Кто первый вступает в наследство: ГК РФ Статья 1142. Наследники первой очереди / КонсультантПлюс

Содержание

Вступление в наследство: что нужно знать о реформе наследственного права

Законодатели подготовили несколько инициатив, которые модернизируют и упростят процедуры исполнения последней воли человека. Это должно популяризовать институт завещаний среди россиян. Пока же в большинстве случаев имущество умерших распределяется между родственниками по общему закону.

С учётом международного опыта

Российский институт наследственного права по многим параметрам отстаёт от мирового опыта. Как результат — лишь 25 процентов россиян сегодня прибегают к завещаниям, распоряжаясь своим имуществом на случай своей смерти. Развитие этой отрасли гражданских прав давно требовало новых идей. Сейчас в Госдуме рассматривается несколько инициатив, разработанных группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
  • Совместные завещания

Составлять их смогут супруги.

В документе они пропишут, кому и какое имущество достанется после смерти обоих или одного из них. Если же муж и жена потом разведутся, то завещание будет аннулировано. То же самое произойдёт, если впоследствии один из супругов решит составить отдельное.

  • Наследственный договор

Автор завещания сможет при жизни собрать всех, кому он хочет оставить всё нажитое непосильным трудом, и обсудить с ними условия вступления в наследство. Например, ухаживать за больным родственником или сделать что-то полезное для города. При любых условиях обязательную часть наследства получат несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и нетрудоспособные родители и супруги. 

  • Наследственный фонд

С 1 сентября в России появится институт наследственных фондов. Они будут создаваться нотариусами после смерти учредителя для содержания людей, которых он укажет в договоре. В Госдуме предлагают дать возможность создавать такие фонды уже при жизни, чтобы граждане могли переводить в фонды свои активы и прописывать способы управления ими после своей смерти.

Если человек не оставит завещание или оно будет признано недействительным, тогда его имущество разделяется по закону. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Вступление в наследство: главные вопросы

Что важнее — закон или завещание?

Есть два способа наследования имущества — по общему закону и по завещанию. Гражданский кодекс РФ определяет приоритетным завещание. В завещании человек может распорядиться своим имуществом как угодно. Закон ставит одно условие: право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и нетрудоспособные родители и супруги.

Если человек не оставит завещание или оно будет признано недействительным, тогда его имущество разделяется по закону.

Кто считается наследниками первой очереди?         

Очерёдность наследования касается случаев, когда имущество делится по закону. Если представителей первой очереди нет, право наследства переходит ко второй очереди и так далее.

Всего в ГК РФ установлено семь очередей:

  1. Дети (от всех браков), супруг и родители наследодателя. Наследство делится поровну между всеми. Внуки покойного и их потомки —  по праву представления*
  2. Братья и сёстры, дедушки и бабушки
  3. Дяди и тёти. Двоюродные братья и сёстры — по праву представления*
  4. Прадедушки и прабабушки
  5. Двоюродные внуки, дедушки и бабушки
  6. Двоюродные правнуки, племянники, дяди и тёти
  7. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха

* Если законный наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит по праву представления  к потомкам и делится между ними поровну. 

Гражданский брак и наследство

Гражданские жёны и мужья, равно как и бывшие, на имущество покойного по закону претендовать не могут: принимать наследство может тот супруг, отношения с которым были официально зарегистрированы на момент смерти наследодателя. Единственный способ позаботиться о неофициальном супруге — упомянуть его в завещании.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России появятся «прижизненные» наследственные фонды

Как делится наследство между наследниками первой очереди

Печально сознавать, но ссоры из-за наследства – достаточно распространенное явление. Причем, вне зависимости от того, существует завещание, или происходит наследование по закону. Порой даже самые близкие люди вступают в конфликт, поскольку чувствуют себя обделенными или обманутыми.

Закон не может запретить родственникам ссориться. Но может установить справедливый порядок, уменьшающий вероятность конфликтов при адекватном отношении к вопросу.

В России существует порядок распределения наследства по очередям.

В этой статье мы рассмотрим, как делится наследство между первоочередными наследниками, составляющими самый близкий родственный круг умершего человека.

Наследование по закону. Очередность наследников

Старинная мудрость гласит, что по-хорошему наследство должно делиться «теплыми руками». То есть раздел будущего наследства лучше сделать, пока человек еще жив и может сам договориться с родными о том, что кому достанется после его смерти. Семья вместе находит компромиссы, после чего пишется завещание, устраивающее всех.

К сожалению, так бывает нечасто, во многом потому, что открыто говорить о грядущей смерти в нашей культуре не принято. И после смерти наследодателя, семья начинает разбираться самостоятельно.

Если завещание не составлено, наследство распределяется по закону. Определено 7 очередей наследования по убыванию степени родственной близости (и особая категория: нетрудоспособные граждане, жившие на иждивении наследодателя). Принцип таков: все наследство достается наследникам первой очереди.

Если таковых нет (например, они умерли раньше), право наследование переходит ко второй. Если наследников второй очереди тоже нет, или они не заявляют о своих правах на наследство, право переходит к третьей очереди, и так далее.

В этой статье мы рассматриваем ситуацию, когда наследники первой очереди имеются и готовы вступить в права наследства.

Мы обсудим все аспекты данного процесса.

Наследники первой очереди. Раздел наследства

Первая очередь наследников – это самые близкие для наследодателя люди. Родные дети и родители (кровное родство), плюс супруги, усыновленные/приемные дети и родители (роль кровной близости в этом случае играет правовая, социальная и эмоциональная связь).

Итак, список наследников первой очереди:

  • Оставшийся в живых супруг
  • Дети (кровные, усыновленные/удочеренные еще не родившиеся)
  • Родители (родные или усыновители)

Наследство делится поровну между всеми претендентами.

Муж/жена

Право наследовать друг другу имеют право только официально зарегистрированные в ЗАГСе супруги. «Гражданский» или церковный брак, сколько бы лет он ни продолжался, не служит основанием для наследования. Совместное ведение хозяйства также. Даже если развод после длительного брака состоялся за день до смерти наследодателя, муж/жена исключаются их списка наследников.

ВНИМАНИЕ! Распространенное мнение о том, что супруг наследодателя получает большую, чем остальные члены семьи, долю наследства (больше половины всего имущества), ошибочно. Такое впечатление создается из-за того, что люди упускают из виду один юридический аспект супружества – совместное владение имуществом.

Общая собственность супругов – это так называемое «совместно нажитое имущество», все, что они приобрели, находясь в браке. Прежде, чем приступить к делению наследства, из всего имущества выделяется доля, по закону принадлежащая второму супругу. Происходит это по тому же принципу, по которому делится имущество при разводе.

А уже после этого первоначального раздела та часть имущества, которая признана долей умершего, делится поровну между всеми представителями первой очереди. Супруг участвует в этом дележе на равных основаниях и получает столько же, сколько остальные.

Другими словами, супруг вначале получает 50% общего имущества, а затем равную со всеми долю личного имущества наследодателя.

Сложности (с точки зрения других наследников) могут возникнуть при различных способах оформления имущественных прав на объекты, которыми пользовались оба супруга.

Например, если квартира, в которой жила семья, была оформлена, как личная собственность живого супруга, она считается личной собственностью, делить ее между наследниками не будут.

Если машина была куплена на имя жены, то, несмотря на то, что пользовался ею муж, после его смерти автомобиль не будет считаться объектом наследования. Это личная собственность жены покойного.

Пример деления наследства, при наличии общей собственности

В свое время муж и жена приобрели дом, который находился в их совместной собственности. У мужчины трое детей. После смерти мужа, жена получает 1/2 долю дома. Оставшаяся часть будет разделена на 4 равных доли: по одной каждому ребенку и жене. Таким образом, в собственности жены остается 5/8 доли от дома, в собственности детей – по 1/8. Все прочее имущество будет делиться таким же образом.

Дети

Все дети наследодателя пользуются равными правами при делении наследства:

  • Дети, рожденные в официальном, действующем браке
  • Дети, рожденные в предыдущих браках
  • Внебрачные дети любого возраста, при условии, что отцовство признано или установлено
  • Родившиеся после смерти наследодателя (в течение десяти месяцев)

Родители

Граждане, пережившие своих детей, имеют право наследовать после них в составе первой очереди.

Приемные родители, официально усыновившие/удочерившие наследодателя, обладают такими же правами, как и кровные. Родители, не состоящие в браке или разведенные, имеют равные между собой права, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет.

Права на наследование лишается родитель, лишенный в свое время судом родительских прав на данного ребенка. Если родительские права не были восстановлены во время жизни наследодателя, его отец или мать не имеют права наследовать за своим ребенком.

Другие наследники первой очереди. Право представления

В списке наследников первой очереди отсутствует одна категория близких родственников – внуки. Поскольку ее нет и в других очередях, это нередко вызывает недоуменные вопросы: «Неужели внуки вообще не могут наследовать бабушкам и дедушкам? Ведь эти старшие родственники наследуют внукам в третьей очереди».

На самом деле напрямую наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут только по завещанию. По закону они получают наследство бабушек и дедушек после родителей. Когда, например, отец и мать получили доли наследства своих родителей. А затем в свою очередь передали по наследству детям объединенное имущество поколений.

Но бывают случаи, когда внуки наследодателя включаются в первую очередь наследования. Правда, с определенными оговорками. Это происходит, если их родители (дети наследодателя) умерли раньше него самого, и определяется как «наследование по праву представления».

Наследовать бабушкам и дедушкам внуки могут лишь по праву представления (исключая случаи, когда они были усыновлены последними после смерти родителей или лишения тех родительских прав).

Наследование через право представления имеет одну особенность: наследники не всегда получают равную долю с прочими наследниками первой очереди. Их часть — это доля, на которую имел право тот, кого они представляют.

То есть если наследников по представлению больше, чем было прямых наследников первой очереди, то доля каждого будет пропорциональна их количеству.

Пример наследования по представлению

У умершего мужчины живы отец и мать, есть жена и трое совместных детей. Но двое детей погибли в автокатастрофе незадолго до смерти самого наследодателя. У обоих остались дети: у одного двое, у второго – один.

Наследство (после выделения супружеской доли) делится на шесть равных частей: отцу, матери, жене, каждому из троих детей. Доли умерших детей наследодателя переходят к их детям. Один внук получает полную долю своего родителя, она составляет 1/6 наследства. Двое внуков получают долю своего родителя (1/6) и делят ее пополам. Каждому достается 1/12.

Наследство по праву представления – законодательная норма. Наследник по представлению не может быть лишен своей доли, кроме, как по воле завещателя, или случаев, предусмотренных законом (например, признание наследника недостойным).

Иждивенцы

Это особая категория наследников, наследующая одновременно с представителями актуальной (призванной к наследованию) очереди. Родственная либо правовая связь в этом случае – необязательное условие. «Гражданские» мужья и жены, не имеющие права наследования, могут наследовать, если одновременно являются иждивенцами наследодателя.

 Гражданин признается иждивенцем при соблюдении следующих условий:

  • Он должен быть нетрудоспособным (например, инвалидом)
  • Не иметь других источников дохода, кроме материальной помощи наследодателя
  • Жить вместе с наследодателем до момента его смерти
  • Жить вместе с наследодателем год и более до его смерти (это условие не является обязательным, если иждивенец был кровным родственником наследодателя)

Даже в случае, если нет ни одного наследника первой очереди, нетрудоспособный иждивенец не может получить больше 1\4 доли наследства по первой очереди. Остальное «спустится вниз» по очередям.

Распределение наследства между наследниками первой очереди. Доли

Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах. Теперь обобщим всю информацию о законодательных нормах и подведем итог:

  • Наследство делится поровну между всеми представителями первой очереди
  • Если среди наследников первой очереди присутствует супруг наследодателя, вначале из всего имущества выделяется «супружеская половина» (условно говоря, та часть, что супруг получил бы при разводе). После этого супруг участвует в дележе оставшейся части наследства на равных с остальным наследниками основаниях
  • Если наследник первой очереди один – он наследует единолично, полностью
  • Если наследников первой очереди нет, нетрудоспособный иждивенец может претендовать на 1/4 долю наследства
  • Наследники по праву представления получают долю прямого наследника первой очереди, который умер раньше наследодателя. Единственный наследник по праву представления имеет право на долю, такую же, как у всех наследников первой очереди. Если их несколько – они делят долю прямого наследника поровну.

ВНИМАНИЕ! Несмотря на законодательные предписания, наследники первой очереди не обязаны делить поровну на всех каждый объект, входящий в наследство. Они могут составить соглашение, на основании которого, например, один забирает машину, второй гараж, третий и четвертый пополам владеют дачей, и так далее. Если договориться не удается, раздел имущества может быть произведен в порядке разбирательства в суде.

Наследование по завещанию. Обязательная доля

Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.

Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:

  • Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
  • Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
  • Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)

Обязательная доля – это половина той доли, на которую наследники первой очереди имели бы право при отсутствии завещания.

Пример получения обязательной доли

Женщина завещала все свое имущество благотворительному фонду. Однако у нее имеется престарелая мать и муж инвалид. Не будь завещания, муж получил бы «супружескую половину», а вторую половину поделил бы с матерью. Поскольку завещание есть, выделяется доля супруга в имуществе, нажитом в браке (на которую тот имеет право независимо от завещания), а затем мать и муж делят пополам 1/2 оставшегося наследства. Остальное уходит наследнику, указанному в завещании.

Сроки наследования для первой очереди

Общепринятый срок вступления в права наследства – 6 месяцев. Отсчет начинается со дня смерти наследодателя, либо с даты судебного решения о признании гражданина умершим. Из этого правила существует ряд исключений:

  • Полугодовой срок может быть продлен по уважительным причинам
  • Еще не рожденный наследник первой очереди (ребенок наследодателя, который не родился на момент его смерти), вступает в наследство после своего рождения, даже, если 6 месяцев уже истекли.
  • Если наследники первой очереди отсутствуют, право наследовать переходит ко второй очереди, и так далее. После каждого перехода шестимесячный срок стартует заново.

Вы найдете более подробную информацию об этом в статье «Очередность наследования по закону», размещенной на нашем сайте.

Оформление наследства | Нотариус г. Рузы Тарасенко А.М.

Время открытия наследства (ст.  1114 ГК РФ)

Временем открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ) является день смерти наследодателя, либо дата, указанная в решении суда, если наследодатель в судебном порядке признавался умершим. Если дата смерти в решении суда не указана, то временем открытия наследства будет являться дата вступления решения суда в законную силу.

Определение места открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ)

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В случае если наследодатель был одновременно зарегистрирован и по месту пребывания и по месту жительства, нотариус должен отдать предпочтение регистрации места жительства гражданина, исходя из существующего понятия постоянного места жительства гражданина. При несогласии наследников с нотариусом об открытии наследства по месту регистрации жительства наследодателя, а не по месту пребывания, нотариус должен рекомендовать наследникам обратиться в суд для установления места открытия наследства. В данном случае наследственное дело будет заведено нотариусом по месту открытия наследства, указанному в решении суда.

Гражданин может быть не зарегистрирован по месту жительства, но быть зарегистрирован по месту пребывания и нотариус отдает предпочтение месту пребывания перед местом нахождения наследственного имущества. Регистрация по месту пребывания — это привязка к месту жительства гражданина.

Если же у наследодателя на момент его смерти не окажется ни регистрации по месту жительства, ни регистрации по месту пребывания, то нотариус должен выяснить местонахождение наследственного имущества, по которому определяется место открытия наследства.

Как следует из ст. 1115 ГК РФ, если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части.

Однако в данном случае нотариус не может без представления документов на право собственности на то или иное имущество наследодателя и документов, определяющих стоимость этого имущества, реально определить ту наиболее ценную часть имущества, которая и определит место открытия наследства.

Получается, что нотариус еще до заведения наследственного дела должен предложить наследникам произвести оценку наследственного имущества, находящегося в различных местах и представить нотариусу документы о стоимости имущества (оценочный акт, справка БТИ об оценке имущества и т.д.), по которым и определяется наиболее ценная часть наследственного имущества.

Согласно ст. 1141 ГК РФ каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей (отсутствуют либо отпали по собственному желанию или в случае признания их недостойными).

Допустим, нотариус ведет наследственное дело, наследники первой очереди — дети, которые после смерти родителя подали заявления о принятии наследства. Уже после принятия заявлений от наследников первой очереди к нотариусу обратилась наследница второй очереди — родная сестра наследодателя с заявлением о принятии наследства. В этом случае нотариус должен разъяснить наследнице второй очереди действующее законодательство об отсутствии у нее права наследовать.

Другая ситуация имела бы место, если бы сестра наследодателя подала заявление о принятии наследства до подачи заявления наследниками первой очереди. Нотариусу в данном случае не известно, имеется ли первая очередь наследников, либо она отсутствует, он в этом случае полагается только на информацию обратившегося к нему наследника второй очереди.

Cт. 1154 ГК РФ предусмотрен индивидуальный срок для принятия наследства для каждой очереди наследников и момент возникновения права наследования.

Общий срок для принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) — шесть месяцев со дня открытия наследства.

Однако для принятия наследства наследниками последующих очередей установлены специальные сроки, которые подразделяются в зависимости от основания отпадения наследников каждой предыдущей очереди на две группы:

1) если наследник предшествующей очереди отпал в связи с тем, что он отказался от принятия наследства либо был отстранен от наследства в результате признания его недостойным по ст. 1117 ГК РФ, то каждая последующая очередь наследников принимает наследство в течение шести месяцев со дня возникновения их права на принятие наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).

Днем возникновения права наследования в этом случае считается следующий день (ст. 191 ГК РФ) после наступления события, в результате которого у наследника последующей очереди возникло право наследования. Для таких наследников так же установлен шестимесячный срок для принятия наследства, только момент, с которого он начинает исчисляться — это не день открытия наследства, а день возникновения права наследовать. Следовательно, свидетельство о праве на наследство выдается таким наследникам по истечении этого шестимесячного срока, а не по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя.

2) если же основанием отпадения наследника является непринятие наследства наследниками предшествующей очереди, то для наследников последующей очереди срок для принятия наследства будет составлять три месяца со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

В данном случае трехмесячный срок на принятие наследства начинает исчисляться на следующий день по окончании шестимесячного срока со дня открытия наследства, а Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику последующей очереди по истечении трех месячного срока со дня возникновения права наследовать.

По истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, если наследник первой очереди не появится у нотариуса для выражения своей воли, право наследника второй очереди на наследование в указанной ситуации не бесспорно, так как в данном случае имеется документ, подтверждающий совместное проживание наследодателя и наследника первой очереди, а также факт его проживания по данному адресу и после смерти наследодателя, что согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ рассматривается как фактическое принятие наследства, пока не доказано иное.

В этом случае нотариус должен рекомендовать наследнику второй очереди обратиться в суд и в судебном порядке доказать, что факт совместного проживания наследника первой очереди и наследодателя не является действием, свидетельствующем о фактическом принятии наследником первой очереди наследуемого имущества. В случае установления данного факта в суде, со следующего от вступления решения суда в законную силу дня возникает право наследника второй очереди на принятие наследства.

Принятие наследства (ст. 1152 ГК РФ)

В законодательстве появилось не так уж много новелл, касающихся принятия наследства. Как и ранее по ГК РСФСР 1964 г., принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследнику наследства, где бы они ни находилось и в чем бы оно ни заключалось (абз.1. п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что, если в составе наследства, имеется различное имущество (квартира, машина, дача и т.д.), то наследнику достаточно совершить действия, свидетельствующие о принятии наследства в отношении одного из этих объектов, не совершая аналогичные действия в отношении других объектов наследства.

Это правило распространялось по нормам ГК РСФСР 1964 г. и на случаи, когда наследник имел право наследовать часть наследства по закону, а часть имущества по завещанию. Считалось, что если наследник принял наследство по любому из оснований, то он автоматически принял наследство и по иному из оснований.

ГК РФ сделал исключение из этого правила, предоставив наследнику право самостоятельно определять, будет ли он наследовать по всем основаниям, либо только по одному из них (абз. 2 ч. 2 ст. 1152 ГК РФ). С учетом этой новации, «часть наследства» в абз.1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ следует толковать буквально как часть имущества из наследства, причитающаяся наследнику по любому из этих оснований. Таким образом, если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону и по завещанию, то принятие наследства, причитающегося ему по закону, вовсе не означает его согласие на приобретение наследства по завещанию.

Нотариусы часто задают вопрос, а как быть, если наследник подал заявление о принятии наследства по закону, а по завещанию не принял, так как не знал о его существовании. Затем обнаруживается завещание в его пользу, но срок для принятия наследства прошел. Можно ли расценивать такого наследника принявшим наследство по обоим основаниям?

Есть точка зрения, что, так как наследник не выразил отказ от одного из оснований для вступления в наследство, подав заявление нотариусу в письменном виде, поэтому он считается не отказавшимся от наследства, и, следовательно, он принял наследство и по завещанию.

Мое твердое убеждение, что нельзя рассматривать такого наследника принявшим наследство по завещанию. Моя позиция основывается на вышеизложенном толковании понятия «части имущества» применительно к абз.2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, а также на положениях ст. 1153 ГК РФ, которая четко определила два пути принятия наследства — путем подачи заявления или путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В данном случае заявление отсутствует, а факт принятия наследства путем совершения определенных действий должен быть установлен судом или подтвержден документально. Нельзя согласиться и с таким доводом, что, если наследником не подано заявление об отказе от наследства (по любому из оснований), то нет и факта отказа. В таком случае в законодательстве не было бы такого понятия, как наследник, не принявший наследство, и непринятие наследства (п. 3 ст. 1154, п. 1. ст. 1161 ГК РФ).

Чтобы исключить в дальнейшем для наследников возникновения подобной ситуации, я, при подготовке проекта заявления о принятии наследства, указываю в нем, что наследник принимает наследство по любому основанию и по закону и по завещанию, если таковое будет обнаружено и составлено наследодателем в его пользу, на любое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось.

Такое заявление никак не ухудшит положение наследника, так как, даже, если воля наследника в дальнейшем изменится (после того, как он разберется, желает ли он наследовать по обоим основаниям, если завещание все же будет обнаружено, или только по одному), то у него есть возможность подать заявление об отказе от наследства по любому из оснований в течение оставшегося срока из шестимесячного срока для принятия наследства или для отказа от него.

Ст. 1153 ГК РФ в декларативном порядке предусматривает, что, если заявление о принятии наследства передается нотариусу другим лицом или высылается по почте, то подпись наследника должна быть обязательно засвидетельствована нотариально. В практике некоторых нотариусов уже возникли судебные споры из-за того, что, наследники, подавшие ранее нотариусу заявления в ненадлежащем виде, умирали, так и не успев переоформить свое заявление в соответствии с требованиями законодательства, а на наследство заявляли свои права наследники последующей очереди. Считается ли в таком случае наследник предыдущей очереди принявшим наследство?

Имеет ли право нотариус отказать наследникам последующей очереди в принятии их заявления? Члены Комиссии ФНП по законодательству и методической работе, после обсуждения этой проблемы на своем заседании, пришли к выводу, что, если наследник присылает нотариусу заявление, не оформленное надлежащим образом в порядке ст. 1153 ГК РФ, то нотариусу следует зарегистрировать его в книге входящей корреспонденции, поместить в наряд входящей корреспонденции и разъяснить своим письмом данному наследнику необходимость надлежащего оформления заявления.

Если заявление, оформленное ненадлежащим образом, поступило в последний день шестимесячного срока для принятия наследства или за несколько дней до окончания этого срока, когда ясно, что наследник не успеет в установленный срок оформить заявление надлежащим образом и выслать его нотариусу, то наследнику необходимо дать разъяснение, чтобы он обращался в суд за установлением факта принятия наследства. В доказательство совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, нотариус должен выдать ему справку для суда о том, что от него поступило заявление в простой письменной форме, которое зарегистрировано во входящей книге нотариуса (с указанием даты и номера регистрации).

В случае если заявление о принятии наследства оформлено не по месту открытия наследства (у нотариуса, ведущего дело), то дата свидетельствования подлинности подписи наследника на таком заявлении не считается датой принятия наследства. И если такое заявление будет доставлено в контору нотариуса, который ведет наследственное дело, по истечении шестимесячного срока, то нотариус не сможет зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Такой наследник будет считаться пропустившим срок на принятие наследства. Для исключения такой ситуации нотариусу, который свидетельствует подлинность подписи наследника на заявлении, необходимо рекомендовать наследнику отправить данное заявление по почте. Дата отправки письма на конверте до истечения шестимесячного срока на принятие наследства будет свидетельствовать о том, что наследник своевременно принял наследство. Именно поэтому необходимо подшивать в наследственные дела почтовые конверты.

Если наследник лично принес (либо за него это сделала родственники, знакомые) заявление о принятии наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, подлинность его подписи на котором засвидетельствовал другой нотариус в течение срока для принятия наследства, то нотариус принимает такое заявления и регистрирует его в книге входящей корреспонденции, но отказывает в его регистрации в книге учета наследственных дел, так как срок на принятие наследства пропущен. Нотариус разъясняет наследнику, что существует два варианта выхода из положения — либо с письменного согласия всех иных наследников, принявших наследство, его включают в число лиц, которым будет выдано свидетельство о праве на наследство (ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате), либо (при отсутствии иных наследников или их отказа подписать такое заявление) он должен обратиться в суд с иском о восстановлении пропущенного им срока для принятия наследства.

В данном случае наследнику необходимо написать на имя нотариуса заявление о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство иным наследникам, в связи с его обращением в суд с иском о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. В заявлении наследник должен указать, что ему разъяснено нотариусом положение ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате о том, что если в течении 10 дней с момента подачи нотариусу указанного заявления о приостановлении нотариального действия из суда не поступит сообщения о том, что его иск принят к рассмотрению судом, нотариус может начать выдачу свидетельства о праве на наследство иным наследникам.

Если наследник обратился за свидетельствованием заявления о принятии наследства к нотариусу этого же района, но который ведет наследственные дела по фамилиям наследодателей, начинающихся с другой буквы, дата такого заявления будет считаться датой принятия наследства?

– В данном случае нотариус совершает самостоятельное нотариальное действие, предусмотренное ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате, свидетельствуя всего лишь подлинность подписи на заявлении о принятии наследства, но не совершает такое нотариальное действие как принятие заявления от наследников и не заводит наследственного дела, так как к его компетенции это не относится. Поэтому, конечно же, дата свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении еще не означает, что данное заявление подано надлежащему нотариусу, так как дело не заведено и наследство не принято надлежащим образом.

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате в обязанности любого нотариуса входит разъяснение законодательства и последствий совершаемого им по просьбе клиента нотариального действия. Поэтому нотариус, который свидетельствовал наследнику подлинность его подписи на заявлении, должен разъяснить дальнейшие его действия по принятию наследства и необходимость представления данного заявления в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства тому нотариусу, который уполномочен вести его наследственное дело, иначе срок для принятия наследства будет пропущен.

Фактическое принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) В ГК РФ, как и ранее в ГК РСФСР 1964 г., предусмотрено два способа принятия наследства — путем подачи письменного заявления нотариусу и путем фактического вступления в управление наследственным имуществом. В отличие от ГК РСФСР 1964 г. новый ГК РФ (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) дает более подробное понятие фактического принятия наследства, определяя, что это совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, и дает перечень этих действий. При этом список таких действий, данный в законе, не является исчерпывающим. Наиболее распространенным способом фактического принятия наследства на практике является факт совместного проживания наследника и наследодателя до его смерти, а также проживание наследника и после смерти наследодателя в том же жилом помещении в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства.

И часто нотариусы сталкиваются с ситуацией, когда такие наследники, о наличии которых им становится известным от иных наследников, принявших наследство, а также из выписок из домовых книг или справок, предоставляемых органами, отвечающими за регистрацию лиц по месту жительства, не являются к нотариусу в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства для выражение своей воли на принятие или на отказ от наследства, даже по вызову нотариуса. Возникает вопрос, может ли нотариус выдать Свидетельство о праве на наследство иным наследникам, принявшим наследство, и подавшим заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство, не оставляя долю такого наследника открытой? Нет, не может. Нотариус, при наличии соответствующих фактов и документов, бесспорно подтверждающих совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (а к таковым относится и факт совместного проживания и пользование тем же жилым помещением и после смерти наследодателя) должен считать наследника принявшим наследство, т. к. презумпция этого принятия заложена в самом законе. Причитающаяся такому наследнику доля наследства остается открытой до тех пор, пока он сам или иные наследники, принявшие наследство, не докажут в суде факт не принятия таким наследником наследства.

Многие нотариусы до сих пор пользуются ранее существовавшей практикой, когда нотариус берет по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства от наследника, совместно проживавшего с наследодателем и продолжавшим пользоваться после его смерти тем же жилым помещением, заявления о том, что хотя наследник и проживал и продолжает проживать в наследуемом жилом помещении, но не рассматривает это как фактическое принятие наследства и на получение свидетельства о праве на наследство не претендует. Считаю, что такая практика не правильна и противоречит закону.

Исходя из смысла п. 2 ст. 1153 ГК РФ совместное проживание и проживание после смерти наследодателя в наследуемом жилом помещении рассматривается как действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, до тех пор, пока иное не будет доказано. При этом ГК РФ не говорит о том, что «если иное не заявлено таким наследником», а говорит именно о доказательствах. В соответствии с действующим законодательством только к компетенции суда относится признание тех или иных фактов или документов доказательствами. Следовательно, такой наследник должен обратиться в суд для установления факта непринятия наследства. Это могут сделать и иные наследники, принявшие наследство, если они располагают доказательствами, свидетельствовавшими о нежелании такого наследника принимать наследство, и бездействие которого препятствует им получить Свидетельство о праве на наследство на все имущество наследодателя.

Часто на практике возникает вопрос, что вкладывал законодатель в понятие «вступление во владение или управление наследственным имуществом», которое свидетельствует о фактическом принятии наследства? Можно ли, например, считать фактом вступления в управление наследственным имуществом то обстоятельство, что наследник владеет жилым помещением с наследодателем на правах общей совместной или общей долевой собственности?

В первом случае (общая совместная собственность) ответить на этот вопрос можно положительно. Да, это однозначно является доказательством вступления во владение наследственным имуществом, потому что сегодня ст. 253 ГК РФ (владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности), дает понятие совместной собственности, и определяет, что это совместное владение, пользование, управление и распоряжение имуществом, потому что объект одновременно принадлежит каждому сособственнику. Поэтому, наследник, обратившийся к нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, не проживающий совместно с наследодателем, либо не проживающий в жилом помещении, доля в праве собственности на которое будет наследоваться после наследодателя, но являющийся сособственником наследодателя в праве общей совместной собственности на такой объект недвижимости, может рассматриваться нотариусом как фактически вступивший в управление наследственным имуществом.

Вопрос с владением жилым помещением на праве общей долевой собственности более сложный. Во многом положительный ответ на данный вопрос будет зависеть от вида жилого помещения, которым наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности. Если, например, наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности квартирой, то можно считать это фактическим вступлением во владение и управление наследственным имуществом, так как квартира с ее местами общего пользования по сути является неделимым объектом (с точки зрения реального раздела объекта недвижимости) и сособственники владеют и пользуются совместно практически всей квартирой (может быть только за исключением конкретной комнаты, в которой проживает каждый из них).

Если же таковым объектом является жилой дом, то тут, представляется, все будет зависеть от того, пользовались ли наследник и наследодатель в этом доме одними и теми же помещениями или этот дом состоит из двух изолированных частей дома (что можно усмотреть из технического паспорта), с отдельными входами, разделенным земельный участком, и возможно с двумя разными домовыми книгами (на каждую часть дома — отдельная). В последнем случае, полагаю, признать наследника фактически вступившим в управление наследственным имуществом только потому, что данный жилой дом принадлежит ему и наследодателю по документам на праве общей долевой собственности нельзя, так как этот факт не доказывает, бесспорно, совершение наследником действий по владению и управлению имуществом наследодателя (возможно за частью дома наследодателя никто не следит, она заброшена, налоги не платятся, земельный участок не обрабатывается и т.д., либо все эти действия совершаются другим наследником).

В последнем случае наследник должен доказать, что он совершал действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, в судебном порядке.

Пункт 1 ст. 1155 ГК РФ регламентирует порядок восстановления пропущенного наследником установленного законом срока на принятие наследства и признания его принявшим наследство. Указанный пункт существенно меняет ранее сложившуюся судебную практику по данному вопросу, однако решения судов, которые выносятся, до сих часто этого не учитывают. Указанный пункт ст. 1155 ГК РФ предусматривает, во-первых, что пропущенный срок может быть восстановлен судом только при незнании наследником об открытии наследства или наличии уважительных причин для его пропуска; во-вторых, устанавливает пресекательный шестимесячный срок на подачу такого иска в суд наследником, пропустившим срок на принятие наследства, после того, как причины пропуска срока для принятия наследства отпали.

Вынося решение суда о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, суд согласно указанной норме права должен обязательно признать наследника принявшим наследство, что практически не делается сегодня судами (не указывается в решении суда), которые ограничиваются лишь указанием, что пропущенный срок восстанавливается. При такой формулировке решение суда становится невыполнимым, так как не ясно, как его толковать. Какие действия должен предпринять нотариус, когда наследник представит ему решение суда с такой формулировкой? Какое заявление принять — о принятии наследства или о выдаче Свидетельства о праве на наследство?

Означает ли это, что такому наследнику вновь предоставляется срок на принятие наследства в шесть месяцев, но уже с момента вступления решения суда в законную силу, или этот срок ему продляется на какое-то время, но на какое, если это не указано в решении суда? Неправильные действия судей при вынесении таких решений порождают неправильные действия и нотариусов.

В то время, как в указанной норме права четко предусмотрено, какую формулировку должен судья предусмотреть в решении. При наличии решения суда о восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство нотариус принимает от такого наследника лишь заявление о выдаче ему Свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю наследственного имущества, после чего выдает всем наследникам Свидетельство (свидетельства) о праве на наследство.

Если Свидетельство о праве на наследство уже выдано нотариусом другим наследникам до обращения наследника, пропустившего срок на принятие наследства, с иском в суд, суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определить меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. При этом суд должен признать ранее выданное Свидетельство о праве на наследство недействительным. В связи с чем, не соответствующими закону являются и решения судов о признании ранее выданных нотариусами свидетельств частично недействительными.

Как делится наследство между женой и детьми по закону после смерти мужа

Новая супруга умершего отца грозится выставить вас на улицу и отобрать все имущество — значит, вам необходимо знать, как делится наследство между женой и детьми.

Кто вступает в наследство без завещания после смерти мужа: жена или дети

По общему правилу, наследуют в первую очередь после смерти мужчины его дети, супруга и родители — п. 1 ст. 1142 ГК РФ. И лишь при определенных обстоятельствах к наследованию призываются внуки — п. 2 ст. 1142 ГК РФ.

Это означает, что в случае наличия у наследодателя в день открытия наследства всех перечисленных наследников унаследованное имущество делится между ними поровну.

Внуки вступают в права наследования лишь в случае смерти их родителя, то есть кого-то из детей умершего, раньше наследодателя или одновременно с ним. Они унаследуют только родительскую долю.

Кто наследует имущество после смерти супруга

Как уже было указано выше, после смерти гражданина в качестве наследников первой очереди по закону призываются:

  • Дети наследодателя (родные и усыновленные). А в случае их ухода из жизни раньше наследодателя — внуки.
  • Официальная супруга, с которой на момент гибели существовали брачные отношения.
  • Родители умершего.

Внимание! При наличии завещания наследуют имущество (все или прямо указанное в завещании) те лица, которые упомянуты в качестве наследников.

Важно! Дети, отцовство в отношении которых не установлено, гражданские супруги и бывшие жены не наследуют после смерти гражданина, если нет соответствующего завещания и они не признаны нетрудоспособными иждивенцами. Не усыновленные пасынки и падчерицы тоже не входят в круг наследующих в первую очередь по закону — п. 3 ст. 1145 ГК РФ.

При наличии завещания на обязательную долю в наследстве вправе претендовать:

  • Дети младше 18 лет, а также совершеннолетние в случае их нетрудоспособности.
  • Иные нетрудоспособные лица (в том числе незаконнорожденные дети, пасынки), если они являлись иждивенцами умершего.

См. также:

Как делится наследство между наследниками по закону в этом году

Наследует ли гражданская жена

По закону гражданская супруга не включена в число наследников какой-либо очереди. Она приобретает права наследования лишь в следующих случаях:

  • В завещании она прямо указана как наследница.
  • Она нетрудоспособна и не менее 1 года до момента гибели сожителя находилась на его иждивении. При этом проживала с ним совместно.

Кого могут отстранить от наследования

Не имеют права наследования ни по завещанию, ни по закону:

  • Лица, совершившие умышленные противоправные деяния против жизни, здоровья наследодателя, сонаследников, против реализации воли завещателя, пытавшиеся увеличить свою или чужую наследственную долю — п. 1 ст. 1117 ГК РФ.
  • Отстраненные от наследования по решению суда ввиду злостного уклонения от исполнения возложенных алиментных обязательств в отношении наследодателя — п. 2 ст. 1117 ГК РФ.

Внимание! Перечисленные лица именуются “недостойные наследники”. Такие граждане не только сами лишаются наследственных прав, но и автоматически аннулируют аналогичные права у своих потомков. Речь идет о наследовании в порядке представления, когда наследник умирает раньше открытия наследства.

Какие доли положены жене и детям при наследовании без завещания

Если отсутствует завещание и родители наследодателя умерли раньше него, а внуки отсутствуют, то к наследованию призываются только законная супруга и его официально признанные дети. При этом общая наследственная масса делится между всеми наследниками в равных долях.

Так, если у умершего есть жена и двое детей, то наследственная масса делится на три равные части. И тогда каждый из них получит по ⅓ доле наследства. Соответственно, долевое соотношение изменяется в зависимости от количества детей.

Внимание! В состав наследства не входит супружеская доля, полагающаяся супруге в соответствии с нормами СК РФ.

Допускается установление отцовства посмертно. Законный представитель не признанных при жизни наследодателя сына или дочери обращается в суд. Если судебная инстанция устанавливает факт отцовства, то после вступления в силу судебного акта данный ребенок наследует наравне с остальными детьми умершего.

А если свидетельства о праве наследования уже были выданы, то они подлежат признанию недействительными. Поскольку выдаются новые свидетельства с учетом наследуемой доли еще одного сонаследника и перераспределения ранее определенных долей.

Как жене вступить в наследство после смерти мужа

Рассмотрим более подробно процедуры оформления наследственных прав на примере супруги наследодателя.

Каков порядок вступления в наследство после смерти мужа — инструкция

Что необходимо сделать жене умершего :

  1. Собрать требуемую документацию.
  2. Обратиться к нотариусу в пределах 6 месяцев со дня гибели наследодателя с заявлением о принятии наследственного имущества и соответствующими документами.
  3. Подать заявление о выдаче свидетельства о праве наследования.
  4. По истечении указанного 6-месячного срока получить свидетельство о праве на наследство.
  5. Зарегистрировать права на недвижимость и ТС в Росреестре и ГИБДД соответственно. Самоходные машины регистрируются в Гостехнадзоре.

Как оформить наследственные права после смерти мужа

В первую очередь необходимо собрать пакет документов. Далее составьте заявление о принятии наследственного имущества и/или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Сделать это можно самостоятельно или при содействии нотариуса. Срок подачи — полгода с момента гибели наследодателя.

Образец заявления (DOC, 12 КБ)

Важно! Основным считается заявление о выдаче свидетельства. При отсутствии заявления о принятии наследства унаследованное имущество все равно будет признано принятым. А вот без заявления о выдаче свидетельства оформить наследственные права не получится. Допускается включение двух требований в один акт.

По истечении 6-месячного периода нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. С этим документом следует обратиться в Росреестр и ГИБДД при наличии недвижимости и ТС.

Если женщина пропустила указанный срок, то оформить права наследования она сможет только в судебном порядке:

  • При наличии уважительных причин пропуска, восстановив его.
  • Установив факт принятия наследства.

Каковы правила оформления у нотариуса

Основное правило сводится к своевременной подаче заявлений с сопутствующими документами нотариусу в населенном пункте последнего места проживания усопшего:

  • О принятии наследственной массы.
  • О выдаче свидетельства.

Нотариус, проверив всю предоставленную документацию, откроет наследственное дело в книге учета наследственных дел. Внесет данные в ЕИС (единой информационной системе) нотариата. Что гарантирует отсутствие дублирования наследственных производств.

Если заявитель не первый обратившийся — его заявление приобщается к поданным ранее в рамках того же дела.

Далее в течение полугода со дня открытия наследства нотариус принимает заявления и иные документы от сонаследников. А по истечении указанного срока выдает свидетельства о праве наследования всем им, если для этого нет никаких препятствий. В частности, если наследники не являются или не признаны недостойными.

Жена для определения ее супружеской доли в наследственной массе приносит документы, подтверждающие приобретение имущества в период брака с ней. В этом случае из совместно приобретенного имущества сначала вычитается доля жены согласно нормам СК РФ.

Оставшаяся часть будет считаться наследственной и подлежит разделу между всеми призванными к наследованию. При условии, что они своевременно подали соответствующее заявление.

Какие документы нужны для оформления прав после смерти мужа

Пакет документации при отсутствии завещания:

  1. Заявление о принятии наследственного имущества по закону.
  2. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Указанные два заявления допускается объединить в одно.
  3. Удостоверение личности заявителя.
  4. Документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем (свидетельство о браке).
  5. Правоустанавливающие документы на недвижимость и ТС (договоры купли-продажи, дарения и т.д.).
  6. Регистрационные акты на имущество (из Росреестра, ГИБДД).
  7. Документы, подтверждающие проживание наследодателя на территории конкретного муниципального образования в последние дни жизни.

При наличии завещания в первую очередь требуется найти его оригинал. После чего обратиться к нотариусу, его оформившему. У него надо поставить отметку о том, что завещание не изменялось и не отменялось. К заявлению нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, прилагают оригинал экземпляра завещания с такой отметкой.

При наличии завещания перечень подаваемых документов идентичен вышеперечисленному. Дополняется он только экземпляром завещания с соответствующей отметкой.

Если экземпляр завещания не обнаружен среди бумаг наследодателя, то для начала следует получить дубликат. Его выдаст нотариус, оформлявший завещание или хранящий архив такого нотариуса. Узнать, у кого именно оформлялось завещание, возможно, обратившись в ближайшую нотариальную контору.

Электронный реестр завещаний помогает нотариусам за считанные минуты находить всю необходимую и максимально актуальную информацию о завещаниях. Это не зависит от того, в каком населенном пункте, у какого нотариуса и когда те составлялись.

Отыскать наследственное дело можно аналогичным образом или же самостоятельно на портале ФНП notariat.ru в разделе “поиск наследственных дел”.

Поиск наследственного дела осуществляется по идентификации Ф.И.О. Если вы ошибочно введете неверно личные данные наследодателя, то поисковая система сайта не сможет обнаружить дело. Даты рождения/смерти вводить полностью не требуется, если они вам достоверно не известны.

Нужно ли платить за нотариальные действия после смерти мужа

За выдачу свидетельства о праве наследования надлежит уплатить госпошлину в размере 0,3 % от стоимости унаследованного имущества, но не свыше 100 тыс. р.:

  • Супруге.
  • Детям, включая усыновленных.
  • Родителям наследодателя.

От уплаты госпошлины в органах нотариата освобождены:

  • Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы — полностью, согласно ст. 333.35 НК РФ.
  • Инвалиды 1-2 группы на 50 % по всем видам нотариальных действий — п. 2 ст. 333.38 НК РФ.
  • Граждане — за выдачу свидетельств при наследовании: дома, иного жилого помещения при совместном проживании с наследодателем, на 100% — п. 5 ст. 333.38 НК РФ.
  • Физлица — при аналогичных мероприятиях при наследовании земельного участка с таким домом, на 100% — п. 5 ст. 333. 38 НК РФ.

Оценка стоимости наследственной массы осуществляется исходя из цены этого имущества на день смерти наследодателя.

Стоимость недвижимости определяется как органами БТИ по месту нахождения имущества, так и организациями, получившими соответствующую лицензию на оценочную деятельность. Оценку земельных участков производит филиал Федеральной кадастровой палаты в муниципальном образовании, а также независимые оценщики.

Как разделить унаследованное

Как делится имущество между женой и двумя детьми

При отсутствии родителей и внуков унаследованное имущество делится между супругой и детьми поровну: в равных частях каждому наследующему.

В каких долях делится наследство между женой и детьми

Доли наследников первой очереди, включая жену и детей, признаются равными. Это означает, что если у умершего было 2 детей и имелась законная супруга, то наследуемое имущество делится на три части. То есть, причитается в такой ситуации по ⅓ доле каждому.

Главное условие — отсутствие родителей и внуков наследодателя.

Внимание! Дележу не подлежит супружеская доля жены в совместно нажитой собственности. Это означает, что если недвижимость, ТС или вещи приобретались супругами в период брака, то в этой собственности половина изначально принадлежит жене согласно ст. 34 СК РФ. Соответственно, наследуемой будет считаться только ½ общего имущества супругов, которая и делится между женой и детьми.

Таким образом, чаще всего наследуется лишь ½ от всей собственности умершего. Исключения:

  • Имущество, приобретенное до брака — п. 1 ст. 36 СК РФ.
  • Личное имущество супруга, полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам — п. 1 ст. 36 СК РФ.
  • Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и пр., кроме чрезмерно дорогостоящих и ювелирных изделий) — п. 2. ст. 36 СК РФ.
  • Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности — п. 3 ст. 36 СК РФ.

Не могут считаться личным имуществом и подлежат разделу, а значит и наследованию:

  • Драгоценности.
  • Предметы роскоши (меховые изделия, антиквариат, дорогостоящие дизайнерские, авторские изделия, значимые предметы искусства и т.д.).

Кроме того, личное имущество каждого из супругов возможно признать в судебном порядке совместной собственностью мужа и жены. А значит, подлежащим разделу и наследованию родственниками с обеих сторон — ст. 37 СК РФ.

Для этого надо установить через суд, что в период брака значительно возросла рыночная цена такого имущества. Ввиду произведенного капремонта, реконструкции, перепланировки, переоборудования и др. за счет:

  • Общего имущества супругов.
  • Личного имущественного, трудового или иного вклада мужа либо жены.

При указанных обстоятельствах сначала имущество признается совместной собственностью, потом выделяется доля наследодателя. И лишь после этого она делится между всеми сонаследниками поровну. Причем супруга участвует в дележе собственности дважды: сначала в рамках семейных правоотношений, потом на основании наследственных притязаний.

Важно! Личное имущество не признается совместной собственностью супругов автоматически. В этих целях надлежит обратиться в суд заинтересованным лицам. В противном случае оно не будет включено в наследственную массу.

При наличии брачного договора супруге в качестве ее доли в совместно нажитом имуществе переходит лишь то, что прямо указано в таком акте — ст. 40 СК РФ. Либо вообще ничего не достается. Порядок определения наследственной массы в этой ситуации будет аналогичным.

Как делится наследство между женой и детьми от первого брака

Абсолютно не важно, от какого брака по счету дети наследодателя. Главное — чтобы они были официально признанными или усыновленными. Тогда они наследуют имущество умершего в равных долях с его последней официальной супругой.

Не усыновленные пасынки и падчерицы не относятся к наследникам первой очереди и вправе претендовать на наследство только при определенных условиях:

  • Они нетрудоспособны (младше 18 лет или инвалиды, пенсионеры по возрасту).
  • Не менее 1 года до смерти наследодателя находились на его иждивении. При этом не учитывается проживали они совместно с умершим или нет.

Дети гражданской жены тоже смогут получить наследство при совокупности следующих условий:

  • Они нетрудоспособны.
  • Не менее 1 года до смерти наследодателя состояли на его иждивении.
  • Проживали совместно с умершим.

Указанные граждане наследуют вместе и наравне с теми лицами, которые фактически призываются к наследованию по закону.

Как лишить детей от первого брака наследства

Все способы оспаривания наследственных прав детей сводятся к судебному порядку. В суд возможно обратиться жене с иском о признании имущества ее личной собственностью, исключении имущества из состава совместно нажитого имущества. После вступления в силу такого решения суда это имущество автоматически исключается из состава наследственного.

Судебный акт необходимо передать нотариусу для правильного определения состава наследуемого имущества. Если же свидетельства уже выданы, то принимаются меры к их аннулированию.

По таким спорам имеется положительная судебная практика. В частности, гражданское дело № 2-1091/2015.

Как происходит наследование недвижимости

Наследование недвижимого имущества имеет некоторые практические нюансы. Рассмотрим их подробнее.

Как происходит наследование дома после смерти мужа

Правила оформления наследуемого жилого дома идентичны оформлению иного имущества. Исключение — перечень прилагаемой к заявлению документации.

К заявлению о принятии наследуемого имущества прилагают правоустанавливающие и регистрационные документы на жилой дом, входящий в наследственную массу. А именно:

  • Договор купли-продажи, дарения жилого дома.
  • Свидетельство о госрегистрации права собственности.
  • Выписка из Единого реестра прав на недвижимость (ЕГРН).
  • Приватизационные акты.

Имеется и определенный аспект после получения свидетельства о правах наследования: право собственности на дом следует зарегистрировать в Росреестре.

На практике сонаследники сталкиваются нередко с определенными трудностями. В частности, по определению порядка пользования общей долевой собственностью.

Ведь в свидетельстве о праве наследования не указано, какие именно комнаты, иные жилые помещения либо их части переходят в собственность каждого сонаследника. Ввиду чего, неизбежно возникают споры по этому поводу.

Если сособственники не нашли общий язык и не решили спор мирно — каждый из них вправе обратиться в суд для выделения его доли в натуре. А также установления порядка пользования общей долевой собственностью — п. 1 ст. 247 ГК РФ.

Но чаще всего строительно-техническая экспертиза устанавливает, что выделение доли в натуре без причинения существенного ущерба дому не представляется возможным. Тогда остается лишь определить описательно, графически, какая именно часть домовладения переходит к истцу, а какая — к ответчику (ответчикам).

Одновременно определяется и порядок использования помещений общего пользования: кухней, коридором, ванной комнатой, санузлом, чердачными, подвальными помещениями, а также хозяйственными постройками.

В иске предлагается описание границ переходящей во владение и пользование истца части дома по имеющимся ориентирам: стены, ограждения.

Если разница в квадратуре жилья после определения порядка пользования общим долевым имуществом будет существенной, то сторона с меньшей площадью жилья вправе потребовать денежной компенсации — п. 2 ст. 247 ГК РФ.

Как делится наследуемая квартира между супругой и детьми

При отсутствии родителей наследодателя квартира между детьми и супругой делится в равных долях — в случае наследования по закону.

Завещание может изменить распределение наследственных долей, в том числе полностью лишить одного или всех наследников прав на квартиру. Но и из этого правила есть исключения.

У некоторых людей есть обязательная доля в наследуемом имуществе. Это подразумевает, что они участвуют в наследовании вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля закреплена за следующими гражданами:

  • Несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми наследодателя.
  • Нетрудоспособными родителями и супругой.
  • Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

При наличии завещания они претендуют на половину доли, причитавшейся каждому из них при наследовании по закону. Это предусмотрено ст. 1149 ГК РФ.

Шпаргалка

  1. Собрать пакет требуемой документации, подтверждающей открытие наследства, наследственные права заявителя и наличие собственности у умершего.
  2. Узнать, есть ли завещание. Если есть — найти его экземпляр или оформить дубликат и поставить отметку, что оно не отменялось и не изменялось.
  3. Составить заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве наследования.
  4. В пределах полугода со дня смерти наследодателя подать заявление вместе с прилагаемыми документами нотариусу по последнему месту жительства умершего.
  5. Дождаться истечения 6 месяцев с момента смерти родственника и получить свидетельство о праве на наследство. При наличии завещания и иждивенцев сроки меняются.
  6. Если в наследственной массе имеется недвижимость — зарегистрировать права на нее в Росреестре, ТС — в ГИБДД.

Кто относится к наследникам и что им причитается

Когда человек умирает, все его имущество переходит к наследникам. Далее мы опишем какие лица относятся к числу наследников и каким образом распределяются доли в наследстве между ними.

 

Определение круга наследников

Чтобы установить какие лица имеют право претендовать на получение наследства, необходимо выяснить, составлял ли умерший при жизни завещание. Если завещание было составлено и в нем перечисляются наследники всего имущества умершего, то круг наследников определяется в соответствии с текстом этого завещания. Исключением из этого правила являются случаи появления обязательных наследников, то есть лиц, которые получают долю в наследстве независимо от содержания завещания. К ним в частности относятся: нетрудоспособные родители умершего, нетрудоспособный супруг и др. Подробнее об этом читайте в нашей статье Кто такие обязательные наследники?

Если же завещание отсутствует или имеется иное наследуемое имущество, кроме того, что упомянуто в завещании, то для определения круга наследников необходимо обратиться к тексту законов. Гражданский кодекс РФ устанавливает, что в таких случаях наследство распределяется в порядке установленной очередности. Всего выделяется 7 очередей наследников. Обычно в наследовании принимают участие первые 3:

  1. Наследники первой очереди – дети, супруг и родители умершего. Если дети умершего скончались или отказались от наследства, то наследуют внуки умершего.
  2. Наследники второй очереди – братья, сестра (в том числе сводные), дедушки и бабушки умершего. Если братья и сестры скончались или отказались от наследства, то наследуют их дети, то есть племянники и племянницы умершего.
  3. Наследники третьей очереди – дяди и тети умершего. Если дяди и тети умерли или отказались от наследства, то наследуют их дети, то есть двоюродные братья и сестры умершего.

Суть этих очередей состоит в том, что следующая очередь наследует только в том случае, если нет наследников предыдущей очереди.

Например, после смерти лица у него остался сын, брат и дядя. Поскольку сын относится к наследникам первой очереди, то все наследство будет распределяться между наследниками первой очереди, а брат и дядя, как наследники второй и третьей очереди, ничего не получат. Если же у лица после смерти остались только дедушка и тетя, то все имущество унаследует дедушка, как наследник второй очереди, а тетя, будучи наследником третьей очереди опять же ничего не получит.

Если имеется несколько наследников одной очереди, то наследство разделяется между ними поровну.

Например, после смерти остался сын, дочь и отец умершего. Они все трое относятся к числу наследников первой очереди, поэтому имеют право на получение наследства. Доля в наследстве каждого из них будет составлять 1/3.

Определение круга наследников может осложняться с учетом в связи с появлением уже упомянутых обязательных наследников, признанием наследника недостойным, пропуском наследником срока на принятие наследства, оспариванием завещания и т.д.

 

Доля супруга при наследовании

Супруг умершего, кроме того, что он является наследником первой очереди обладает также правом на 1/2 всего совместно нажитого имущества. Согласно Семейному кодексу РФ все имущество, нажитое супругами в период брака, является их общей собственностью и каждый из супругов имеет право на половину от этого имущества. Чтобы подробнее узнать о том, какое имущество относится к общей собственности супругов прочитайте нашу статью «Общие вопросы раздела имущества супругов при разводе».

Таким образом, для того, чтобы определить размер доли супруга при наследовании, необходимо, во-первых, составить перечень общего имущества супругов и выделить супругу половину от этого имущества в качестве доли, причитающейся ему в соответствии с Семейным кодексом РФ. Во-вторых, взять оставшуюся половину, объединить с иным имуществом умершего, которое не является общим имуществом супругов, и разделить между всеми наследниками соответствующей очереди поровну.

Например, после смерти у лица из родственников осталась жена и мать, а из имущества: квартира и 2 машины, причем квартира куплена в период брак и потому относится к общему имуществу супругов, а машины не относятся. В этой ситуации жене сначала должна быть выделена половина в общем имуществе супругов, то есть 50% квартиры. Оставшиеся 50% и машины делится между женой и матерью поровну: по 25% квартиры и машине. В результате жене причитается 75% квартиры (50% + 25%) и машина, а матери – 25% квартиры и машина.

 Здесь были описаны только наиболее типичные ситуации, поскольку охватить все многообразие случаев, которые происходят в жизни, невозможно. Если вы хотите получить достоверную информацию о том кто является наследником и на что может претендовать в вашей ситуации, обращайтесь за помощью к нашей компании. Мы поможем вам в решении любых проблем, связанных с наследством.

 [actdate id=”3479″][divider_line]

Наша компания оказывает профессиональные юридические услуги по наследственным спорам.

Чтобы узнать стоимость юридической помощи, зайдите на страницу Услуги и цены.

 

Закажите профессиональную юридическую защиту своих прав!

 

8 (812) 920-64-71

 

Другие способы для связи – e-mail: [email protected], факс: 8 (812) 340-55-46

________________________________________________________

Вы можете прочитать статьи по наследственным спорам, подготовленные нашими юристами:

Наследственные споры, Состав наследников

Право представления в наследстве: все тонкости и нюансы

В этой статье с помощью ресурса Protocol изучим наследование по праву представления. В Гражданском кодексе Украины (ГКУ) есть два на первый взгляд похожих определения: наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. В то же время, это два абсолютно разных механизма, с кардинально отличающимися основаниями для применения. Наша задача выяснить все отличия между этими терминами.

Оглавление:

Если человек, являющийся наследником, умер после открытия своего наследства и при этом не успел его принять у нотариуса, то право на причитающуюся ему часть наследства, кроме обязательной части наследства, переходит к его наследникам. Такой способ наследования называют наследственной трансмиссией. Она предусматривает переход права на наследование от умершего человека к его живым наследникам.

Что касается наследования по представлению, это такой порядок приобретения права на наследование по закону, при котором наследники пятой очереди включаются в состав предыдущих очередей, начиная с первой, заменяя того наследника, который умер перед открытием наследства. Наследование по праву представления регулируется статьей 1266 ГКУ. В ней определяется круг и очередность наследников, которые могут стать наследниками, если еще до смерти наследодателя его прямые потомки (сын, дочь) уже умерли.

Еще одно различие заключается в том, что при наследовании по праву представления умерший член семьи не был призван к наследованию, поэтому не может идти речь о переходе права на наследование от умершего к его ближайшим родственникам. При наследственной трансмиссии такой переход происходит, поскольку уже призван к наследованию наследник получил право наследования (право принять наследство или отказаться от его принятия), но не успел его реализовать.

Итак, главное отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления в Украине заключается в моменте смерти наследодателя: если смерть наследодателя наступила до открытия наследства, задействуется механизм наследства по праву представления, а если наследодатель умер после открытия ему наследства, но при этом не успел вступить в наследство, то это уже наследственная трансмиссия. Это упрощенная трактовка законодательства, но ее следует помнить, чтобы без посторонней помощи иметь возможность оценить свои шансы на то, чтобы получить желаемое наследство. В то же время, чтобы не возникало путаницы, и как следствие не совершить непоправимые ошибки при анализе непростой ситуации, Протокол рекомендует обратиться к юристу или нотариусу за консультацией. Результатом самонадеянности в собственных силах может стать полная утеря права на наследство.

Пользуйтесь консультацией: Всё о свидетельстве о праве на наследство

Кто имеет право на наследование по праву представления

В теории гражданского права наследования по праву представления определяется как особый порядок призвания к наследованию наследников по закону, но не как самостоятельное основание или вид наследования. Право представления наследства имеет каждый человек, чьи ближайшие родственник умерли до того, как им самим открылось наследство.

При наследовании по праву представления действуют все правила наследования по закону, включая очередность призвания к наследству (статья 1258 Гражданского Кодекса Украины https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks_ukraini_stattya_1258/). Само же наследование в порядке представления детально описано в статье 1266 ГКУ: https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks_ukraini_stattya_1266/. Согласно этой статье, существует такая схема для определения наследников по праву представления:

наследники

наследуют ту часть, которая принадлежала бы им

если наследодателем являются

внук/внучка

матери/отцу

баба/дед

правнуки

бабе/деду

прабабка/ прадед

прабабка/прадед

детям

внук/внучка

племянники

матери, отцу

дядя/тетя

двоюродный брат/сестра

матери, отцу

двоюродный дядя/тетя

Если по праву представления существует сразу несколько наследников, то наследство делится на всех поровну. Если наследование осуществляется от старшего члена семьи вниз к более младшим потомкам, то право представления действует без ограничения степени родства (например, внуки по праву представления могут унаследовать имущество от дедушки или бабушки, если родителей нет в живых, а правнук, правнучка наследует то имущество, которое принадлежало прабабке/прадеду).

Пользуйтесь консультацией: Земля в наследство и как оформить право собственности на пай

Проблемы, возникающие при наследовании за правом представления

Рассмотрим ситуацию, когда бабушка/дедушка оставили завещание, но их родной ребенок умер еще до открытия наследства. Могут ли внуки по праву представления получить право на наследование, если у бабушки (дедушки) есть еще две сестры? С одной стороны, здесь прослеживается четкая линия на принятие наследства по представлению. С другой стороны, имеет место завещание, а статья 1266 ГКУ ясно дает понять, что обязательное условие для наследования по праву представления – это наследование по закону, а не по завещанию. Эту задачу решали по очереди нотариус, суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, и наконец дело дошло до Верховного Суда, который подтвердил права внуков на наследование по праву представления и пришел к следующему выводу: https://protocol.ua/ua/postanova_ktss_vp_vid_26_09_2018_roku_u_spravi_539_2170_17/. Судьи второй палаты Кассационного Верховного Суда определили, что наследование по праву представления — это такой порядок приобретения права на наследование по закону при котором наследники пятой очереди включаются в состав более ранней очереди вместо наследника из-за того, что он умер до открытия наследства. По своей сути наследование по праву представления — это специфический порядок приобретения права на наследование по закону, не является отдельным основанием или видом наследования и по какому субъектами наследования становятся определенные наследники по закону. В любом случае дочь занимает место в первой очереди, а родные сестры — во второй. Поэтому внук по праву представления становится наследником первой очереди и имеет право на наследование имущества.

Подробнее читайте: https://protocol.ua/ua/zapovit_babi_na_donku_ne_e_pereshkodoyu_dlya_spadkuvannya_mayna_onukom_za_pravom_predstavlennya/

Отдельно следует упомянуть о коммориентах. Это люди (близкие родственники), умершие одновременно, и при этом один из них является наследником, а второй – наследодателем. Причем одновременно – это имеется в виду в один день. Если один из них умер незадолго до полуночи, а второй сразу после полуночи, то есть фактически с интервалом в несколько минут, то это уже наследственная трансмиссия. Таким образом, буквально несколько минут кардинально меняют возможный круг наследников, и возникает путаница – даже суды далеко не всегда могут во всем разобраться и принять правильное решение.

Как быть, когда наследник и наследодатель умирают в один день, законодательство ответа не дает, а судебная практика противоречива и непоследовательна. По этому поводу следует обратить внимание на решение Верховного Суда Украины от 07.06.2017г.: https://protocol.ua/ua/vsu_kommorienti_spadkova_transmisiya_ta_pravo_predstavlennya_vikoristovuyuchi_tsi_termini_vsu_zahistiv_prava_hloptsya/. У ребенка в аварии погибли мама и дедушка. В этом случае мама и дедушка являлись коммориентами. Суд акцентировал внимание на основные различия между способами наследования, и разрешил ребенку унаследовать часть имущества.

Как доказать свое право на вступление в наследство

Прежде всего, в установленный законом срок, нужно обратиться к нотариусу с заявлением. Это может быть как государственный, так и частный нотариус. С собой необходимо взять все имеющиеся документы, которые подтверждают родство с умершим, свои паспорт и идентификационный код, а также свидетельство о смерти. Нотариус или примет ваше заявление, или откажет в принятии. Отказ должен быть обязательно письменным. Если же нотариус откажет в признании права собственности, то придется обращаться в суд. Процесс это совсем не быстрый, и в зависимости от конкретного суда может растянуться на полгода – год, но в данном случае иного выхода нет, поэтому придется потерпеть. А вознаграждением за потраченное время и усилия станет долгожданное наследство. Но перед обращением в суд Protocol настоятельно рекомендует получить консультацию профессионального юриста. Вы можете иметь право представления в наследстве, но это право нуждается в защите. Для этого можно использовать интернет-ресурс Протокол. В разделе «тендер на юридическую услугу» клиент всегда может подать свой вопрос и из нескольких предложений выбрать наиболее подходящее по критерию цена/качество и заключить правовой договор. Юристы смогут проанализировать ваши документы и выбрать оптимальный вариант для дальнейших действий, а при необходимости и составить документы в суд. Помните: попытка сэкономить на юридической помощи, или же попытка вообще обойтись собственными силами, полагаясь на советы знакомых или советы из интернета, может обернуться полной утратой прав на имущество, которое осталось как наследство от родственников. Чтобы не искушать судьбу, доверьте профессионалам возможность побороться за то, чтобы это имущество стало вашим. Но если не хотите нервотрепки в суде, то постарайтесь для начала, хотя бы не пропустить сроки, на которых подробно остановимся в следующей части статьи.

Срок для вступления в наследство

Так как любое наследство открывается только из-за смерти лица или объявления его умершим, то в отличие от наследственной трансмиссии в нашем случае можем говорить о сроке, установленном законом для принятия наследства по закону, то есть 6 месяцев с момента смерти. Именно в этот период следует обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Подав такое заявление, через шесть месяцев с момента смерти можно оформлять право собственности на имущество, которое перешло в наследство. Исключением из этого правила является случай, когда человек постоянно проживал с наследодателем. В этом случае заявление нужно писать только для отказа от принятия наследства. Но если жили раздельно и пропустили срок, то придется обращаться в суд. В этом случае стоит обратить внимание на Постанову Верховного Суда от 17.10.2018 года, в котором судьи установили, что небольшой пропуск шестимесячного срока сам по себе является основанием для положительного решения суда об установлении дополнительного времени на принятие наследства: https://protocol.ua/ua/postanova_ktss_vp_vid_17_10_2018_roku_u_spravi_681_203_17/. Но далеко не всегда решение суда столь благоприятно для человека, пропустившего сроки, поэтому к данному вопросу нужно отнестись со всей серьёзностью, и не оттягивать поход к нотариусу, чтобы в дальнейшем не решать судьбу наследства в судах. Не лишним будет еще раз напомнить, что в случае пропуска установленного срока на наследство, лучше всего немедленно обратиться к юристу для подготовки заявления в суд и ведения дела в суде.

Источник: Юридический ресурс Протокол

Глава 87 — Осуществление права на наследование ст. 1268-1285

Глава 87 — Осуществление права на наследование ст. 1268-1285

Осуществление права на наследство

Статья 1268. Принятие наследства

1. Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его.

2. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

3. Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, он не заявил об отказе от него.

4. Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй — четвертой статьи 1273 Гражданского кодекса Украины.

5. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства.

Статья 1269. Подача заявления о принятии наследства

1. Наследник, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, имеет подать нотариусу заявление о принятии наследства.

2. Заявление о принятии наследства подается наследником лично.

3. Лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или попечителя.

4. Заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.

5. Лицо, которое подало заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства.

Статья 1270. Сроки для принятия наследства

1. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

2. Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия.

Если оставшийся срок, меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Статья 1271. Принятие завещательного отказа

1. Если в течение шести месяцев со времени открытия наследства отказополучатель не отказался от завещательного отказа, считается, что он его принял.

Статья 1272. Последствия пропуска срока для принятия наследства

1. Если наследник в течение срока, установленного статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его.

2. По письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследия.

3. По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Статья 1273. Право на отказ от принятия наследства

1. Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса. Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу по месту открытия наследства.

2. Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия опекуна и органа опеки и попечительства.

3. Несовершеннолетнее лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), опекуна и органа опеки и попечительства.

4. Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства, принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и попечительства.

5. Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным.

6. Отказ от принятия наследства может быть отозван в течение срока, установленного для его принятия.

Статья 1274. Право на отказ от принятия наследства в пользу другого лица

1. Наследник по завещанию имеет право отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию.

2. Наследник по закону имеет право отказаться от принятия наследства в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди.

3. Охрана наследственного имущества продолжается до истечения срока, установленного для принятия наследства.

4. Расходы на охрану наследственного имущества возмещаются наследниками согласно их доли в наследстве.

Статья 1275. Правовые последствия отказа от принятия наследства

1. Если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, часть наследства, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.

2. Если от принятия наследства отказался один из наследников по закону с той очереди, которая имеет право на наследование, часть наследства, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну.

3. Положения настоящей статьи не применяются, если наследник отказался от принятия наследства в пользу другого наследника, а также когда завещатель предназначил другого наследника.

4. Если на наследника по завещанию, который отказался от принятия наследства, был положен завещательный отказ, обязанность по завещательному отказу переходит к другим наследникам по завещанию, принявших наследство, и распределяется между ними поровну.

5. Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону.

Статья 1276. Переход права на принятие наследства

1. Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если оставшийся срок, меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Статья 1277. Выморочность наследства

1. В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по месту открытия наследства, а если в состав наследства входит недвижимое имущество — по его местонахождению, обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным.

В случае если на объекте недвижимого имущества на момент открытия наследства находится движимое имущество, входящее в состав наследства, такое движимое имущество переходит в собственность территориальной общины, которой передано недвижимое имущество.

Заявление о признании наследства выморочным может также быть подано кредитором наследодателя, а если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения — владельцами или пользователями смежных земельных участков. В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по месту открытия наследства и / или по местонахождению недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Лица, имеющие право или обязаны подавать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на получение информации из Наследственный реестр о заведенном наследственное дело и выдано свидетельство о праве на наследство.

2. Заявление о признании наследства выморочным подается по истечении одного года со времени открытия наследства.

3. Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а недвижимое имущество — по его местонахождению.

4. Территориальная община, которая стала владельцем выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные в соответствии со статьей 1231 настоящего Кодекса. Если собственниками выморочного имущества стали несколько территориальных общин, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются территориальными общинами пропорционально стоимости выморочного имущества, приобретенного в собственность каждой из них.

5. Наследство, не принятое наследниками, охраняется к признанию ее выморочным соответствии со статьей 1283 настоящего Кодекса.

Статья 1278. Разделение наследства между наследниками

1. Доли каждого наследника в наследстве являются равными, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними.

2. Каждый из наследников имеет право на выделение его доли в натуре.

Статья 1279. Преимущественное право отдельных наследников на выделение им наследственного имущества в натуре

1. Наследники, которые в течение не менее одного года до времени открытия наследства проживали вместе с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода в размере доли в наследстве, которая им принадлежит.

2. Наследники, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре этого имущества, в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересы других наследников, которые имеют важное значение.

Статья 1280. Перераспределение наследства

1. Если после истечения срока для принятия наследства и после распределения его между наследниками наследство приняли другие наследники (части вторая и третья статьи 1272 Гражданского кодекса Украины), она подлежит перераспределению между ними.

Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре части имущества, которое сохранилось, или уплаты денежной компенсации.

2. Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное к территориальной общины и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию.

Статья 1281. Предъявление кредитором наследодателя требований к наследникам

1. Наследники обязаны сообщить кредитору наследодателя об открытии наследства, если им известно о его долгах.

2. Кредитору наследодателя предстоит в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать об открытии наследства, предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство, независимо от наступления срока требования.

3. Если кредитор наследодателя не знал и не мог знать об открытии наследства, он вправе предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство, в течение одного года от наступления срока требования.

4. Кредитор наследодателя, не предъявивший требования к наследникам, принявшим наследство, в сроки, установленные частями второй и третьей настоящей статьи, лишается права требования.

Статья 1282. Обязанность наследников удовлетворить требования кредитора

1. Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который соответствует его доле в наследстве.

2. Требования кредитора наследники обязаны удовлетворить путем единовременного платежа, если в договоренности между наследниками и кредитором другое не установлено.

В случае отказа от одноразового платежа суд по иску кредитора налагает взыскание на имущество, которое было передано наследникам в натуре.

Статья 1283. Охрана наследственного имущества

1. Охрана наследственного имущества осуществляется в интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения его до принятия наследства наследниками или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным.

2. Нотариус или в сельских населенных пунктах — уполномоченное должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства по заявлению наследников или по сообщению предприятий, учреждений, организаций, граждан, или на основании решения суда об объявлении физического лица умершим или по своей собственной инициативе принимает меры к охране наследственного имущества.

3. Охрана наследственного имущества продолжается до истечения срока, установленного для принятия наследства или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным.

Лица или органы, принимают меры по охране наследственного имущества, вправе заключать договоры с третьими лицами, направленные на обеспечение охраны наследственного имущества.

4. Расходы на охрану наследственного имущества возмещаются наследниками согласно их доле в наследстве, а в случае признания наследства выморочным — органом местного самоуправления, от имени территориальной общины осуществляет право собственности по наследия, которое признано выморочным.

Статья 1284. Охрана наследственного имущества исполнителем завещания

1. Если наследование осуществляется не только по завещанию, но и по закону, исполнитель завещания, которого назначил наследодатель, принимает мероприятия по охране всего наследства.

2. Наследники по закону имеют право назначить другое лицо, которое будет принимать меры по охране части наследства, наследуемого по закону.

Статья 1285. Управление наследством

1. Если в составе наследства находится имущество, требующее содержания, ухода, совершения других фактических или юридических действий для поддержания его в надлежащем состоянии, нотариус, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, — соответствующий орган местного самоуправления, в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания заключают договор на управление наследством с другим лицом.

2. Лицо, которое управляет наследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства.

3. Лицо, которое управляет наследством, имеет право на оплату за выполнение своих полномочий.

законов о наследовании | LegalMatch

Наследование — это порядок, в котором родственники лица получают свое имущество после смерти, если умерший не оставляет завещания, в котором описывается, как они желают распределить свое имущество. Хотя у большинства людей есть твердое мнение о том, как они хотели бы распределить свою собственность, не все оставляют завещание.

Наследование обычно не является проблемой в случаях, когда имеется завещание. Те, кто действительно составляет завещания, обычно оставляют свою собственность людям, которых вы ожидаете, например, своим супругам, детям и другим близким родственникам.

Завещания могут быть оспорены, если из них исключены определенные члены семьи, а супруги могут ходатайствовать о получении доли в имуществе умершего, если они исключены из завещания. Однако в целом завещания соблюдаются, когда они существуют, и вопрос о наследовании становится проблемой, когда завещания нет, и суд по наследственным делам должен решить, кому переходит имущество.

Как определяется наследование?

Когда человек умирает по завещанию, как описано выше, обычно следует учитывать, как имущество распределяется между родственниками.Однако нередки случаи, когда человек умирает, не написав завещания. Это может быть потому, что их смерть была внезапной, или они просто так и не успели написать завещание. Также возможно, что, хотя человек пытался оставить завещание, завещание недействительно.

Когда происходит одно из этих событий, мы говорим, что умерший умер «без завещания». Именно здесь мы должны рассмотреть наследование, которое также может быть известно как наследование по наследству. У умершего, скорее всего, останется имущество, которое необходимо распределить.Вопрос о том, кому достанется имущество, будет определяться законами о завещании.

Такие законы предназначены для распределения собственности таким образом, который, вероятно, выбрал бы умерший, если бы они зафиксировали свои пожелания в действующем завещании. Однако это не является гарантией того, что собственность будет передана именно тому, кому умерший мог бы иметь хотели, или в пропорциях, которые они хотели бы. Определенно предпочтительнее иметь действительное письменное завещание.

Каков порядок наследования?

Наследование зависит от штата.В каждом штате будут свои законы о распределении имущества людей, умерших без завещания. Хотя законы многих штатов могут иметь много общего. некоторые будут отличаться больше. Существует Единый наследственный кодекс (UPC), но он принят не во всех штатах, и некоторые штаты придерживаются его более строго, чем другие.

Согласно УПК близкие родственники всегда идут первыми в очереди. Хотя штаты различаются своими законами о завещании, большинство из них следуют концепции UPC, согласно которой близкие родственники наследуют раньше всех.Обычно выживший супруг становится первым в очереди на наследство, а потом идут дети и внуки. Если у оставшегося в живых супруга есть несовершеннолетние дети, они могут унаследовать все имущество. Если есть взрослые дети, они могут получить долю. Следующими в порядке очереди обычно идут внуки, за ними следуют родители умершего, затем братья и сестры, затем племянницы и племянники, бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья и сестры.

Усыновленные дети приравниваются к биологическим детям с точки зрения наследования, а пасынки и приемные дети — нет.Не могут наследовать и биологические дети умершего, переданные на усыновление.

Необычно, что нет живых родственников, но если это произойдет, собственность перейдет к государству или «вымогательству».

Сколько получит каждый родственник в результате наследования?

Это зависит от штата, в котором передается завещание. Хотя порядок наследования в штатах в некоторой степени единообразен, законы, касающиеся распределения наследства в процентном отношении, различаются сильнее.Как указывалось выше, если в живых остались супруга и дети, они, скорее всего, заберут все имущество. В противном случае имущество перейдет к другим родственникам. Согласно UPC, вот как распределяются поместья:

  • Выживший супруг: Супруг получает все имущество или большую его часть. Если есть выжившие дети, супруг может получить меньше. Некоторые поместья позволяют родителям умершего делиться с супругом;
  • Выжившие дети: Дети умершего могут получить все имущество, если нет оставшегося в живых супруга;
  • Выжившие родители: Если не существует оставшегося в живых супруга или детей, родители умершего могут забрать все имущество; и
  • Прочие родственники: В случае, если у умершего нет выживших детей, внуков, супруга или родителей, его братья и сестры получат наследство.После этого мы идем по линии наследования вниз до тех пор, пока не найдем родственников, которые могут унаследовать, или, если таковых нет, собственность переходит к государству.

Нужен ли мне адвокат для наследования?

Распределение имущества человека может быть непростым, даже если есть завещание. Отсутствие завещания может привести к еще большим спорам по поводу собственности. Юрист по наследству может помочь с вопросами и спорами о наследовании.

Последнее изменение: 2019-09-17 23:37:08

Основы закона о наследниках при отсутствии наследства

Термин «наследник» часто используется в фильмах и книгах с интригующим подтекстом, но каково именно определение? «Это любой, кто имеет право унаследовать имущество того, кто не оставил действующее завещание или завещание. другая форма имущественного плана.

Правила и законы, определяющие законных наследников

Определение того, кто имеет право на наследование, сводится к законам каждого штата о «завещании». Иногда именно государство, в котором проживал умерший, определяет его наследников. Иногда это состояние, в котором его физическая собственность находилась на момент его смерти, и, что действительно усложняет ситуацию, иногда и то, и другое.

Когда умерший оставляет завещание, его наследники могут быть бенефициарами в соответствии с его условиями, а могут и не быть.Точно так же все бенефициары не обязательно являются наследниками. Вот пример того, как обычно распределяется имущество, оставшееся без завещания.

Наследники, имеющие право на наследство

  • Порядок, в котором наследники наследуют имущество умершего, когда у него нет имущественного плана, называется «наследованием по завещанию». Это список родственников, имеющих первое право наследования. Кто-то, находящийся ниже по списку, обычно ничего не унаследует, если те, кто его опередил, еще живы.
  • Оставшийся в живых супруг почти всегда получает как минимум половину наследства умершего. Она может получить все имущество, если у умершего не осталось живых детей или внуков.
  • Супруги и дети обычно делят все государство, если все живы. Если ребенок умер раньше умершего, его дети — внуки умершего — обычно наследуют долю своих родителей. В противном случае они могут не иметь права на личное наследство, если их родители еще живы.
  • Обычно в очереди идут родители, братья и сестры, за ними идут тети, дяди, племянницы, племянники и двоюродные братья и сестры. В некоторых штатах родители умершего могут разделить его имущество с оставшейся в живых супругой, если у него нет живых потомков — детей, внуков или правнуков.
  • Не состоящие в браке партнеры, друзья и благотворительные организации не являются наследниками, независимо от того, насколько эмоционально они были близки или насколько умерший поддерживал их при жизни.

Несколько других правил

  • Усыновленные дети являются наследниками точно так же, как если бы они родились у умершего, а также дети, которые могут появиться на свет после его смерти.Приемные дети, как правило, не считаются наследниками или не имеют права наследовать от своего отчима по закону, если он не оставил завещание, в котором они названы бенефициарами.
  • Наследнику, виновному в смерти умершего, часто запрещают наследовать от него.

Имущество, не подлежащее правопреемству

Наследники могут наследовать только наследство от наследника — и да, завещание по-прежнему требуется без завещания. Процесс просто следует законам штата, а не последним пожеланиям умершего.

Наследственное имущество не включает имущество, которое переходит непосредственно к названному бенефициару каким-либо иным способом, например, на основании документа или полиса страхования жизни. Если умерший умирает, владея только недвижимостью, принадлежащей другому лицу с правом наследования, и полисом страхования жизни, в котором его сын указан в качестве бенефициара, другие его наследники не получат ничего, потому что у него не будет наследственного имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наследование и наследование по закону могут быть сложной областью права, и законы могут часто меняться.Приведенные выше рекомендации могут не выполняться во всех штатах и ​​могут не отражать недавние изменения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с юристом для получения самой последней информации. Информация, содержащаяся в этой статье, не является юридической консультацией и не заменяет юридическую консультацию.

Права наследников по закону

Наследник по закону — это любой, кто имеет право наследовать от умершего, не оставив последней воли и завещания или других имущественных планов. Этот статус может быть важным фактором не только при создании наследства, но и при определении того, кто может иметь право оспаривать или оспаривать завещание, когда покойный покидает его.

Кто такой наследник по закону?

Кто именно считается наследником по закону, может зависеть от того, где умер умерший и чем он владел. Правила устанавливаются каждым государством индивидуально, поэтому они могут немного отличаться. Однако законы большинства штатов очень похожи.

Наследники и их права на наследование обычно решаются в порядке, называемом «наследование по закону». Чем ближе вы родственник умершему, тем более вероятно, что вы являетесь наследником по закону.Взаимодействие с другими людьми

Выжившие супруги и дети

Выживший супруг неизменно является первым в очереди на наследство, если умерший был женат. В большинстве штатов она делит поместье с его живыми детьми.

Его внуки будут наследниками по закону только в том случае, если их родители умерли, потому что доля родителей обычно переходит к его ребенку, а не к его братьям и сестрам — другим детям умершего. Этот юридический процесс известен под юридическим термином «per шеpeпес», что буквально означает «по корням».«В каждом случае наследство передается следующему поколению. Они не перемещаются« боком »к другим представителям того же поколения.

Прочие родственники — «Залоговые наследники»

Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и другие родственники умершего наследуют только в том случае, если он не оставит в живых супруга, детей или внуков. Наследование кишечника обычно происходит в таком порядке. Эти люди считаются «наследниками по совместительству», потому что они унаследуют только в том случае, если не останутся живые ближайшие родственники.Взаимодействие с другими людьми

В поисках неизвестных наследников

Когда выясняется, что кто-то умер без каких-либо известных наследников по закону, некоторые штаты требуют, чтобы в газете было размещено специальное объявление, предупреждающее людей выступить, если они считают, что они связаны с умершим. Затем эти люди могут подать в суд ходатайство об установлении наследства, которое дало бы им законное право наследования.

Некоторые компании специализируются на поиске и идентификации ближайших родственников и наследников по закону, и иногда простой просмотр личных документов умершего может дать подсказки.

Если не удается установить законных наследников, имущество умершего обычно «вымогается» в пользу государства. Другими словами, государство получает его имущество.

Завещание без завещания

Завещание обычно требуется, даже если кто-то умирает без завещания. У него все еще есть имущество, если он владел какой-либо собственностью или активами на свое единственное имя, а завещание — это юридический процесс, посредством которого это имущество передается в собственность живым бенефициарам.

Правила какого штата применяются

В большинстве случаев наследники умершего по закону определяются законами о завещании в том штате, в котором она проживала на момент своей смерти.Но законы другого штата о завещании могут применяться, если она владела недвижимостью или материальным личным имуществом там.

Этот штат не будет иметь юрисдикцию над всем ее имением, а скорее только над конкретной собственностью, которая там находится. Это состояние определяет способ распределения собственности. Иногда это может привести к другому набору бенефициаров или разным долям среди одних и тех же бенефициаров.

Конкурсы наследников и завещания

Когда умерший оставляет завещание, но явно пропускает кого-то, кто унаследовал бы его, если бы он умер без завещания, у этого человека есть «право» оспаривать завещание в суде.Не каждый может это сделать — статус означает, что у человека есть некоторая финансовая заинтересованность в имуществе. Это могло быть так, если покойный оставил все свое имущество одному ребенку и полностью исключил упоминание о своем другом ребенке в своем завещании. Наследник имеет право на это.

Статус наследника в законе не обязательно означает, что судебный процесс об отмене завещания будет успешным. Наследник также должен был установить, что умерший не исключил его намеренно из завещания, отрекшись от него.Наследник не имеет автоматического права наследования, если есть завещание, в котором он не упоминается, а только в том случае, если умерший умер без какого-либо завещания или если есть проблемы с последним завещанием.

Выживший супруг — исключение из этого правила. Все штаты запрещают женатому человеку отказываться от своей супруги, и у них есть законы, гарантирующие, что она получит свою справедливую долю его состояния. Она всегда наследница по закону, но ей не придется оспаривать завещание, чтобы потребовать свою долю.Однако ей придется довести упущение до сведения суда по наследственным делам, обычно путем подачи иска.

законов о наследовании в государстве

Легко предположить, что составление последней воли и завещания — это все, что нужно, чтобы гарантировать, что ваши активы будут распределены в соответствии с вашими желаниями. И в большинстве регионов США это в принципе верно. Тем не менее, есть несколько штатов с оговоркой, которые могут вмешаться, чтобы гарантировать, что вы и ваш партнер получите свою справедливую долю собственности, когда один из вас истечет.

Когда дело доходит до наследования, не существует единой совершенной системы; некоторые могут отражать фактические желания человека в случае безвременной смерти, в то время как другие могут в конечном итоге отказаться от того, что они предполагали для своих активов. В США существует три системы законов о наследовании; важно знать, какие из них влияют на ваше состояние и, следовательно, на вашу волю.

Понимание законов о наследовании

Законы о наследовании — это законодательные и нормативные акты, которые определяют, как физические лица получают активы из имущества умершего члена семьи.Эти законы гарантируют, что бенефициары могут получить ту или иную форму наследства в том случае, если завещание никогда не было составлено или не покрывает все активы умершего лица. В некоторых случаях эти законы также предоставляют определенным родственникам право требовать наследства, которое они могут осуществить независимо от фактических условий завещания умершего.

В контексте, обсуждаемом здесь, законы о наследовании обычно относятся к супругу / партнеру умершего человека. Немногие штаты предоставляют детям право наследовать от своих родителей, за исключением некоторых особых обстоятельств, когда они будут иметь право требовать долю в имуществе умершего.В большинстве штатов действительно есть законы, защищающие от случайного лишения наследства, если завещание предшествовало рождению ребенка и не было изменено до смерти родственника. Таким образом, если собственность не оставлена ​​одному ребенку, а его братьям и сестрам, предполагается, что это упущение было случайным, и ребенку будет предоставлена ​​равная доля. В некоторых юрисдикциях эти законы также могут применяться к внукам.

Когда человек уходит из жизни без завещания, его имущество считается «оставшимся без завещания».Это означает, что назначенный судом администратор соберет все активы умершего, выплатит все долги и / или налоги и распределит оставшееся между бенефициарами в соответствии с законами своего штата. Завещание также может считаться завещанием, если оно не охватывает все активы лица. В любом случае только суд по наследству, в юрисдикции которого находится наследственное имущество, несет ответственность за распределение активов умершего.

Распределение по штатам

Убедитесь, что вы знаете, какая из этих трех систем наследственного права регулирует ваш штат.Вот как каждый из них работает и может повлиять на вас.

Общинная собственность

Первый тип наследственного права — это так называемая общественная собственность. В соответствии с этой системой каждый супруг автоматически владеет половиной того, что каждый из них заработал в браке. Таким образом, когда у одного человека истекает срок, половина его состояния автоматически переходит его партнеру, а вторая половина может быть распределена между другими бенефициарами. Конечно, это лишь минимальное требование. Если было составлено завещание, умерший имеет возможность зарезервировать более половины своего имущества для своего супруга.Согласно нашему исследованию, девять штатов с общинной собственностью — это Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин.

Для целей наследования законы об общественной собственности учитывают доход, полученный от работы, собственность, купленную во время брака (с доходом от работы), и отдельную собственность, которую супруг передает брачному сообществу (и, следовательно, будет обязан делиться со своим супругом). как «разделенные» между партнерами (т.е., идя навстречу каждой из своих «половинок» в случае смерти другой). Имущество, на которое не распространяется действие этой политики, включает все, что было приобретено до брака, наследство или подарки, а также все, что предусмотрено соглашением между супругами, которое должно храниться отдельно от брачного сообщества.

Общее право

Тридцать восемь из оставшегося 41 штата действуют в соответствии с политикой общего права. В контексте наследования супруги, проживающие в этих штатах, не имеют автоматически права на половину активов, полученных в течение брака.Тем не менее, многие штаты по-прежнему предоставляют пережившему супругу право требовать треть или даже половину имущества умершего, также независимо от условий завещания. Однако эти положения применяются только в том случае, если переживший супруг обращается в суд с просьбой их доля. Согласно общему праву, право собственности на собственность определяется именем, указанным в названии собственности, или тем, чей доход был использован для ее покупки.

Избирательная собственность сообщества

Три состояния не вписываются ни в одну из этих двух категорий.Например, на Аляске в 1998 году была принята выборная система общинной собственности. Это все еще фактически штат общего права, но супруг может также иметь автоматическое право на наследство, если они подписывают письменное соглашение со своим партнером или создают сообщество. В 2010 году аналогичный закон был принят в Теннесси, а в Кентукки — в 2020 году. В каждом штате как резиденты, так и нерезиденты могут создавать общественную собственность через траст общинной собственности.Взаимодействие с другими людьми

Итог

Последнее, с чем кто-либо захочет иметь дело во время траура, — это сложности в процессе наследования. Таким образом, даже если об этом неинтересно думать, важно как можно скорее привести свои дела в порядок, чтобы избежать путаницы и убедиться, что ваше завещание может быть выполнено, как написано. С этой целью убедитесь, что вы понимаете законы вашего штата о наследовании при планировании своего имущества. Это даст вам больше шансов, что ваш план в отношении ваших активов не будет отменен.

законов о наследовании, относящихся к первенцам и детям старшего возраста

••• Jupiterimages / liquidlibrary / Getty Images

Ни в одном штате нет законов, которые предоставляют благосклонность первенцу в случае наследования. Хотя эта традиция могла быть нормой в исторические времена, современные законы обычно относятся ко всем наследникам одинаково, независимо от порядка их рождения. Хотя есть небольшие различия в законах о наследовании, в зависимости от штата, первородство не требует особого отношения.

Завещание и наследство

Если человек умирает и оставил после себя действующее завещание, считается, что это лицо умерло по завещанию. Когда человек умирает без завещания, он считается умершим без завещания. Разница между ними может иметь серьезные последствия для наследника или потомка. Хотя обычно вы можете диктовать почти любые условия распределения имущества по завещанию, в каждом штате есть законы, регулирующие распределение имущества для тех, кто умер без завещания или оставил завещание.

Положения завещания

Завещатель или лицо, оставившее действительное завещание, вправе оказать услугу любому бенефициару, независимо от того, является ли это лицо родственником. Наиболее распространенным ограничением является то, что завещатели в большинстве штатов не могут полностью лишить наследства несовершеннолетних детей. Кроме того, они могут оставить любую часть своего состояния своим первенцам по своему усмотрению.

Наследство по наследству

Когда человек умирает без завещания, решения о том, как распределить имущество этого человека, подчиняются законам штата, а не волеизъявлению умершего.В каждом штате есть законы о наследовании по закону, в которых конкретно указывается, кто получит часть имущества умершего и сколько это будет. Непосредственными наследниками при таком распределении имущества обычно являются оставшийся в живых супруг, если таковой имеется, и дети умершего. Остальные родственники появляются в кадре только в том случае, если ни один из этих людей не выжил после смерти. Если умерший оставит оставшегося в живых супруга и только несовершеннолетних детей, большинство штатов передаст все имущество оставшемуся в живых супругу.Оставление пережившего супруга и взрослых детей приводит к разделу имущества в соответствии с приоритетом наследников, установленным законами каждого штата о завещании.

Подробнее: Влияние отказа от наследников на наследование по наследству

Разделение наследства

Когда дело доходит до раздела имущества умершего наследника, есть два подхода. Распределение на душу населения означает, что все имущество будет разделено поровну между людьми, оставшимися живыми на момент смерти умершего, например детьми.Если у умершего есть ребенок, который умер раньше его, потомство этого ребенка не получит доли в имуществе, поскольку оно будет разделено только между живыми детьми. Распределение по стипендию дает равную долю наследства каждому живому ребенку или его потомству, которое уже умерло, вместо этого ребенка. Ни один из этих подходов к распределению поместья не оказывает особого внимания первенцу.

Первородство и преемственность | Генеалогический картотечный шкаф Боба

Понимание законов о наследовании очень полезно и даже критично для специалистов по генеалогии.Когда человек умер без завещания, или не смог распределить все свое имущество по завещанию, или приобрел имущество после написания его последнего завещания, по законам о наследовании определяется, кто унаследовал это имущество. Наследование движимого имущества осуществлялось иначе, чем у недвижимого имущества, и этот процесс рассматривается отдельно в отдельной статье. Наш интерес здесь — в наследовании земли, недвижимости.

Фон

Феодальная Англия разработала процесс наследования земли, который был разработан, чтобы сохранить земли в максимально нетронутом виде в руках мужчин и особенно первенцев мужчин.Первый человек в линии наследования унаследовал всю землю, оставшуюся без завещания, а первенец был во главе этой линии. В то время как колонии Новой Англии быстро заменили это гражданское правопреемство законами о разделе земли между всеми детьми умершего (обычно давая старшему двойную долю), южные колонии сохранили древний обычай первородства вплоть до революции. Понимание права наследования недвижимого имущества важно для специалистов по генеалогии, поскольку мы можем использовать землевладение для выявления отношений (или их отсутствия), которые в противном случае не могли бы быть различимы.

Следует отметить, что мужья и жены не были наследниками друг друга в отношении земли. Земля редко передавалась женам по воле мужа, и жены никоим образом не участвовали в наследовании недвижимости. Вместо этого жены и мужья имели ограниченный интерес к землям умершего супруга. (См. Отдельную статью о приданом и его мужском аналоге, вежливость.) В то время как немногие мужья придумывали землю непосредственно своим женам, многие мужья писали завещания, давая своим женам пожизненный интерес к земле, а это означало, что владение наследником откладывалось до смерти вдова.

Первородство

Первородство применяется только к недвижимому имуществу, а не к движимому имуществу. На протяжении всего колониального периода вся земля лица, не закончившего завещание, в южных колониях переходила непосредственно к наследнику по определенной линии наследования, полностью вне всякого процесса завещания. То есть титул передается «автоматически», не требуя никаких действий со стороны какого-либо лица или суда. Точно так же, если в завещании не удалось выделить участок земли, по линии наследования определяется, кто унаследовал.И любая недвижимость, приобретенная после составления завещания, подчинялась не положениям завещания, а праву наследования. Южные колонии следовали английскому общему праву в этом отношении до тех пор, пока после революции каждый штат не ввел свои собственные статуты о наследовании. Это обсуждение ограничивается землей, удерживаемой на простом платном уровне. Отдельная страница посвящена теме земли, находящейся в хвосте сбора.

Принципы преемственности

Большинство специалистов по генеалогии думают о первородстве как о «наследстве старшего сына», но это намного сложнее.Ценные генеалогические ключи можно извлечь из наследования земли, если уяснить линии наследования, влияние «цельной крови» и другие факторы. Чтобы понять линию наследования, полезно рассмотреть принципы, которые, вместе взятые, определили точную последовательность наследников. Вот краткое изложение принципов, изложенных сэром Уильямом Блэкстоуном, вместе с кратким объяснением.

  1. … наследство по прямой линии переходит к лицу, которое было фактически конфисковано последним, в бесконечности; но никогда не поднимется по прямой.

    Другими словами, линия преемственности определяется «вниз» от лица, которое фактически имело титул последним, и включает в себя проблему этого человека (дети, внуки и т. Д.). В следующих принципах будет рассмотрен случай, когда у человека не было живых потомков. «Фактически конфисковано» — это ключевая фраза, поскольку она требует, чтобы умерший действительно владел титулом, а не, скажем, будущим интересом к земле.
  2. … мужской потомок принимается раньше женского.

    Это означает, что сыновья будут занимать более высокие позиции в линии преемственности, чем дочери, независимо от их соответствующего порядка рождения.
  3. … если двое или более мужчин равны, наследует только старший; но самки все вместе.

    Преемственность мужчин в одной семье определяется очередностью рождения. Например, старший сын идет первым. Если старший сын умирает, не оставив наследников, следующим в очереди идет второй сын и так далее.Если сыновей нет, дочери наследуют как группа с равными долями для каждой, независимо от порядка их рождения. По правилу 2 дочери наследуют, только если нет сыновей.
  4. … прямые потомки в бесконечности любого умершего лица должны представлять их предков; то есть будет стоять на том же месте, что и сам человек, будь он жив.

    Это означает, что ребенок принимает положение умершего отца или матери в линии наследования.Например, если старший сын умирает, оставив одного или нескольких собственных детей, эти дети занимают высшие должности в порядке наследования в последовательности, определенной Правилами 2 и 3. То есть наследник становится собственным старшим сыном старшего сына. (или его дочерей, если нет сыновей). Обратите внимание, что все потомки старшего сына имеют приоритет над вторым сыном. Представление о том, что дети обязаны положению своих родителей в линии преемственности, конечно же, продолжается и в наше время.[Обратите внимание, что Принципов с 1 по 4 достаточно, чтобы охватить случай, когда у умершего есть проблема. Последние три принципа касаются случая, когда умерший не имеет потомков по прямой линии. Чаще всего мы видим случай, когда один из братьев и сестер наследует от другого, или когда ближайший родственник — двоюродный брат, тетя или дядя. Эти ситуации могут стать довольно сложными, и я рекомендую прочитать подробные объяснения Blackstone.]
  5. … в случае отказа от потомков по прямой линии или выхода лица, захваченного последним, наследство переходит к крови первого покупателя; при условии соблюдения трех предыдущих правил.

    Если человек умирает без потомства (без живых потомков), то мы должны учитывать наследников первоначального покупателя земли. В этом контексте «первоначальный покупатель» обычно означает лицо в семье, которое первым приобрело землю. Например, предположим, что Джон Смит покупает землю, которую он передает по завещанию или по делу своему сыну Сэмюэлю Смиту, который затем умирает без завещания, не оставив собственного наследства. Затем линия происхождения вернется к потомкам Джона Смита, «первоначального покупателя» и, в частности (согласно Правилу 1), к тем, кто спускается вниз.Обратите внимание, что первоначальный покупатель мог быть на несколько поколений назад. Затем это правило объединяется с Правилами 6 и 7, чтобы определить порядок наследования с учетом первых нескольких правил. Обратите внимание, что это правило в сочетании с Правилом 1 обычно исключает отца умершего. В Англии это правило было заменено в 19, -м, -м веке, разрешив отцу наследовать от бездетного сына.
  6. … боковой наследник последнего арестованного должен быть его следующим побочным родственником цельной крови.

    Рискуя чрезмерно упрощать, в большинстве случаев это будет объединено с Правилом 5, что означает, что применяется линия происхождения самого недавнего предка. Таким образом, наследники отца умершего становятся наследниками умершего (с учетом оговорки в следующем абзаце). В нашем примере наследство унаследует следующий старший брат Сэмюэля Смита или его ребенок. Или его сестры, если нет братьев или братьев. В более общем плане, следующий наследник лица, задержанного последним (Сэмюэл Смит в нашем примере), должен быть (а) прямым потомком первоначального покупателя, который (б) ближайшим родственником по степени (т.е., брат или сестра предпочтительнее двоюродного брата) Сэмюэлю Смиту и (в) не в более раннем поколении (согласно Правилу 1). Ближайшие из таких родственников — братья и сестры. Обратите внимание, что даже если его братья и сестры мертвы, вопрос о брате (или сестре) занимает место их родителей в соответствии с Правилом 4. Если у него не было братьев или сестер, мы возвращаемся на поколение назад к потомкам его деда и двоюродному брату. (или их выпуск) станет наследником, как определено Правилами 2 и 3. В этом Принципе есть один очень важный дополнительный критерий.« Цельная кровь » — это ключевая фраза. Это означает, что наследник должен происходить от одной и той же пары общих предков . В нашем примере это исключает из рассмотрения всех сводных братьев или сводных сестер. То есть два сына от разных матерей не могут наследовать друг от друга, даже если они могут унаследовать от общего отца. Например, когда мы видим, что земля умершего человека унаследована двоюродным братом, а не братом, мы можем быть уверены, что они были детьми от разных матерей.Поскольку мы рассматриваем предыдущие поколения, это достаточно сложно, поэтому я рекомендую прочитать подробное объяснение этого принципа и его применения в Blackstone.
  7. … при залоговом наследстве мужские акции имеют преимущество перед женскими; (то есть, родство, полученное по крови предков мужского пола, должно быть допущено перед родством, происходящим от крови предков женского пола) — если только земли не произошли от женщины.

    Это означает, что предпочтение отдается потомкам тех, кто имеет общий пол с первоначальным покупателем.См. Комментарии к этому редко применяемому принципу в Blackstone.

Пример

Наследник земли умершего будет первым в этом списке. (Список здесь усечен, но охватывает большинство ситуаций, которые мы видим в генеалогии.)

  • Старший сын
  • Если старший сын умер, но оставил собственных детей, то его детям в следующей последовательности:
    • Его старший сын жив, либо умер, оставив потомство самостоятельно
    • Если нет сыновей и нет сыновей, то дочерям в равных долях.
  • Если старший сын мертв и не имеет потомства, то следующий старший сын либо жив, либо оставил потомство самостоятельно (как в приведенной выше последовательности).
  • Если нет сыновей и нет потомства сыновей, то дочери наследуют как группа, разделяя наследство поровну. Если какая-либо дочь мертва, то ее собственные дети (в приведенной выше последовательности) наследуют ее долю.
  • Если живого потомства умершего нет, то его старший брат (той же матери), который либо жив, либо оставил потомство
  • Если у него не было братьев от одной матери, то его цельнокровные сестры (или их потомки) наследуются как группа.
  • Если у умершего не было братьев и сестер от одной матери, то мы применяем Правила 5-7 для определения его наследника.

Постреволюционные законы о наследовании

После революции южные штаты отменили первородство в пользу системы распределения, которая была похожа как на недвижимую, так и на личную собственность. Новые статуты в целом были похожи друг на друга, с основным изменением, заключающимся в том, что земля, оставшаяся без завещания, делилась между всеми его детьми. Грузия приняла свой закон в 1777 году.Ниже рассматривается закон Вирджинии, принятый в 1784 году. Северная Каролина первоначально приняла закон в 1784 году, который разделил землю поровну между сыновьями или между дочерьми, если сыновей не было. В 1795 году в него были внесены поправки, чтобы дать равные доли как сыновьям, так и дочерям, как и в других штатах. Южная Каролина приняла аналогичный закон в 1791 году, согласно которому дети будут жить поровну независимо от пола. Обратите внимание, что в каждом случае было сохранено представление о том, что внуки сохранят и будут представлять интересы своих умерших родителей.

Закон Вирджинии от 1784 года, вступающий в силу 1 января 1787 года, является представительным. Он определил правопреемство для недвижимого имущества, будь то завещание или земля, не переданная в завещании, следующим образом:

  1. Дети умершего в равных долях с каждым. Если ребенок умер, его или ее собственные дети унаследовали долю своих родителей.
  2. Если у покойного не было детей, то его отец унаследовал.
  3. Если его отец умер, то его мать, братья и сестры унаследовали его в равных долях.(Если брат или сестра умерли, его или ее дети поровну делят долю своих родителей.)
  4. Если у умершего не было потомства, живых родителей, братьев и сестер или потомков братьев и сестер, то наследство распределялось между бабушками, дедушками, тетями и дядями в аналогичной последовательности. Первым шагом было разделить его пополам, при этом одна половина была распределена по его отцовской линии, а другая половина — по материнской линии. Эти доли достались его соответствующим дедам, или его тетям и дядям (или их потомкам) в аналогичном порядке.(Подробности этих ситуаций, а также ситуаций, связанных с фракционными родословными, см. В исходном акте.)

Главным изменением после революции стало то, что дети делились поровну, независимо от возраста и пола. Отметим также, что первым условным наследником был отец, а не брат или сестра. Вдова покойного осталась вне линии наследования недвижимого имущества, получая только проценты от приданого.

Значительным результатом для специалистов по генеалогии стало то, что земля умершего теперь могла переходить к более чем одному человеку.(Раньше это было возможно только тогда, когда его дочери или сестры унаследовали как группа.) Таким образом, впервые земля должна была быть оценена, и потребовался процесс разделения или раздела земли между наследниками.

Родство

Это резюме не пытается обратиться к законам о постреволюционном наследовании в том, что касается кровного родства. Каждый штат по-разному относился к правам сводных братьев и сестер.

Как наследуется имущество без завещания »LawServer

Миллионы американцев по тем или иным причинам никогда не писали завещания.Если кто-то умрет, не написав завещания, то есть умереть без завещания, тогда законы штата будут определять, как имущество будет разделено между оставшимися в живых. Единый наследственный кодекс 1990 года служит основой для большинства законов штатов, касающихся раздела имущества, оставшегося без завещания. Однако законы штата в некоторых случаях будут резко отличаться от Кодекса. Здесь представлена ​​информация из Кодекса.

Выживший супруг

Если есть переживший супруг (а), он или она имеет право на полное наследство, если не применяются определенные критерии.Если есть выжившие родители, но нет детей, то супруг унаследует первые 200 000 долларов наследства плюс три четверти оставшейся суммы. Остальное получат родители.

Если есть выжившие дети, которые не являются детьми выжившего супруга, и выжившие дети, которые являются детьми выжившего супруга, то супруг получит первые 150 000 долларов плюс половину оставшегося имущества. Остальное получат дети.

Если единственные оставшиеся в живых дети не являются детьми пережившего супруга, то супруг получит первые 100 000 долларов наследства плюс половину оставшегося имущества.Остальное получат дети.

Дети

Если кто-то умирает без завещания, не оставив пережившего супруга, дети умершего автоматически наследуют все имущество. Если есть оставшийся в живых супруг, то дети будут иметь право на оставшуюся часть имущества после того, как супруг получит свою долю (см. Выше). Доля детей в имуществе делится между детьми поровну.

Родители

Наследие сначала переходит к любому оставшемуся в живых супругу, а затем к детям (см. Выше).Если детей нет, то долю наследства получают родители умершего. Если нет супруга и детей, то все имущество наследуют родители. Имущество родителей будет разделено поровну между обоими родителями, если оба еще живы.

Прочее распределение

Если нет пережившего супруга, детей или родителей, то имущество переходит к другим родственникам в определенном порядке. Следующими в очереди идут братья и сестры, за ними идут бабушка и дедушка, а затем их потомки (тети, дяди и двоюродные братья).Если живые родственники не найдены, имение в конечном итоге перейдет к государству.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *