии с частью 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учётом особенностей, предусмотренных главой 39 названного кодекса.

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», по смыслу статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что в исковом заявлении должно быть указано требование истца к ответчику и обстоятельства, на которых истец основывает своё требование (статьи 131, 151 ГПК РФ). В связи с этим предметом иска является то конкретное материальноправовое требование, которое истец предъявляет к ответчику и относительно которого суд должен вынести решение по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска.

Таким образом, право определения предмета иска и способа защиты гражданских прав принадлежит только истцу, в связи с чем исходя из заявленных требований все иные формулировки и толкование данного требования судом, а не истцом означают фактически выход за пределы заявленного истцом к ответчику требования.

Соловьяновой И.Н. требования о восстановлении срока для принятия наследства не заявлялось, истец указывала, что срок ею не пропущен, поскольку она фактически приняла наследство после смерти Алещенко В.Ф., умершей 19 марта 2016 г., между тем суд апелляционной инстанции восстановил срок для принятия наследства. Кроме того, суд апелляционной инстанции не учёл, что требование об установлении факта принятия наследства и требование о восстановлении срока принятия наследства носят взаимоисключающий характер.

В части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отражён один из важнейших принципов гражданского процесса — принцип диспозитивности, согласно которому суд принимает решение по заявленным исковым требованиям.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» обращено внимание судов на то, что выйти за пределы заявленных требований (разрешить требование, которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.

Вместе с тем таких оснований для выхода за пределы заявленных исковых требований у суда апелляционной инстанции не имелось.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в нарушение указанных выше норм гражданского процессуального законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению вышел за пределы заявленных исковых требований и принял решение по требованиям, которые истцом не заявлялись.

С учётом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судом апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части продления срока принятия наследства нельзя признать законным, оно в указанной части подлежит отмене.

В связи с этим подлежат отмене решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части признания недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признания за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества с принятием в указанной части нового решения об отказе в иске, поскольку указанные требования являются производными от требования об установлении факта принятия наследства, в удовлетворении которого судом апелляционной инстанции обоснованно отказано.

В остальной части судебные постановления подлежат оставлению без изменения, поскольку выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального права.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части продления Соловьяновой И.Н. срока принятия наследства отменить.

Решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части признания недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, выданных Егорову М.Н., признания за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества отменить.

Принять в этой части новое решение, которым Соловьяновой Ирине Николаевне в удовлетворении иска к Егорову Максиму Николаевичу о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признании права собственности в порядке наследования отказать.

В остальной части решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. оставить без изменения.

Фактическое принятие наследства. Что это такое?

Почти все мы являемся потенциальными наследодателями и наследниками и такие вопросы как куда обратиться, что сделать и в какие сроки, важно знать всем. Незнание элементарных основ наследственного права, в частности несоблюдение сроков обращения, невыполнение определенных юридически значимых действий может привести даже к утрате законного права. Ответим на часто возникающие у граждан вопросы наследования, в частности вопросы, касающиеся фактического принятия наследства.

Фактическое принятие наследства. Что это такое?

Наследство открывается в день смерти наследодателя. В течение 6 месяцев с даты открытия наследства, наследники должны подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Либо второй способ принятия наследства: принять его фактически. Что это означает? Это значит, что наследник должен совершить действия, дающие понять, что к наследственному имуществу он относится как к своему собственному, например уплата налогов, ремонт, использование вещи и т.д. Достаточно фактически принять (вступить во владение) часть имущества.

  • Вопрос: Являюсь единственным наследником. В наследственную массу входит квартира и автомобиль. После смерти наследодателя продолжаю пользоваться его автомобилем, однако во владение квартирой не вступил. Означает ли это, что я фактически принял только авто, а квартиру нет?

Нет, не означает. Наследство можно либо принять, либо не принять. Отказ от наследства в части не допустим. Таким образом, вступив во владение частью имущества (автомобилем), Вы фактически приняли наследство, то есть и квартиру. На практике судом вполне может быть удовлетворено заявление о признании факта принятия наследства (например квартиры) даже в случае принятия наследником какого-либо символического предмета, вещи наследодателя. Скажем, это может быть любимый свитер наследодателя, его мебель и любое другое имущество. Надо лишь доказать в суде, что эта вещь действительно принадлежала покойному и в течение шести месяцев со дня его смерти вы ее приняли.

  • Вопрос: Умер мой дедушка. Я с ним не жила, и в его квартире не прописана. Наследников больше нет, мои родители умерли давно, но вот шестимесячный срок на принятие наследства я пропустила. Можно ли считать, что я вступила во владение квартирой, т.е. наследство принято мной фактически, если я сделала небольшой косметический ремонт в квартире деда после его смерти?

Безусловно. Сделав ремонт, вы совершили действия, дающие понять, что к имуществу относитесь как к своему собственному. Любое улучшение имущества всегда будет расценено судом как вступление во владение наследством. Хотя как видно из предыдущего ответа, вам достаточно было взять из квартиры вещь, принадлежащую наследодателю, то есть принять фактически часть наследства.

  • Вопрос: Умер отец, с которым я совместно проживал. Наследственное имущество – квартира. Наследников двое я и мой брат, который имеет свое жилье. Брат в течение шести месяцев подал заявление о принятии наследства нотариусу, а я заявление не подавал, но принял наследство фактически, так как продолжал проживать в этой квартире. Теперь брат получил свидетельство о праве на наследство и считает, что собственник квартиры только он. Что мне делать?

И вы, и ваш брат приняли наследство. Вы – фактически, а брат – подав в шестимесячный срок заявление о принятии наследства нотариусу. В данном случае заявление об установлении факта принятия наследства подавать в суд не стоит, потому, как имеется спор о праве. В этой ситуации нужно подать иск о признании права собственности на ½ доли наследуемой квартиры на основании фактического вступления в права наследования. Свидетельство о праве на наследство, выданное ранее вашему брату нотариусом, будет признано недействительным.

  • Вопрос: Моя мать фактически приняла наследство (квартиру), доставшееся ей после смерти ее родителей, но у нотариуса не оформляла. Теперь, когда умела и мать, нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство, мотивируя тем, что нет доказательств того, что моя мать была собственницей квартиры. Прав ли нотариус, ведь я фактически вступила во владение квартирой?

Нотариус прав. Однако отсутствие у вашей матери правоустанавливающих документов на квартиру не говорит об отсутствии прав на нее. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и регистрации возникшего права в регистрирующем органе. Таким образом, ваша мать, фактически приняв наследство, стала собственником квартиры своих родителей, а вы, в свою очередь, вступив после смерти своей матери во владение наследственным имуществом, при отсутствии других наследников первой очереди, стали единственным собственником квартиры матери. Однако, признать право собственности на квартиру вы можете в данном случае лишь в судебном порядке, подав иск о признании права собственности.


Рекомендуем по данной теме:

Комментарии к статье 1153 ГК РФ «Способы принятия наследства»

Документы:

Адвокат Александр Отрохов, ПЦ «Логос», 2005 год

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.03.2017 N 5-КГ16-250

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 марта 2017 г. N 5-КГ16-250

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Кликушина А.А.

судей Рыженкова А.М. и Назаренко Т.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Магомедова М.М. к Департаменту городского имущества г. Москвы об установлении факта принятия наследства, включении квартиры в состав наследства, признании права собственности на квартиру,

по кассационной жалобе Магомедова М.М. на решение Головинского районного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2016 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кликушина А.А., выслушав объяснения Магомедова М.М. и его представителя Сидорова А.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, а также третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Дюбы А.В., просившего об отмене судебных постановлений, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Магомедов М.М. обратился в суд с иском к Департаменту городского имущества г. Москвы об установлении факта принятия наследства, открывшегося после смерти супруги Магомедовой Е.В., умершей 6 мая 2014 г., включении квартиры, расположенной по адресу: <…>, в состав наследства, признании за ним в порядке наследования по закону права собственности на указанную квартиру. В обоснование иска Магомедов М.М. указал, что в пределах установленного законом шестимесячного срока фактически принял данное наследство, поскольку проживал как до смерти супруги, так и в настоящее время продолжает проживать в квартире по указанному адресу, оплачивает коммунальные платежи, а также понес расходы, связанные с погребением супруги.

Решением Головинского районного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 г. в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2016 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Магомедов М.М. ставит вопрос об отмене указанных судебных постановлений как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Кликушина А.А. от 17 февраля 2017 г. кассационная жалоба заявителя с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

При вынесении оспариваемых судебных постановлений такие нарушения норм материального права были допущены судами обеих инстанций.

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании договора купли-продажи квартиры от 3 сентября 1997 г. Дюба (Магомедова) Е.В. совместно с матерью Дюбой Л.И. приобрели в общедолевую собственность квартиру, находящуюся по адресу: <…>, <…> (л.д. 63).

После смерти Дюбы Л.И., наступившей 25 декабря 2007 г., ее наследником по завещанию являлась дочь Дюба (Магомедова) Е.В., которая 27 января 2009 г. обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти матери (л.д. 57).

27 января 2010 г. Дюбе (Магомедовой) Е.В. выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию на денежные средства (л.д. 72). Свидетельство о праве на наследство на долю квартиры по указанному выше адресу не выдавалось.

7 октября 2011 г. Дюба Е.В. вступила в брак с Магомедовым М.М. и ей присвоена фамилия Магомедова (л.д. 11).

6 мая 2014 г. Магомедова Е.В. умерла (л.д. 20).

Наследственное дело к имуществу Магомедовой Е.В. не открывалось.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска Магомедова М.М., суд исходил из того, что заявление о принятии наследства после смерти супруги Магомедовым М.М. нотариусу не подавалось. Доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии истцом наследства в установленный статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации шестимесячный срок со дня открытия наследства, им не представлено.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Между тем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что судебные постановления приняты с нарушением норм материального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В силу пункта 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действии, в частности, может выступать вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания).

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем и внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Как видно из дела, Магомедов М.М., обращаясь в суд с иском, ссылался на то, что как до, так и после смерти своей жены Магомедовой Е.В. проживал и продолжает проживать в квартире, находящейся по адресу: <…>, принадлежавшей наследодателю на праве собственности.

Данные обстоятельства подтверждаются справкой начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Головинскому району Лебедева Д.В. от 17 августа 2015 г. (л.д. 53), а также уведомлением по материалу проверки от 20 ноября 2015 г., подписанным заместителем начальника полиции Отдела МВД России по Головинскому району г. Москвы Кулагиным А.С. (л.д. 54).

На указанные обстоятельства в своих показаниях ссылался также родной брат умершей Магомедовой Е.В. — Дюба А.В., привлеченный в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, который до ее смерти проживал и продолжает проживать в спорной квартире (л.д. 40 — 41).

Статьей 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что решение суда должно быть законным и обоснованным.

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 2 и 3 постановления от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 — 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Решение суда первой инстанции и апелляционное определение требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не отвечают.

Согласно части 1 и 4 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Однако суд, в нарушение вышеприведенных требований закона представленные истцом доказательства, в частности справки и уведомления, выданные отделом МВД РФ по Головинскому району г. Москвы, немотивированно отверг, а пояснения Дюбы А.В. правовой оценки суда не получили.

Таким образом, выводы суда об отсутствии доказательств, подтверждающих фактическое принятие наследства в виде спорной квартиры, противоречат обстоятельствам дела.

Кроме того, как видно из дела, решением Головинского районного суда г. Москвы от 24 апреля 2015 г. Магомедову М.М. отказано в иске к Департаменту городского имущества г. Москвы о восстановлении срока для принятия наследства после смерти супруги со ссылкой на то, что им не представлено доказательств уважительности причин пропуска указанного срока.

Разрешая спор и отказывая в иске Магомедову М.М. об установлении факта принятия наследства суд сослался на преюдициальный характер данного решения по настоящему делу.

В силу части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Между тем, обстоятельства принятия (непринятия) Магомедовым М.М. наследства после смерти супруги при рассмотрении спора 24 апреля 2015 г. Головинским районным судом г. Москвы не устанавливались. Обращаясь в суд с иском, Магомедов М.М. указывал на пропуск срока для обращения с заявлением к нотариусу, в связи с чем в удовлетворении иска о восстановлении срока для принятия наследства ему было отказано.

Таким образом, ссылка суда на данное решение, как имеющее преюдициальное значение для рассматриваемого спора, является не обоснованной.

Судебная коллегия находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем решение Головинского районного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2016 г. подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Головинского районного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2016 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

——————————————————————

Какие юридические процедуры необходимы для принятия наследства?

Принятие наследства является правовым актом, закрепленным за законом, посредством из которых наследник или лицо, призванное к наследованию, посредством завещания или завещания, приложенного к законному, выражает свое положительное решение. иметь качество наследника, таким образом, соблюдая свои права, но также и выполняя свои обязанности.

После смерти умершего возникает ряд юридических обязательств, которые должны быть выполнены и о которых наследники часто не знают, поэтому они должны нанять услуги юридической фирмы, специализирующейся в этом вопросе , чтобы направить их по правильному пути. при обработке всего файла наследования.

Принятие и отказ от наследства, сделанное однажды, являются безотзывными и не могут быть оспорены, за исключением случаев, когда они страдают от некоторых пороков, которые аннулируют согласие, или когда появится неизвестное »

Каковы характеристики принятие наследства?

Они являются полностью добровольными и свободными действиями, они зависят от свободной воли человека

Последствия принятия и отречения всегда восходят к моменту смерти человека, которому они унаследованы.

Принятие наследства или отказ от него не может быть произведен частично, вовремя или условно, то есть тот, кто принимает наследство, должен принять его полностью со всеми его преимуществами, а также его бременем и обязанностями.

Никто не может принять или отказаться, не будучи уверенным в смерти лица, которому он должен унаследовать, и в его праве на наследование, то есть должно быть свидетельство о смерти или судебный акт, который объявляет смерть умершего —

Только все, кто имеет право свободно распоряжаться своим имуществом, могут принять наследство или отказаться от него, то есть несовершеннолетним требуется исполнитель или законный представитель опекуна.

Когда оформлено наследство, оно может быть принято в пользу инвентаря.

Как можно произвести приемку?

Прямое согласие может быть явным или молчаливым.

Когда мы говорим о явном принятии, мы имеем в виду сделанное в публичном или частном документе.

Молчаливое принятие в соответствии с гражданским кодексом — это то, что совершается действиями, которые обязательно предполагают желание принять, или что не было бы права исполнять, кроме как с качеством наследника.

Акты, относящиеся к содержанию наследственного имущества, не будут рассматриваться как акты принятия, как это установлено Королевским указом от 24 июля 1889 г., который публикует Гражданский кодекс в его статье 999 «Акты простого сохранения или временные они не подразумевают принятия наследства, если титул или качество наследника не были приняты с ними ».

Итак, какие действия считаются молчаливым принятием наследства:

Согласно статье 1000 Гражданского кодекса, установлено, что наследство считается принятым, когда один из наследников совершает акты распоряжения имуществом умершего, для этого:

«Понять принятое наследство:

1.º Когда наследник продает, передает или передает свое право незнакомцу, всем своим сонаследникам или любому из них.

  1. Когда наследник уходит в отставку, даже если это безвозмездно, в пользу одного или нескольких его сонаследников.
  2. При отставке по цене в пользу всех его сонаследников без различия; но, если эта отставка является безвозмездной и сонаследники, в пользу которых она сделана, должны перейти в наследство, наследство не считается принятым.

В случае долгов, акцепт принесет пользу кредиторам только в том случае, если этого будет достаточно для покрытия суммы их кредитов. Превышение, если таковое имеется, ни в коем случае не будет принадлежать отказывавшемуся, но будет предоставлено лицам, которым оно соответствует, в соответствии с правилами, установленными в настоящем Кодексе.

Юридические полномочия, которыми должен обладать каждый наследник для принятия наследства, заключаются в том, что каждый наследник может принять наследство в пользу инвентаря с согласия нотариуса, даже если наследодатель запретил это.

Также необязательно запрашивать инвентаризацию перед принятием или отказом от наследства, чтобы обсудить этот вопрос.

Любой наследник, принимающий наследство, должен выполнять свои обязательства по уплате всего, что связано с налогами на наследство, установленными в законе о налоге на наследство.

Они будут обязаны платить налог как налогоплательщики, если они являются физическими лицами:

  1. a) При приобретении «mortis causa» — правопреемники.
  2. б) В пожертвованиях и других сопоставимых прибыльных передачах «inter vivos» одаряемый или человек, которому они благоволят.
  3. c) В страховании жизни — бенефициары.

Налогоплательщики, которые обычно проживают в Испании, должны будут платить налог на личные обязательства независимо от того, где находятся активы или права, составляющие увеличение налогооблагаемых активов.

Нерезиденты имеют реальную обязанность по налогу на приобретение товаров и прав, независимо от их характера, которые были расположены, могли быть осуществлены или должны были быть выполнены на территории Испании, , а также для восприятие сумм, полученных по договорам страхования жизни, когда договор был заключен с испанскими страховыми компаниями или был заключен в Испании с иностранными компаниями, которые там работают.

Свяжитесь с нами, и наши юристы, специализирующиеся в области гражданского права , изучат ваше конкретное дело.

У Forcam Abogados есть офисы в Барселона, Таррагона, Реус и Таррега.

Обзор неофициального завещания

Когда человек умирает, это лицо называется умершим. Умерший оставляет собственность позади. Эту собственность необходимо передать тем, кто ее унаследует. Имущество может включать:

  • Недвижимое имущество (дома и другие постройки, земля и прилегающие к ней вещи)

  • Личное имущество (мебель, машины и другие вещи, не относящиеся к земле)

  • Банковские счета

  • Акции и облигации

  • Задолженность перед лицом

В законе прописано, как должно распределяться имущество человека в случае его смерти.В Мичигане суды по наследственным делам отвечают за правильное распределение имущества умершего. Это называется администрацией завещания. В состав поместья входит значительная часть имущества умершего. Часть имущества не входит в состав наследственного имущества и не распределяется через суд по наследственным делам. Поместье , а не , обычно включает:

Собственность в совместной собственности

Собственность, находящаяся в совместной собственности, — это собственность, принадлежащая более чем одному лицу. Обычно это , а не , включенные в недвижимость.Примеры совместного владения личной собственностью: если вы и ваш покойник указаны в праве собственности на автомобиль или у вас есть совместные банковские счета. Когда умерший умер, вы автоматически получаете полное право собственности на это имущество, поэтому оно не является частью наследства. Вы можете принести копию свидетельства о смерти умершего в банк или в офис государственного секретаря, чтобы удалить имя умершего из учетной записи или названия автомобиля.

Однако иногда совместное владение более сложно. Если вы владеете недвижимым имуществом вместе с умершим, или если вы владеете недвижимостью любого типа с умершим и кем-то еще, после смерти может быть трудно понять право собственности.Прочтите статью Совместно находящаяся в собственности недвижимость, чтобы узнать больше об этом, или воспользуйтесь Руководством по юридической помощи, чтобы найти адвоката или юридические услуги в вашем районе.

Упрощенные процессы

Есть разные способы управления имуществом. Если в имении не так много собственности, вы можете использовать упрощенный процесс, при котором суд по наследственным делам вообще не участвует или совсем немного. Упрощенные процессы:

  • Передача имущества

  • Перевод под присягой

  • Сбор денег с работодателя

  • Передача автомобиля

  • Собрать личное имущество

Для того, чтобы претендовать на упрощенный процесс, наследство должно быть оценено в 24000 долларов или ниже для умершего в 2020 году.Это число увеличивается каждые несколько лет. Чтобы узнать больше об упрощенных процессах, прочтите статью Обзор процессов для малых предприятий.

Управление в суде по делам о наследстве

Если в наследстве умершего наследника имеется много имущества или наследники хотят следовать его воле, а не законной формуле наследования, наследство обычно распределяется с использованием процедуры завещания. Производство по наследству может быть неформальным или формальным. В формальном разбирательстве больше шагов, чем в неформальном.Если вероятен спор по поводу завещания или назначения личного представителя, официальные разбирательства дают больше контроля и окончательности, чем неформальные. Формальное разбирательство проводится перед судьей суда по наследственным делам. Вы можете поговорить с юристом, если может быть оспорено управление имуществом.

Если вы не можете позволить себе высокие гонорары адвоката, подумайте о том, чтобы нанять адвоката для части вашего дела, а не для всего дела. Это называется представлением с ограниченным объемом. Чтобы узнать больше, прочтите «Ограниченное представительство (LSR): более доступный способ нанять юриста».Если у вас низкий доход, вы можете иметь право на получение бесплатных юридических услуг. Независимо от того, имеете ли вы низкий доход или нет, вы можете использовать Руководство по юридической помощи, чтобы найти юристов в вашем районе. Чтобы напрямую найти поверенного с ограниченными возможностями, вы можете:

  • Позвоните в Коллегию адвокатов штата Мичиган и сообщите им, что вам требуется представительство в ограниченном объеме;

  • Зайдите на страницу поиска адвокатов штата Мичиган. Укажите тип нужного вам юриста (развод, банкротство и т. Д.)) и ваш город или округ и нажмите «Найти юриста». Затем прокрутите вниз до поля с левой стороны, в котором говорится: «Не видите нужный фильтр? Введите свои слова» и введите «ограниченная область действия». или

  • Поищите в Интернете юристов с ограниченными возможностями в вашем районе.

В большинстве случаев вы можете потребовать, чтобы управление имуществом умершего осуществлялось под надзором или без надзора. Однако в некоторых случаях требуется контролируемое администрирование. При контролируемой администрации судья по наследству должен проверять и одобрять действия, влияющие на имущество.Неконтролируемое управление не требует надзора со стороны судьи. В обоих типах администрирования используются разные этапы и формы. Чтобы узнать больше, прочитайте статью Контролируемое и неконтролируемое управление наследством.

Неофициальное производство по наследству

Неофициальные слушания проводятся в реестре наследников. Шагов меньше, чем формальных процедур, но процесс все же может быть сложным.

Заполните и отправьте формы

Первым шагом в процессе неофициальной процедуры завещания является определение того, кто будет личным представителем наследственного имущества умершего.Если вы хотите быть личным представителем, заполните форму заявления о неформальном завещании и / или назначении личного представителя. Подайте форму, завещание умершего (если таковое имеется) и заверенную копию свидетельства о смерти в окружной суд по наследству, по месту жительства умершего. Если умерший не проживал в Мичигане, но владел недвижимостью в Мичигане, подайте документы в округе, где находится недвижимость. При подаче документов вы должны заплатить сбор за подачу документов в размере 175 долларов.Если вы считаете, что покойный мог оставить завещание в сейфе, вы можете заполнить ходатайство и приказ об открытии сейфа для нахождения завещания или акта захоронения, чтобы просить суд распорядиться предоставить вам доступ к нему.

Если реестр наследников одобряет заявление, они подписывают выписку из реестра завещаний. В этом заявлении признается завещание и назначается личный представитель. Личный представитель должен подписать и подать форму о принятии назначения, прежде чем он получит полномочия действовать.

В ходе процесса потребуется несколько других форм, в том числе:

Назначение личного представителя

Закон штата Мичиган определяет порядок приоритета того, кто может быть назначен личным представителем. Порядок одинаков как для формального, так и для неформального судопроизводства. Порядок от наивысшего к низшему приоритету:

  • Лицо, указанное в завещании покойного в качестве личного представителя

  • Оставшийся в живых супруг (а) умершего, если супруг (а) является наследником

  • Другие завещатели умершего

  • Пережившая супруга умершего (не завещатель)

  • Прочие наследники умершего (не завещатели)

  • Кандидат кредитора (кредитор должен подождать 42 дня после смерти умершего, чтобы назначить кого-либо, и суд должен найти кандидата подходящим)

  • Государственный администратор штата или округа (это лицо должно подождать 42 дня после смерти умершего, и не должно быть известного наследника или U.S. бенефициар-резидент, имеющий право на долю в имуществе умершего)

Кто-то, указанный в действующем завещании в качестве личного представителя, имеет наивысший приоритет. Этот человек не может передать свой приоритет, назначив кого-то другого. Однако все остальные могут передать свой приоритет, назначив кого-то другим личным представителем. Судья может найти человека с наивысшим приоритетом неподходящим и назначить другого.

Тот факт, что кто-то имеет более высокий приоритет, чем вы, быть личным представителем, не означает, что вы не можете быть назначены личным представителем.Это означает только то, что если этот человек предложит вам стать личным представителем, он, скорее всего, будет назначен.

Подать уведомление

Вы должны вручить уведомление любому, кто имеет большее или равное право назначать себя личным представителем наследственного имущества. Вы можете лично вручить уведомление или отправить его по почте. После завершения обслуживания вы должны приложить Proof of Service к своему заявлению. Если вы решите отправить уведомление по почте, суд по наследственным делам должен подождать 14 дней после того, как вы отправите уведомление, прежде чем он сможет принять меры по вашему заявлению.Если вы решите вручить уведомление лично, суд должен подождать семь дней после того, как вы завершите обслуживание, прежде чем он сможет принять меры по вашему заявлению.

Если адрес человека, к которому вы должны обратиться, неизвестен, вы должны опубликовать уведомление, используя форму PC 563a.

Обязанности личного представителя

Персональный представитель должен:

  • Подготовить опись

  • Оплатить инвентарный сбор

  • Уведомить известных кредиторов и опубликовать уведомление неизвестным кредиторам

  • Оплатить налоги и подать окончательную налоговую декларацию на наследника

  • Оплата счетов по наследству и требований к наследству

  • Распределить оставшиеся активы соответствующим образом и

  • Подать уведомление о продолжении управления, если имущество открыто более года

Вы можете использовать калькулятор инвентарного сбора на веб-сайте Michigan One Court of Justice, чтобы узнать, сколько будет стоить инвентарный сбор.

Когда имуществом умершего управляют в суде по наследству, кредиторы должны быть уведомлены, чтобы они могли попытаться взыскать деньги, которые он должен им. Известным кредиторам рассылаются уведомления. У разных типов кредиторов разные приоритеты. Первым платят тем, у кого более высокий приоритет.

Персональный представитель должен работать со всеми заинтересованными сторонами:

  • Уведомление о назначении и обязанностях личного представителя

  • Уведомление о гонорарах адвокатов

  • Право на избрание супругом (супругом)

  • Опись

  • Представительское уведомление Другу Суда, которое подается Другу Суда

  • Счет доверительного управляющего и

  • Заявление под присягой на закрытие

Заинтересованная сторона — это любое лицо, имеющее долю, право собственности или претензию в отношении недвижимости.Он может включать номер умершего:

  • Наследник

  • Девизи

  • Кредитор

  • Получатель

Закрытие поместья

Перед закрытием поместья должно произойти следующее:

  • Имущество должно быть открыто не менее пяти месяцев

  • Требуемое уведомление кредиторам было опубликовано не менее чем за четыре месяца до закрытия

  • Оплачен инвентарный сбор

  • Все налоги на наследство / наследство были уплачены (требуется подтверждение платежа)

Личный представитель (или, если таковой не был назначен, заинтересованное лицо) может закрыть имущество как формально, так и неформально.Действия и документы, используемые для закрытия поместья, различаются в зависимости от того, находилась ли администрация под надзором или без надзора. Чтобы узнать больше, прочитайте статью Контролируемое и неконтролируемое управление наследством.

Пособия по социальному обеспечению

Если умерший получал пособие по социальному обеспечению, Управление социального обеспечения (SSA) должно быть уведомлено о смерти как можно скорее. Директор похоронного бюро может заполнить форму, чтобы сообщить SSA о смерти, или вам, возможно, придется сделать это самостоятельно.

Если умершему выплатили пособие в течение месяца после его смерти, пособие необходимо будет вернуть в SSA. Если пособия зачисляются напрямую, а счет все еще открыт, SSA может снять средства.

Вы можете узнать больше из публикации SSA о прекращении выплат и подаче заявления на пособие по случаю потери кормильца, если вы имеете на это право.

Налог на прибыль

Когда человек умирает, имущество этого человека становится новым налогоплательщиком для целей подоходного налога отдельно от этого лица.Имущество должно получить идентификационный номер работодателя (EIN) от IRS. Вы можете узнать больше о том, как получить EIN на веб-сайте IRS. Присвоенный номер используется на любых счетах на имя имущественного фонда, таких как счета банка, кредитного союза и брокерских счетов.

EIN также используется для подачи окончательной налоговой декларации умершего. Вы можете узнать о том, что необходимо для подачи окончательной налоговой декларации, на веб-сайте IRS.

Российское наследственное право и составление завещаний в России

Поместья

эмигрантов в России распределяются в соответствии с их волей, поэтому запишите свои окончательные пожелания на бумаге, чтобы обеспечить беспрепятственное распределение любой собственности.

Как и в других странах, завещания в России защищают активы экспатов и гарантируют, что их желания исполняются — в обход законов о наследовании, которые не всегда могут понравиться! Поэтому эмигрантам, проживающим в России, или тем, кто владеет недвижимостью в пределах Федерации, следует серьезно подумать о написании местного завещания.

По официальным данным, в 2019 году было создано около 533200 завещаний. Иностранные завещания обычно признаются в России, если они соответствуют национальным стандартам.Однако, поскольку местный закон о наследовании применяется ко всем вашим активам в стране, вашим наследникам необходимо будет заплатить за перевод завещания из-за границы. Им также, возможно, придется дождаться решения суда, прежде чем что-то будет продолжаться. Таким образом, местные завещания в России значительно облегчают жизнь вашим преемникам.

В этом руководстве объясняется разные виды завещаний в России и как оформить русское буду.

Имущество и завещания в России

Иностранцам, размышляющим о своем наследии, обычно советуют составить русское завещание.Без такого документа ваша собственность будет распределена в соответствии с законами о наследовании по умолчанию. Эти правила закрепляют права наследников в определенном порядке.

Составление Русская воля довольно проста и понятна, хотя она должна быть нотариально заверенным в суде.

Обычно рекомендуется нанять адвоката, специализирующегося на наследственном праве, чтобы иметь возможность разделить ваши активы в России. Ваше имущество включает в себя как движимое, так и недвижимое имущество, такое как недвижимость в России и за ее пределами, банковские счета, трасты, российские пенсии и многое другое.

Наследственное право в России

экспатов, умерших без завещания в России, разделят имения в соответствии с местными законами о наследовании. Они распространяются на всех граждан и резидентов, а также на нерезидентов, владеющих недвижимостью на территории Федерации.

Правила принудительного наследования применяются к супругу (а) умершего, детям, родителям и иждивенцам с ограниченными возможностями. Закон также рассматривает совместную супружескую собственность в качестве стандарта. Таким образом, оставшийся в живых супруг автоматически сохраняет 50% всех активов после смерти.

Нотариус может открыть дело по наследству в случае, если нет споров, и выдаем свидетельства о праве на наследство в соответствии с Российское право.

При отсутствии законного наследника поместье переходит к российскому правительству.

Наследственный закон о пенсиях в России

Если умерший получал российскую пенсию, некоторые члены семьи могут иметь право на получение пенсии по случаю потери кормильца. В России существует несколько видов пенсий по случаю потери кормильца.

Применимое иностранное право наследования в России

Для эмигрантов, в частности, иностранные законы о наследовании могут играть важную роль в разделе имущества эмигрантов. Право собственности на территории Российской Федерации обычно регулируется российским наследственным правом.

Однако в некоторых случаях может применяться национальный закон иностранца о наследовании. Если россиянин или эмигрант владеют недвижимым имуществом за границей, например недвижимостью, местные законы определяют, как оно распределяется.Аналогичным образом закон о наследовании последнего места жительства умершего регулирует раздел движимого имущества.

Завещания в России

Иностранцам не нужно составлять завещания местных жителей в России, хотя это рекомендуется. Примечательно, что завещания России особенно актуальны для экспатов, которые не хотят, чтобы их активы были разделены в соответствии с местными правилами наследования.

Действительно, в частности актуальным для экспатов является тот факт, что русские завещания способны сделать распоряжение активами человека по всему миру.

Российское наследственное право допускает два завещания — российское завещание и завещание, составленное в вашей собственной стране, — при условии, что одно завещание не отменяет или не отменяет случайно другое. Если вы планируете такой переезд, лучше всего проконсультироваться с юристом. Официальные нотариусы будут членами Федеральной нотариальной палаты.

Виды русских завещаний

Есть два основных типа русского завещания:

  • Стандартные нотариальные завещания: Завещатель составляет такое русское завещание под руководством российского нотариуса.Затем нотариус регистрирует завещание. Нотариальные завещания могут быть написаны от руки или на машинке. По желанию наследодателя может присутствовать свидетель.
  • Закрытые завещания: Завещатель составляет и подписывает завещание в частном порядке, а затем передает его нотариусу при свидетелях. Существуют определенные процедуры, касающиеся действительности закрытых завещаний.

После смерти наследодателя нотариус открывает завещание перед двумя свидетелями. Россия допускает чрезвычайное завещание при чрезвычайных обстоятельствах.Чтобы уточнить, это обстоятельства, при которых наследодатель находится в опасной для жизни ситуации и может не выжить, чтобы составить завещание обычными средствами. Такие завещания составляются от руки и подписываются в присутствии двух свидетелей. Если наследодатель переживет опасную для жизни ситуацию, завещание становится недействительным в течение месяца после завершения ситуации.

Завещатели могут отозвать или изменить существующие завещания в России в любое время. Они могут сделать это двумя способами. Во-первых, они могут написать новое завещание.Или же они могут просто разрушить существующую волю.

Чрезвычайная ситуация, возникшая при чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить ранее составленное обычное завещание. Такой документ не устоит, если есть завещание.

Как писать завещания в России

Завещание в России — процесс четкий. В общем и целом, общие правила написания русских завещаний включают следующие пункты:

  • Завещания в России должны быть поданы наследодателем и должны быть подписаны с указанием даты и места.
  • Свидетели завещания России не могут включать нотариуса, бенефициаров, несовершеннолетних, неграмотных лиц или кого-либо, кто не способен понять природу события.
  • Отсутствие свидетелей в соответствующих частях влечет за собой недействительность завещания Российской Федерации.
Нотариальное завещание
  • Эти завещания на русском языке могут быть написаны от руки или напечатаны либо завещателем, либо нотариусом, действующим по его указанию.
  • Если нотариус пишет завещание, наследодатель должен прочитать его нотариусу перед подписанием.
  • По желанию наследодателя может присутствовать свидетель. Свидетель также подпишет завещание.
  • После составления и подписания завещания нотариус регистрирует завещание в России.
Закрыто будет
  • Закрытые завещания в России составляются наследодателем в частном порядке. Они должны быть написаны от руки и подписаны.
  • Завещатель запечатывает завещание в конверт и передает его нотариусу в присутствии двух свидетелей. Свидетели подписывают конверт, и нотариус помещает его в другой конверт.
  • Нотариус добавляет аннотацию с указанием даты и места, а также личных данных двух свидетелей.
  • После смерти наследодателя нотариус открывает завещание перед двумя свидетелями.

Совместное завещание в России

С июня 2019 года супружеские пары в России стали составлять совместное завещание.

Основное различие между совместным и индивидуальным завещанием в России заключается в том, что супруги могут устанавливать юридические последствия своего завещания в зависимости от порядка смерти.Кроме того, они могут определять своих наследников по-разному.

Совместное завещание в России, как правило, довольно легко аннулировать. Имеются два обстоятельства. Во-первых, такие завещания автоматически теряют силу при расторжении брака в России. Во-вторых, один из супругов также мог оставить личное завещание.

Отклонение активов и оспаривание завещания в России

Наследники, указанные в российских завещаниях, могут принять или отказаться от своего наследства. Принятие должно происходить в течение шести месяцев после открытия наследства.Председательствующий нотариус обычно выдает свидетельство о праве на наследство наследникам умершего. Иностранный наследник может уполномочить местного представителя принять наследство от его имени.

Оспаривание завещаний России должно соответствовать статье 166 Гражданского кодекса. Чтобы оспорить завещание, документ должен нарушать законные интересы истца. Самое главное, истцы должны незамедлительно обратиться в российский суд по месту открытия наследства в случае смерти человека.

Однако российские суды не признают общую неудовлетворенность условиями завещания основанием для оспаривания. Они также не принимают тот факт, что наследник не входит в список бенефициаров — если такие положения не нарушают законы о принудительном наследовании.

Условия оспаривания завещания в России

На практике суды признают определенные основания при оспаривании завещаний в России, включая (но не ограничиваясь) следующие — при условии, что они могут быть доказаны:

  • Завещатель не контролировал свои действия при составлении завещания.
  • Если завещатель не знал о последствиях своих действий на момент составления завещания.
  • Завещатель написал завещание под принуждением, в том числе под воздействием психологического, физического и финансового давления.
  • Психическая, но не юридическая недееспособность на момент подписания завещания.

Те, кто оспаривает завещания в России, могут также утверждать, что Завещание является безоговорочно недействительным, исходя из реальных обстоятельств. Эти могут включать отсутствие подписи или содержимого, которое может нарушать правовые нормы.

Российские суды будут рассматривать споры и иски против собственности иностранцев только в том случае, если умерший проживал на территории Российской Федерации и / или если рассматриваемое имущество находится на территории федерации. Учитывая правовую природу таких споров, кредиторам и наследникам рекомендуется проконсультироваться с юристом перед тем, как начинать какой-либо конкурс на наследство в России.

Невостребованное наследство в России

Если наследство остается невостребованным, если нет наследников или все наследники отказываются от него, то наследство переходит к Российскому государству.

Подарки перед смертью

Поскольку в России нет налогов на наследство, нет очевидных налоговых преимуществ для дарения собственности в течение жизни. Точно так же, хотя подоходный налог с населения применяется к определенным подаркам, подарки от членов семьи или близких родственников освобождаются от этих налогов. Такие члены семьи — бабушки и дедушки, внуки, сводные братья и сестры.

Члены семьи, не являющиеся членами семьи, должны платить в России подоходный налог с населения за дарение недвижимости, транспортных средств или акций компаний, котирующихся на бирже, и компаний, не котирующихся на бирже.

Исполнение завещаний в России

Российское наследственное право не требует назначения исполнителя, но наследодатели могут сделать это в своем российском завещании. Если исполнитель не назван, нотариус будет управлять имуществом.

Наследник или иное лицо также может претендовать на роль исполнителя российского имущества. Лицо может считаться исполнителем, если в течение одного месяца со дня открытия наследства оно фактически приступило к исполнению завещания.Такой исполнитель может быть освобожден судом от исполнения обязанностей.

Исполнители завещания в России имеют ряд обязанностей, определенных Гражданский кодекс, в том числе защита имущества и управление им в интересах его наследники.

Имущество совместно переходит к наследникам сразу после смерти умершего. Таким образом, наследники могут использовать и управлять имуществом со дня открытия наследства. В случае нарушения возможно обращение к нотариусу по месту открытия наследства для защиты прав наследника.

Как оценить вашу недвижимость в России

Перед составлением российского завещания желательно провести оценку вашего имения. Ваша недвижимость будет включать в себя движимое и недвижимое имущество, например, российскую недвижимость, инвестиции, российские пенсии, счета в российских банках, автомобили и многое другое. Российские юристы по наследству помогут найти оценщика, который оценит ваше имущество.

Налог на наследство в России

Россия не взимает налог на наследство с 2006 года — независимо от статуса проживания умершего.Однако наследники могут быть обязаны платить подоходный налог с населения за некоторые виды подарков. Кроме того, налоги на землю и имущество применяются к любой унаследованной собственности, такой как недвижимость или транспортные средства в России.

Соглашения о налоге на наследство

В настоящее время нет договоров о налоге на наследство между Российская Федерация и другие страны.

Советы по планировке недвижимости в России

Законы о наследовании в России довольно просты. Но если вы хотите обезопасить свое имущество для своих наследников, лучше всего проконсультироваться с юристом по вопросам составления завещания и другим профессиональным вопросам.Иностранцам, в частности, нужно будет подумать об активах за пределами России и о том, как они хотят, чтобы эти активы оценивались и распределялись.

Полезные ресурсы

При составлении завещаний в России могут оказаться полезными следующие ресурсы:

Право предъявлять иск к наследникам, которые молчаливо приняли наследство

Введение

Прежде чем анализировать случаи молчаливого принятия наследства, удобно вспомнить, каковы формы принятия наследства.Первая модальность — это чистое и простое принятие, при котором наследник во всем наследует умершего. Таким образом, Наследник приобретает все права наследования и обязанности умершего. Это означает, что Наследник несет ответственность по долгам умершего своим имуществом.

В свою очередь, в рамках этого простого принятия есть две разновидности. Принятие явно выражено, то есть посредством публичного или частного документа. Или неявно, посредством совершения действий, на чем мы и собираемся сосредоточиться в этой статье.

Во-вторых, находим приемку с учетом инвентаризации. Это предусмотрено для того, чтобы Наследник нес ответственность только по долгам умершего с активами наследства.

Contacto No te quedes con la duda, contacta con nosotros. Estaremos encantados de atenderte y ofrecerte soluciones.

Понятие молчаливого принятия наследства

Наш Гражданский кодекс определяет в статье 999.3, что такое молчаливое принятие наследства. Указывая на то, что это будет та деятельность, которая осуществляется действиями, которые обязательно предполагают желание принять.Или, как тот, который не существовал бы права исполнения, но с условием наследника.

Также юриспруденция определяет это как осуществление «деяний господина». Это означает, что это реализация убедительных и недвусмысленных актов воли принять наследство.

Каковы последствия этого молчаливого принятия?

Если это молчаливое принятие будет доказано, последствия будут значимыми. Как мы уже говорили во введении, это находится в пределах модальности чистого и простого принятия наследства.А значит, приобретает не только права и имущество умершего, но и его долги. Отвечаю, лично, всем своим имуществом.

Могут ли эти наследники, которые негласно приняли наследство, подать в суд или они должны подать в суд на имущество? Смогут ли они оспорить отсутствие правоспособности подавать в суд?

Действительно, принимая долги умершего, можно требовать от них долги умершего. Однако на практике может быть довольно сложно доказать судье существование этих убедительных и недвусмысленных действий.Многие наследники в этой ситуации отрицают принятие наследства, возражая против отсутствия пассивной легитимации. Это основано на том факте, что наследники должны были подать в суд на умершего наследства, потому что не было принятия и / или раздела наследства.

Статьи с 1000 по 1002 ГК содержат перечень действий, влекущих за собой молчаливое принятие наследства. Однако судебная практика признает больше случаев молчаливого принятия, чем это предусмотрено Гражданским кодексом.Это означает, что в судебном порядке по иску долгов по наследству эти наследники узакониваются в процессуальном отношении. В следующем пункте мы увидим примеры того, что говорит юриспруденция.

Si te ha interesado este artículo no dudes en leer:

Mortis causa передача акций и долей

Передача долей и долей участия в смертной казни является спорной и (к сожалению) повторяющейся проблемой Унаследован ли статус партнера компании, или партнеры имеют право владеть акциями или холдингами?

Примеры молчаливого принятия наследства и согласия пассивной легитимности в соответствии с решениями наших судов.

Как мы уже упоминали, есть не только конкретные причины молчаливого принятия. Любой однозначный акт может вызвать такое признание.

AP Ла-Риохи в Постановлении 343/2018 отвергает отсутствие пассивного статуса, на которое ссылается ответчик Наследник. И это было основано на том, что наследство его отца оставалось неотделенным и непринятым. Таким образом, в Постановлении говорится, что имеет значение значение деяния. То есть намерение сделать наследство своим и не заботиться об интересах другого.Следовательно, раздел не имеет значения.

AP Мадрида в своем решении 104/2016 собрал интересный пример молчаливого принятия, в котором они выступили против отсутствия пассивной позиции. Опять же на основании того, что раздел и ликвидация наследства собственника имущества не производились. И хотя оно было занято им, имущество еще не было передано ему. Однако судья, напротив, заявляет, что занятие спорной собственности является формой молчаливого принятия.И добавил, что тот факт, что раздел не был произведен, не мешает ему быть Наследником. Ни ответственности ultra vieres, ни солидарности призванных к наследству, когда их несколько.

Еще одним очень распространенным примером молчаливого принятия, признанного судебной практикой, является подача исков в отношении некоторого имущества наследства (Провинциальный суд Валенсии в Постановлении № 32/2020 от 12 февраля 2020 г.). Или выступить в судебном процессе, инициированном умершим, заняв свою процессуальную позицию.(STS 27 июня 2000 г. и SAP Baleares от 22 января 2008 г.).

Хотя нет закрытого списка действий, подразумевающих молчаливое принятие наследства, мы хотели бы выделить последний пример. И это тот, который постановил Высокий суд уже в своем Решении от 24 ноября 1992 года. Он устанавливает, что оспаривание действительности завещания лицом, исключенным из наследства, подразумевает молчаливое принятие.

Из всего этого мы можем извлечь необходимость быть осторожными в наших действиях, если мы не хотим принимать наследство.В противном случае можно было бы понять, что мы приняли наследство, а вместе с ним — принятие его долгов и обязательств перед нашим имуществом.

Выводы

Есть две формы принятия наследства: чистая и простая или с инвентаризацией.

Чистое и простое принятие может быть выражено в форме публичного или частного документа. Или неявно, посредством реализации недвусмысленных актов воли к наследству.

Молчаливое принятие определяется в нашем Гражданском кодексе.И это также включает случаи совпадения.

Тем не менее, Судебная практика утверждает, что не существует закрытого списка предположений. Короче говоря, это может быть любое действие с намерением сделать наследство своим.

Безразлично, есть ли раздел и раздел наследства, поскольку это не препятствует качеству Наследника. Следовательно, будет невозможно противодействовать отсутствию юридической силы, если будет подтверждено согласование недвусмысленного акта завещания о наследовании.

Итак, нужно быть очень осторожным в своих действиях, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если эта статья вызвала интерес, мы также предлагаем вам прочитать следующую статью, опубликованную на нашем сайте:

Кто имеет право подавать заявление о банкротстве?

24. Наследование | Swisscam Brasil

24.1. Введение

В Бразилии право наследования гарантируется на уровне Федеральной конституции. Инфраконституционное законодательство о праве наследования регулируется, прежде всего, в книге V действующего Гражданского кодекса, принятой Законом No.10406 ​​от 10 января 2002 года. Действующий Гражданский кодекс делит закон о наследовании на четыре части, а именно общие положения, законное наследование, наследование по завещанию, производство по делу о наследстве и раздел наследования. Гражданский процессуальный кодекс, введенный в действие Законом № 13.105 от 16 марта 12015 г., кроме того, содержит процессуальные нормы, связанные с правопреемством, в частности, касающиеся международной юрисдикции, внутренней юрисдикции, инвентаризации и раздела наследства, завещаний и codicils, и отложенное поместье.Наконец, опять же, Федеральная конституция и Правила Гражданского кодекса, Декрет-закон № 4657 от 4 сентября 1942 г. определяют применимое право в случаях правопреемства с международной связью. Следует подчеркнуть, что Бразилия до сих пор не ратифицировала международные договоры, что противоречит ее внутреннему законодательству в отношении права наследования.

В данной работе рассматриваются только основные вопросы материального и процессуального права, относящиеся к наследственному праву. Более того, будут рассмотрены конкретные вопросы, которые имеют отношение только к международной связи, поскольку публика, для которой предназначена эта книга, — это международная публика.Однако дело оговаривается исключительно с точки зрения бразильского законодательства. Это сделано для того, чтобы дать более практическую точку зрения, а не теоретическую точку зрения.

В случае лиц, владеющих активами, расположенными более чем в одной стране, рекомендуется планировать наследование, пока это лицо еще живо, чтобы избежать посмертных споров между наследниками. Правовая система каждого государства, в котором находятся активы умершего лица, может быть заинтересована в привлечении международной юрисдикции его судов и применении его законов.Вопросы, касающиеся планирования наследования, не будут рассматриваться в этой статье, поскольку решение по нему должно быть индивидуальным, в зависимости от личного статуса умершего лица и его имущества.

24,2. Правопреемство с международной связью

В той степени, в которой правопреемство является международным, т. Е. Включает элементы, относящиеся к более чем одной стране, возникают определенные конкретные правовые вопросы, в частности, международная юрисдикция заявленного Суда в отношении применимого права, а также иногда, к возможному признанию документа, выданного другим государством, такого как, например, завещание, составленное за границей, с той особенностью, что умерший не проживал там, а в Бразилии на момент смерти, или к признанию иностранное определение о разделе наследства по иску между наследниками умершего.Эти вопросы включают правовые вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессуальному праву и международному частному праву.

В данной работе автор рассматривает эти вопросы исключительно с точки зрения законодательства Бразилии. Однако, когда правопреемство имеет международную связь, необходимо учитывать все законы, которые могут иметь отношение к их применению в конкретном случае. В частности, учитывая планирование преемственности, проведенное при жизни умершего, эти аспекты заслуживают особого внимания.

В соответствии с законодательством Бразилии международная юрисдикция судебных органов в отношении производства по делу о правопреемнике регулируется Гражданским процессуальным кодексом, и некоторые из этих упущений в Законе были устранены в соответствии с национальной судебной практикой и доктриной.

Бразильский суд обладает исключительными полномочиями проводить инвентаризацию и раздел правопреемства активов умершего, находящихся в Бразилии, причем в данном случае не имеет значения, был ли умерший иностранец или проживал за границей.Поскольку в таком случае бразильские суды будут обладать исключительной международной юрисдикцией, Бразилия не признает вынесенное за границей административное определение в отношении недвижимого и движимого имущества умершего лица, которое находится в Бразилии. Однако закон прямо не устанавливает, обладает ли бразильский суд международной юрисдикцией в случае, если такая собственность находится не в Бразилии, а за границей. Согласно судебной практике Верховного суда (STF), Высшего трибунала правосудия (STJ) и преобладающей доктрине, бразильские суды не обладают международной юрисдикцией в этих делах.Таким образом, бразильское законодательство по этому вопросу основано на принципе множественности судов по наследственным делам.

В принципе, бразильский суд будет применять законы страны, в которой проживал умерший. Однако наследование собственности иностранцев, находящихся в Бразилии, регулируется бразильским законодательством в пользу супруга или бразильских детей, при условии, что национальное право, применимое к умершему, не является более благоприятным.Что касается права наследования, то применимым правом является закон места жительства наследника или наследника. Наконец, с учетом системы собственности, принятой супружеской парой, применяются законы первого места жительства пары в соответствии с бразильским международным частным правом. Однако в судебно-медицинской практике бразильский закон часто применяется, когда заинтересованная сторона, в основном последующая супруга, не демонстрирует бразильскому судье содержание и срок действия иностранного права.Эти вопросы актуальны при инвентаризации и разделении наследственного дела, проводимом в соответствующем суде Бразилии, поскольку только тогда, когда известно, какая часть активов супругов принадлежит каждому из супругов, можно идентифицировать активы умершего лица. В этой связи следует также отметить, что согласно бразильскому законодательству стабильные отношения между мужчиной и женщиной считаются семейным образованием, и они также имеют рефлексы перед законом о наследовании.

На практике, особенно для иностранцев, большое значение имеет вопрос о признании Бразилией завещаний, составленных покойным за границей.Кроме того, для производства по делу о правопреемстве в Бразилии может быть важным административное определение, вынесенное иностранным судьей или судом, такое как, например, решение о расследовании дела об установлении отцовства, возбужденное против умершего лица, принятое и окончательно осужденное. Для того чтобы иностранное административное определение было действительным и имело юридические последствия в Бразилии, необходимо его предварительное признание Высоким судом (STJ).

24.3. Производство по делу о правопреемстве в суде

Наследование начинается по месту последнего проживания умершего лица с передачи его имущества в наследство присяжным наследникам и исполнителям. Однако до раздела наследства права наследников в отношении владения и владения наследством будут неделимы и будут регулироваться правилами, касающимися кондоминиума.

Бразильское законодательство устанавливает обязательную инвентаризацию и юридическое разделение производства по наследству с обязательным участием юриста, имеющего квалификацию в стране.В таком разбирательстве наследство выступает в качестве истца или ответчика управляющим имуществом, и до его назначения временный управляющий выполняет эту функцию. Инвентаризация и юридическое разделение производства по наследству должны начаться в течение шестидесяти дней с момента открытия наследства, что происходит в момент смерти умершего, даже если он считается умершим.

Если умершее лицо не составило завещания или если заинтересованное лицо недееспособно, и когда все заинтересованные лица имеют дееспособность и согласие, то инвентаризация и раздел наследства могут быть произведены на основании акта.Предполагается, что этот документ представляет собой товарный титул для реестра сделок. Тем не менее, нотариус будет составлять такой акт только в том случае, если всем заинтересованным сторонам будет помогать общий поверенный или поверенные каждой из них, квалификация и подпись которых должны быть частью нотариального акта36-A.

Инвентаризация и раздел производства по наследству направлена ​​на сбор, описание и оценку собственности и прав умершего лица, их дискриминации и выплату долгов, уплату налога на наследство и других действий и договоренностей, необходимых для ликвидации наследства, что завершается раздел наследства или его присуждение, если потомком бенефициара является одно лицо.

Помимо формальной, юридической инвентаризации и разделения производства по наследству, существуют и другие виды упрощенного производства, то есть сводная инвентаризация, когда все наследники достигли совершеннолетия и имеют дееспособность, и сама инвентаризация, когда имущество, входящее в состав недвижимого имущества, не превышает установленной законом определенной стоимости.

Бразильское законодательство допускает добровольный раздел при условии дееспособности наследников. В любом случае такое разделение должно быть утверждено в судебном порядке, если заинтересованные лица не выбрали внесудебное производство и юридические требования такого рода инвентаризации и разделения производства по правопреемству соблюдены в зарегистрированном деле.

Может быть начата процедура нового раздела в отношении собственности, которая не была охвачена исходным разделом. Это дополнительное разделение называется «probate de bonis non», и оно выполняется таким же образом, как и инвентаризация и разделение производства по наследству, в записях инвентаризации умершего лица. Следующее подлежит завещанию de bonis non: a.) Скрытая собственность умершего; б.) свойство наследства, признанное после первоначального раздела; c.) спорное имущество, а также имущество, которое трудно или медленно ликвидировать; г) имущество, находящееся в удаленном месте юрисдикции, где проводится инвентаризация.

Завещание de bonis non также прямо относится к скрытой собственности умершего. Это имущество, которое должно было быть включено в инвентарный список, но не произошло в результате преднамеренных мошеннических действий со стороны управляющего имуществом или любого наследника, который знал о его существовании и пропустил его.Действующий бразильский закон предусматривает в отношении этого события особую процедуру, назначенную для иска о завещании для bonis non. Наследники и кредиторы наследства являются законными сторонами для подачи такого иска. В таком случае, когда мошенник является администратором имущества, оно теряет свое назначение как таковое.

В ходе судебной инвентаризации и разделения наследственного производства решаются все вопросы права, а также вопросы факта (когда такое производство подтверждается документально), и выдаются только те вопросы, которые требуют тщательного расследования или зависят от дополнительных доказательств. к обычным разбирательствам.В случае, если умерший оставил завещание, оно должно быть передано в компетентный суд, независимо от его формы, и это также зависит от «соблюдать» со стороны суда, которое будет исполнено.

Это правило также применяется к завещаниям, составленным за границей.

Другие особые процессуальные правила добровольной юрисдикции применяются в случае отложенного наследства, т. Е. Наследования, при котором законные наследники или наследники, указанные в завещании, неизвестны, и в этом случае наследуемое имущество должно быть собрано и администрируется до тех пор, пока она не будет передана должным образом уполномоченному потомку или пока не будет объявлена ​​вакансия.Имущество, составляющее временно приостановленное имущество, согласно судебной практике, может быть приобретено в результате неправомерного владения до тех пор, пока суд не объявит его вакантным.

Наконец, наследник может подать иск с целью признания наследственного права наследника с целью получения возврата наследства или его части против лица (в качестве наследника или не в любом состоянии), которому оно принадлежит. Так, например, присяжный наследник, признанный в суде по делу о расследовании отцовства, который не участвовал в описи и разделе наследственного дела, касающегося имущества умершего лица, которым был его / ее умерший отец, на законных основаниях имеет право подать такой костюм.

Территориальная юрисдикция, регулирующая инвентаризацию, раздел, сбор, исполнение положений, касающихся последней воли, и всех случаев, когда имущество является ответчиком, в основном относится к юрисдикции последнего места жительства умершего.

В случае, если лица, являющиеся бенефициарами в правопреемстве (наследники и / или наследники), расходятся во мнениях относительно своих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества, судебное разбирательство в Бразилии может длиться несколько лет.

24.4. Законное правопреемство и наследование по завещанию

В законодательстве Бразилии проводится различие между законным наследованием и наследованием по завещанию. Первое происходит в соответствии с законом и применяется в тех случаях, когда умерший не составлял завещания, или если завещание считается недействительным, подлежит отмене или конфискации, или, кроме того, в отношении имущества, не охваченного завещанием. В законном порядке наследство передается по наследству наследникам по закону. Обычно правопреемство предоставляется: a.) потомки по совместительству с последующим супругом, если последний не состоял в браке с умершим в системе общинной собственности или в обязательном отдельном имуществе; или если в системе частичной общественной собственности умерший не оставил частной собственности; б.) потомки, согласные с супругом; в.) боковые родственники. При отсутствии потомков, родственников по восходящей линии и последующего супруга к наследству должны быть привлечены боковые родственники до четвертой степени родства.Только в случае отсутствия какого-либо родственника или в случае отказа от наследства имущество будет передано муниципалитету или Федеральному округу, если оно находится в их юрисдикции, или национальному правительству, если оно находится на федеральной территории. Что касается законного правопреемства, право представительства должно учитываться в тех случаях, когда оно применяется в соответствии с законом.

Различие между наследником по закону, имеет отношение к различию между и законным наследником, между необходимым наследником и факультативным наследником, между наследником и наследником и между универсальным или индивидуальным наследником, имеет значение только в отношении завещания правопреемство, поскольку при законном наследовании наследство передается, как подчеркивалось ранее, всегда в соответствии с порядком наследственного призвания, предусмотренным законом.

Наследником по закону является законный наследник, т. Е. Лицо, принадлежащее к категории наследственного призвания, предусмотренной законом, и которое наследует наследство в соответствии с порядком закона, в то время как назначенный наследник является лицом, назначенным наследодателем в его / ее последняя воля. Необходимый наследник — это лицо, которое не может быть исключено из наследства по воле умершего, если только юридические требования о лишении наследства не включены в зарегистрированный случай. Однако следует отметить, что те же правовые последствия возникают из-за исключения наследника и наследника в силу недееспособности, которая передается в суд заинтересованной стороной и объявляется решением суда, хотя его применение не подлежит рассмотрению. не ограничивается наследованием по завещанию, так как он также распространяется на наследников, называемых по наследству в соответствии с законным порядком наследственного призвания.Необязательный наследник — это наследник, указанный в порядке наследственного призвания, но не имеющий права на получение минимальной наследственной квоты в то время, когда наследодатель устанавливает ее в своем последнем завещании. Законное правопреемство — это всегда универсальное правопреемство; однако при наследовании по завещанию закон допускает универсальное или индивидуальное правопреемство, что в первом случае приносит пользу наследнику по завещанию и наследнику во втором случае. Таким образом, закон допускает только последнее качество бенефициара в случае наследования по завещанию.

При наследовании по наследству умерший выражает последнее завещание, то есть завещание. Любое дееспособное лицо может распоряжаться всем своим имуществом или его частью на основании завещания. Завещательное распоряжение неимущественными признаками также может быть эффективным, как, например, в отношении похоронной процессии, даже если завещатель ограничивал свою волю только ими. Воля состоит в очень личном действии. Таким образом, действующее законодательство не позволяет законным представителям или поверенным умершего заявить о последней воле, а также в основном запрещает, чтобы решение о содержании завещания и его исполнении оставалось на усмотрение третьей стороны.Завещание является отзывным актом.

Чтобы завещание было действительным, оно должно соответствовать формальным требованиям, установленным законом, поскольку оно состоит из сугубо личного акта. Бразильский закон устанавливает в качестве обычных форм завещания нотариальное завещание, закрытое завещание и голографическое завещание. Кроме того, бразильское законодательство в исключительных случаях разрешает морскую, воздушную и военную формы в виде особых форм. Наконец, бразильский закон разрешает кодицил. Он состоит из личного акта, подписанного и содержащего особые положения об умершем в отношении его / ее захоронений, небольших подачек определенным людям или, на неопределенный срок, бедным людям определенного места, а также относительно мебели, одежды или драгоценности невысокой стоимости, которыми лично пользовался умерший.Посредством указа умерший может назначить или заменить исполнителя, если такое лицо не было назначено в его / ее завещании или когда умершая сторона решила сменить лицо, которое он / она ранее назначил.

Когда завещание составляется в Бразилии, оно должно соответствовать формальным требованиям, установленным в бразильском законодательстве, под страхом наказания за недействительность. Если завещание составлено за границей, оно будет признано в Бразилии при условии, что оно соответствует требованиям, установленным в стране, где оно было составлено.

Обратите внимание на то, что бразильское законодательство не разрешает встречное завещание, будь то одновременное, взаимное или соответствующее.

В случае наличия необходимых наследников наследодатель, согласно бразильскому законодательству, может распоряжаться только половиной наследства. Другая половина зарезервирована для необходимых наследников, составляющих законную часть. Такое право, в принципе, предоставляется им на законных основаниях, если только по уважительной причине, указанной в завещании, умершее лицо не представляет в отношении собственности законной части положение, устанавливающее, что она не может быть передана, заложена или использована.В случае, если наследодатель оставляет часть или какое-либо наследство, которое он / она мог бы передать необходимому наследнику, это не влияет на необходимое право наследника на законную часть наследства.

Закон наделяет этой правоспособностью потомков, родственников по восходящей линии и супругу, но не предоставляет такое же право прямо на спутника умершего.

Завещатель может назначить исполнителя. В противном случае исполнение завещания возлагается на следующего супруга, а в случае его отсутствия — на наследника, назначенного судьей.Обязанность исполнителя — исполнить завещание и отстоять его законность. В случаях, предусмотренных законом, исполнитель имеет право на получение вознаграждения на основе чистого наследства за оказанные услуги, в отношении которых исполнитель обязан представить бухгалтерские записи.

24,5. Наследственное призвание, принятие и отказ от наследства и передача доли наследника в наследстве

Наследственное призвание относится к законности или способности добиться успеха, и такое право всегда действует в отношении любого человека при рождении или уже зачатого ребенка. момент открытия правопреемства.При наследовании по завещанию закон расширяет список дееспособных лиц, на которых можно ссылаться для наследования, а именно: а.) Дети, включая еще не зачатых детей лиц, назначенных наследодателем, при условии, что они живы на момент наследования открыт; б.) юридические лица; в.) юридические лица, созданные по желанию наследодателя в форме фонда. С другой стороны, он также указывает на случаи, когда лицо не может быть назначено наследником и наследником в завещании.Так, например, наложница замужнего наследодателя не может получить выгоду, за исключением случаев, когда наследодатель без своей вины был разлучен со своей супругой более пяти лет. Завещательные распоряжения в пользу лиц, не имеющих законного права на наследство, недействительны.

Принятие наследства в соответствии с законодательством Бразилии может происходить двумя способами: прямо или неявно. После принятия передача наследства наследнику становится окончательным и вступает в силу до открытия наследства.С другой стороны, для того, чтобы отказ от наследства был действительным, требуется особый способ, т. Е. Прямое заявление, изложенное в публичном акте или сделанное в суде. Как принятие, так и отказ от наследства не могут быть частичными, условными или подпадать под действие оговорки, а соответствующие действия, совершенные в соответствии с законом, являются безотзывными.

Бразильское законодательство разрешает наследнику передавать свою долю в наследстве другому наследнику или третьему лицу при условии, что юридический акт отвечает всем требованиям закона.Что касается формы, которую должно переходить уступка, закон требует формы акта для такой уступки.


24,6. Пожертвования умершего при жизни и будущее правопреемство

Согласно бразильскому законодательству наследование не может быть предметом договора inter vivos. Тем не менее, он разрешает дарение между потомками и потомками или одним из супругов другому при условии, что система собственности, принятая парой, позволяет это. В этом случае пожертвование будет рассматриваться в порядке правопреемства дарителя, что приведет к продвижению права наследования, предоставленного одаряемому.

Как правило, потомки, которые согласны в наследовании общего восходящего потомка, обязаны раскрывать стоимость пожертвований, полученных от умершего при его жизни, под страхом сокрытия. Это раскрытие состоит из сопоставления, назначенного юридическим институтом. Тем не менее, пожертвователь может по своему усмотрению отказаться от сопоставления либо в силу завещания, либо в рамках юридического акта, который привел к пожертвованию, на основании явного письменного заявления.

В отношении необходимого наследника отказ от сопоставления имеет юридические последствия только в пределах его / ее располагаемой квоты, т.е.е., наследственная квота, которая должна быть сохранена в пользу необходимого наследника.

Кроме того, на такую ​​квоту не могут повлиять пожертвования третьим лицам, не являющимся наследниками по закону или наследникам по завещанию и наследникам, полученным по завещанию умершего лица. Таким образом, пожертвование в отношении части, превышающей ту, которой пожертвователь распоряжается по его / ее завещанию (во время уступки), также аннулируется.

Таким образом, жертвователь не может распоряжаться путем дарения более чем половиной своего имущества, если у него / нее есть необходимые наследники.В этом случае половина его / ее вотчины остается недоступной, поскольку она состоит из необходимых наследников. Соответственно, никто не может жертвовать то, что не может завещать.

Любое пожертвование, сделанное умершим при жизни и способное повлиять на законность необходимых наследников в то время, когда оно было сделано, называется donatio inofficiosa, или необоснованный дар. Существуют разногласия по поводу того, может ли соответствующий иск против дарителя быть подан необходимыми наследниками, пока он / она жив.Но, допуская такую ​​возможность, момент уступки считается уместным для расчета превышения.

В той степени, в которой положения последнего завещания, изложенные в завещании, несут ответственность за превышение одноразовой части умершего лица, необходимые наследники имеют законное право требовать его уменьшения только в рамках процедуры завещания и раздела наследства.

24,7. Налоги

В контексте наследования необходимо учитывать налог на передачу causa mortis и дарение любого имущества или права (ITCMD).Этот налог взимается в штатах и ​​Федеральном округе. Максимальная ставка налога, которая может применяться, составляет восемь процентов. В штате Сан-Паулу, например, Закон № 10,705 от 28 декабря 2000 г., который предусматривает взимание налога на ITCMD, а также Указ № 45,837 от 4 июня 2001 г., который регулирует вопросы, рассматриваемые в вышеупомянутый закон штата.


Автор: Beat W. Rechsteiner

Lautenschlager, Romeiro e Iwamizu Advogados

Av.Паулиста, 1.842 — 22º Андар — Торре Норте
BR-01311-200 Сан-Паулу — SP
Тел. (11) 2126 4600
Факс (11) 2126 4601

[электронная почта защищена]
www.lrilaw.com.br

What такое наследство?

Что такое завещание?

Завещание — это юридический процесс, при котором суд наблюдает за распределением активов, оставленных умершим человеком. Активы — это все, что имеет ценность, например, недвижимое и личное имущество и наличные деньги.

Когда требуется завещание?

Завещание не всегда необходимо.Если умерший владел банковскими счетами или имуществом у другого лица, выживший совладелец часто будет автоматически владеть этим имуществом. Если человек умирает, оставляя очень мало активов, таких как личные вещи или предметы домашнего обихода, эти предметы могут быть распределены между законными бенефициарами без надзора суда.

Иногда завещание необходимо для:

  • Очистить право собственности на землю, акции и облигации, или крупные банковские или сберегательные и ссудные счета, которые велись только на имя умершего человека, и передать право собственности на эти активы на имя законные бенефициары.

  • Взыскать долги умершему.

  • Урегулировать спор между людьми, которые утверждают, что имеют право на имущество умершего человека.

  • Разрешение любых споров относительно действительности завещания умершего.

  • Что происходит во время процесса завещания?

    Если у умершего было завещание, завещание «доказывается» и доставляется в суд. Воля умершего может быть подтверждена под присягой свидетелями завещания.Если такие показания под присягой недоступны, может потребоваться личное присутствие свидетелей в суде для подтверждения того, что на момент подписания завещания умерший был в здравом уме и знал, что он или она делал.

    Выбран личный представитель. Личный представитель — это тот, кто занимается делами умершего. В завещании обычно указывается личный представитель, который, если он желает служить и имеет другие квалификационные требования, будет одобрен судом. Если человек умирает без завещания, суд выбирает личного представителя, обычно супруга, взрослого ребенка или другого близкого родственника.Если ни один из этих людей не доступен или не желает быть личным представителем, суд может выбрать банк, трастовую компанию или юриста.

    Сообщение кредиторам публикуется в местной газете. В этом публичном уведомлении кредиторам говорится, что у них есть четыре месяца, чтобы предъявить иск к имуществу по долгам, которые им задолжал умерший. Персональный представитель также направляет письменное уведомление всем известным кредиторам.

    Наследники и лица, указанные в завещании, уведомляются о производстве по наследству.

    Активы идентифицируются, проводится инвентаризация и передается в суд. Личный представитель работает над идентификацией и оценкой имущества умершего человека. В зависимости от типа активов и типа записей, оставленных умершим человеком, этот шаг может быть довольно простым или более сложным и требующим много времени.

    Долги погашены. Личный представитель обеспечивает выплату кредиторам. Перед тем, как оставшиеся активы наследственного имущества могут быть распределены между законными бенефициарами, кредиторы должны получить выплату за счет имущества.

    Личный представитель готовит налоговые декларации штата и / или федерального уровня, а также налоговые декларации на наследство, дарение и наследство, а также уплачивает причитающиеся налоги.

    Личный представитель готовит и представляет отчет лицам, указанным в завещании, наследникам умершего и суду. Или, если наследники и люди, указанные в заявлении, решат отказаться от этой отчетности, вместо этой учетной записи в суд может быть подано «подтвержденное заявление».

    Счет показывает все деньги, выплаченные из имения, и все деньги, собранные имуществом.Он также содержит повествование, объясняющее важные действия, предпринятые в связи с завещанием наследственного имущества.

    После утверждения судом счета и оплаты всех неоплаченных расходов на завещание, активы умершего распределяются между людьми и организациями (такими как благотворительные или трастовые фонды), указанными в завещании, или, если человек умер без завещания, наследники умершего.

    Что такое «малое наследство»?

    Орегон допускает сокращенную процедуру управления небольшими владениями, которые в противном случае потребовали бы полного завещания.Если недвижимость подходит к этой категории, стоимость и время распределения активов недвижимости могут быть значительно сокращены. Процедура включает в себя подачу документа, называемого «аффидевит о правопреемнике». Эта сокращенная процедура может использоваться, если личное имущество недвижимого имущества оценивается не более чем в 75 000 долларов США, а недвижимое имущество оценивается не более чем в 200 000 долларов США, при общей совокупной стоимости недвижимого имущества не более 275 000 долларов США. (Эти ставки действительны по состоянию на апрель 2018 года, но могут быть изменены законодательным собранием штата.Обратитесь к юристу или консультанту, чтобы убедиться, что они по-прежнему точны.) Недвижимость включает землю и здания или сооружения, расположенные на земле, такие как дома, коммерческие здания и сельскохозяйственные постройки. Личная собственность включает все остальное имущество, такое как автомобили, лодки, одежду, акции, облигации и личные вещи.

    Сколько времени длится завещание?

    Завещание может быть начато сразу после смерти и занимает минимум четыре месяца. Если имущество включает в себя имущество, которое требует времени для продажи, или если есть сложные налоги или другие вопросы, завещание может длиться намного дольше.Небольшое судебное разбирательство по наследству не может быть подано ранее 30 дней после смерти и завершается после подачи заявления.

    Какие затраты связаны?

    В соответствии с законодательством штата Орегон личный представитель имеет право на фиксированный процент от стоимости всего имущества. Дополнительные расходы могут быть одобрены судом для личного представителя и адвоката, если наследство является сложным. Другие расходы включают судебные издержки, юридические уведомления, опубликованные в местной газете, и любые другие необходимые расходы. Юристы обычно берут за свои услуги почасовую оплату.

    Означает ли завещание больше налогов?

    Нет. Завещание не влияет на подлежащие уплате налоги. Эти суммы основаны на общей сумме активов, которыми вы владеете на момент вашей смерти. Существуют федеральные налоги на недвижимость, а также налоги, причитающиеся Орегону. Эти суммы часто меняются, поскольку их определяют Конгресс и законодательный орган штата. За подробностями обращайтесь к своему адвокату или консультанту.

    Нужен ли мне юрист?

    Завещание в Орегоне требует большого количества документов, которые необходимо подавать своевременно.Для достижения желаемых результатов при обращении с завещанием необходимо понимать соответствующие правовые принципы. Юрист по наследству может помочь вам избежать множества возможных налоговых ловушек и других проблем, которые могут возникнуть. Также юрист может помочь вам подготовить и подать юридические документы и подготовить вас к слушаниям в суде.

    Редактор по правовым вопросам: Дон Джонсон, апрель 2018 г.

    Чего ожидать, когда вы ждете… наследства! — Адвокатское бюро Томаса Шакки, PLLC

    {Прочитать за 8 минут} Как поверенный Trust and Estates, я представляю самые разные люди, связанные с Estates.Это включает в себя ближайших родственников, когда кто-то умирает без завещания, исполнителей имений, тех людей, которые хотят оспорить завещания, а также тех, кто является бенефициарами завещаний. Иногда бенефициарам нужен совет, а иногда нет.

    Я подумал, что воспользуюсь этой возможностью, чтобы дать краткий обзор прав и обязанностей бенефициаров, когда дело доходит до наследования, чтобы бенефициары могли узнать немного больше и принять для себя лучшее решение относительно того, нужен ли им совет. .

    Во-первых, важно помнить, что ваши права как бенефициара зависят либо от вашего статуса члена семьи, когда кто-то умирает без завещания, либо как бенефициар по завещанию. Если и до тех пор, пока Суд не направит Письма Исполнителю или Администратору, бенефициар не имеет права на получение чего-либо. В любой ситуации, прежде чем Суд назначит доверенного лица, бенефициар получит документы, сообщающие им о том, что суррогатный суд ожидает рассмотрения для целей назначения доверенного лица (и, если у умершего было завещание, признающее завещание о завещании).Это может быть документ под названием «Уведомление о наследстве» или получение цитаты.

    В это время бенефициар может решить связаться с назначенным фидуциаром (или его юрисконсультом), чтобы узнать статус Имущества. В этом может не быть необходимости, и часто советник назначенного доверительного управляющего уже или, возможно, одновременно с получением документов связывается с бенефициаром, чтобы сообщить им о предстоящих событиях и сообщить им ожидаемые сроки.

    Когда дело доходит до выплаты наследства, важно помнить, что это происходит не сразу.Когда кто-то получает уведомление о предстоящем наследстве по почте, это может показаться очень заманчивым, чтобы отправиться в суматоху или спланировать грандиозное путешествие. Однако могут пройти месяцы (или, в некоторых случаях, когда с недвижимостью ведутся серьезные судебные разбирательства, даже годы), прежде чем у вас появится чек. После того, как Суд назначит доверительного управляющего, доверительный управляющий сначала будет участвовать в сборе активов Поместья, выплате похоронных кредиторов, постоянным кредиторам и оплате административных расходов, таких как сборы за юридический учет и оценку.

    В случае бенефициара завещания, если те, кто оспаривает завещание, успешно убедят суд отклонить завещание, этот бенефициар может вообще не получить что-либо в порядке наследования.

    Кроме того, хороший исполнитель или администратор должен подождать не менее семи месяцев с момента выдачи писем, прежде чем передавать имущественные активы бенефициару. Это потому, что именно в это время кредиторы должны предъявить претензии, которые у них могут быть к Наследию. Кроме того, иногда Исполнителю может потребоваться некоторое время, чтобы ликвидировать активы, определить их стоимость и, возможно, продать недвижимость, чтобы предоставить денежные средства конечным бенефициарам.Однако в конце дня у доверительного управляющего будет горшок с деньгами, и он должен быть готов к распределению наследства.

    Бенефициар должен ожидать получения уведомления от доверенного лица или его адвоката, когда это время наступит. Если бенефициар считает, что прошло слишком много времени (минимум семь месяцев с даты, когда суд выпустил Письма), бенефициар может потребовать бухгалтерского учета, вынудив доверенного лица явиться к судье и объяснить статус наследственного имущества, а также предоставить информацию. по сделкам на сегодняшний день.

    Очень часто бенефициары могут сделать это, даже не наняв адвоката. Заполненные бланки доступны на сайте суда здесь.

    Что будет в этом сообщении, уведомляющем получателя о предстоящих платежах?

    Ну, очень часто он будет содержать информацию о размере наследства. Для тех людей, которые получают определенную денежную сумму по завещанию, может быть очевидно, что они получают. Однако те люди, которые получают процент от оставшихся активов после оплаты долгов и расходов, не будут знать точную сумму до тех пор, пока Исполнитель не предоставит им эту информацию.

    Этот документ или это сообщение часто сопровождается неформальной отчетностью, в которой Исполнитель сообщает бенефициарам о том, как он или она рассчитал долю этого бенефициара. В большинстве случаев это будет выглядеть как официальный судебный документ, однако он редко подается в суд. Советник доверительного управляющего также часто просит получателей подписать документ под названием «Соглашение о выпуске и возврате средств » : Суть этого документа заключается в том, что получатель:

    — Подтверждает получение платежа;

    — После проверки расчетов доверительного управляющего относительно суммы завещанного имущества освобождает доверительного управляющего от любой дальнейшей ответственности в отношении управления имуществом; и

    — Согласен возместить любую сумму, неправильно выплаченную им как бенефициарам — например, если появятся новые кредиторы или суд впоследствии лишит доверительного управляющего возможности произвести такое распределение (это было бы редким, но не неслыханным случаем).

    Адвокаты большинства фидуциаров попросят бенефициара подписать этот документ до фактического получения платежного чека или распределения активов. Почему? Потому что у бенефициара нет стимула подписывать его после того, как он уже получил наследство. Адвокат часто приглашает бенефициаров прийти к ним в офис, чтобы обменять чек на подписанную форму, или соглашается отправить чек заказным письмом в течение определенного периода времени после того, как поверенный получит подписанные формы.

    Какую информацию должен быть готов предоставить получатель? Что ж, бенефициар действительно должен убедиться, что у доверенного лица есть следующая информация:

    Во-первых, бенефициар кровно заинтересован в том, чтобы фидуциар или советник доверительного управляющего мог их найти, когда придет время произвести распределение.Бенефициар должен быть уверен, что у Исполнителя или Администратора есть их текущая контактная информация, включая адрес, номер телефона и адрес электронной почты для этой цели.

    Второй — если бенефициар меняет свое имя либо после того, как умерший написал свое завещание, либо во время рассмотрения этих государственных администраций, бенефициар должен информировать Исполнителя или администратора об этой информации, чтобы чек был надлежащим образом оплачен.

    Наконец, доверительному управляющему также потребуется номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика получателя.Мы часто просим получателя предоставить это, заполнив форму IRS W-9.

    Хотя бенефициары обычно получают свои выплаты без подоходного налога, это не всегда так, особенно когда Имущество должно платить подоходный налог, потому что оно получило такие активы, как пенсионный счет или постоянный сбор арендной платы или роялти. Кроме того, это может быть необходимо, чтобы сообщить, если имуществу необходимо подавать налоговую декларацию на наследство.

    Итак, как видите, имея немного информации, хороший бенефициар может позаботиться о большинстве этих вещей самостоятельно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *