Место открытия наследства это: Определение места открытия наследства — Юридическое бюро Дивест

Содержание

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства. Комментарии

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.


Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

Комментарии к статье 1115 ГК РФ, судебная практика применения

Разъяснения Верховного Суда РФ

Некоторые разъяснения положений статьи 1115 ГК РФ о месте открытия наследства содержаться в п.п. 17, 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». В частности, указано следующее.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (пункт 1 статьи 20, часть первая статьи 1115 ГК РФ).

Место жительства наследодателя подтверждается его регистрацией по месту жительства или по месту пребывания

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть первая статьи 1115 ГК РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее — ЖК РФ, части вторая и третья статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

Установление судом факта места открытия наследства

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Когда местом открытия наследства признается место нахождения имущества наследодателя?

В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ.


В главе 2 «Определение в бесспорном порядке места открытия наследства» «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:

Место открытия наследства

Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ).

Последнее место жительства — жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован

В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства наследодателя по иным документам.

Чем определен порядок регистрации некоторых категорий граждан?

Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 N 713.

В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, местом жительства наследодателя определяется:

для военнослужащих — место регистрации по месту жительства при его наличии либо по месту дислокации воинской части;

для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях — место нахождения культовых зданий;

для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преимущественно проживает — адрес нахождения местной администрации соответствующего поселения;

для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы — место их регистрации по месту жительства.

В каком случае место открытия наследства определяет нотариус, а в каком суд?

Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия наследства место регистрации по месту жительства.

Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом.

Определение места открытия наследства когда место жительства наследодателя неизвестно или когда наследство находится за пределами РФ

Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.

Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии — положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.

Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее — ГПК РФ).

Ранее, разъяснения по указанным и иным вопросам содержались в разделе I. Открытие наследственного дела. Производство по наследственному делу утративших силу «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утверждены Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07). В частности в «рекомендациях» содержались разъяснения по вопросам: «Что является последним местом жительства наследодателя?»; «Наследство открывается по месту жительства или по месту пребывания наследодателя?»; «Заведение нескольких наследственных дел»; «Последнее место жительства наследодателя – иностранное государство».


Рекомендуемые публикации

Установление факта места открытия наследства (наследодатель не проживал на момент смерти по месту регистрации)

Заявление об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства

См. рубрику: «Наследование, наследство и наследники»

О соотношении ст. 1224 и ч. 2 ст. 1115 ГК. Место открытия наследства в отношениях, осложнённых иностранным элементом

Решил написать о соотношении ст. 1224 и ч. 2 ст. 1115 ГК. То есть об определении места открытия наследства в случаях, когда наследственное правоотношение осложнено иностранным элементом, причём элемент этот заключается в том, что последнее место жительства умершего гражданина находилось на территории зарубежного государства. 

Мне нравится эта коллизия. 

Место открытия наследства — хотя при первом приближении так может не показаться — это важнейшая категория для наследственного права, потому что только по месту открытия наследства заводится наследственное дело (способом принятия наследства по умолчанию признается принятие путем подачи по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства — ст. 1152). Если нотариус отказывает в открытии наследственного дела ввиду того, что заявление подано не по месту открытия наследства, его отказ можно обжаловать в порядке особого производства (гл. 37 ГПК), но если возникнет спор о праве, то на основании п. 3 ст. 263 ГПК дело оставляется судом без рассмотрения, и его можно рассматривать в порядке искового производства. Нужно ли это нотариусу? Вряд ли. Но еще менее нужно это наследнику. Если он не сумеет добиться открытия наследственного дела, ему просто не удастся принять наследство. 

Схематично воспроизвожу содержание той и другой нормы. 

1) Ст. 1224, коллизионная ex officio норма российского МЧП, подчиняет, согласно применяемой в России раздельной доктрине наследственно-правового статута, наследственные правоотношения по поводу недвижимого имущества праву страны нахождения (lex rei sitae), а по поводу движимого — праву страны последнего места жительства наследодателя (lex domicilii на момент смерти). 

2) Ст. 1115 определяет местом открытия наследства, в случае, когда гражданин имел место жительства в иностранном государстве, место на территории России, где (и если) находится его имущество или его наиболее ценная часть. 

Одной из версий толкования соотношения ст. 1224 и ст. 1115 ГК, причём возможно первой версией и вне всякого сомнения более применимой российскими нотариусами, является версия «ст. 1115 это не только материальная норма, но и специальное, по отношению к ст. 1224, коллизионное правило»: то есть независимо от итогов отыскания компетентного правопорядка по коллизионной формуле ст. 1224, и, соответственно, независимо от дальнейшего определения места открытия наследства в положениях этого компетентного правопорядка, 
в силу императивного указания ст. 1115 будет применяться правило, согласно которому местом открытия наследства после смерти гражданина, чье последнее место жительство было за рубежом, следует считать место нахождения имущества или наиболее его ценной части на территории России. Другими словами, неважно, что предусматривает право страны место проживания; тот факт, что наследуемое имущество находится на территории России, предопределяет в силу имплицитной императивной и односторонней коллизионной привязки применение lex rei sitae, то есть российского права, а именно положений ст. 1115, суть которых в том, что местом открытия наследства будет место нахождения имущества. И такое толкование выглядит вполне здравым. Ведь в условиях, когда гражданин имел последнее место жительства в зарубежном государстве, по умолчанию невозможно допускать разрешение вопроса о месте открытия наследства в российском ГК: ст. 1224 указывает, что этот вопрос может решаться только на основании положений права этого зарубежного государства.

Cледовательно, если, несмотря на бесспорную некомпетентность российского правопорядка разрешать этот вопрос, он всё же российским правопорядком разрешается, это не может, вероятно, подразумевать чего-либо иного, кроме как придания ст. 1115 силы специального правила, согласно которому в указанных обстоятельствах действует односторонняя привязка к российскому праву. 

Вообразить противоположную версию толкования соотношения ст. 1115 и ст. 1224 — а именно полагать, что ст. 1115 является обычной нормой материального права, которая применима только тогда, когда согласно ст. 1224 компетентным правопорядком будет российское частное право, можно, вероятно, только тогда, когда таковым оно избрано как lex rei sitae — по месту нахождения недвижимой вещи. И в самом деле, ст. 1224 может определять компетентным правопорядком российский даже и в том случае, когда гражданин имел последнее место жительство в ином правопорядке, только если в России находится его недвижимое имущество, поскольку определить применимое право в завещании, реализуя автономию воли, невозможно, во всяком случае если действительность такого одностороннего определения права будет квалифицироваться на основании российского права (ст. 1210 не допускает автономии воли путем односторонних действий, да и кодексы других стран ограничивают его, усматривая в этом способ обхода закона). Однако ст. 1115 ведь говорит не только о месте открытия наследства применительно к недвижимому имуществу. 

С другой же стороны, кажется очень странным, что ст. 1115 может пониматься как коллизионная норма. И в самом деле, место коллизионных норм — не в положениях наследственного законодательства. Однако в действительности таксономический аргумент не работает в полной мере. Дело в том, что нормы российского МЧП сосредоточены не только в гл. 66, 67 и 68 ГК. Для начала, они есть и в КТМ, они есть и в Семейном кодексе. Более того, невозможно даже сказать, что нормы ГК имеют приоритет перед коллизионными правилами КТМ или СК, поскольку правило lex posterior тут неприменимо: два последних кодекса являются равными по юридической силе федеральными кодифицирующими законами (не поможет и правило абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК — нельзя сказать, что коллизионные нормы разрешают вопросы гражданского права; коллизионные нормы, строго говоря, это нормы публичного права). Есть нормы МЧП и в других федеральных законах. Положения ст. 63 Воздушного кодекса «Иностранные авиационные предприятия, международные эксплуатационные агентства и иностранные индивидуальные предприниматели вправе осуществлять коммерческую деятельность в области гражданской авиации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» — строго говоря, норма МЧП. Или нормы ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», начиная со ст. 4, устанавливающей принцип национального режима.

Таким образом, система российского МЧП таксономически дискретна; она не образует иерархии. Не создаёт иерархической системы и ст. 1186 — системообразующая норма российского МЧП такова, что она вполне допускает появление норм МЧП и в других федеральных законах, и в других главах Кодекса: «Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации» — мы не видим указаний на то, что нормы МЧП в ГК должны быть расположены только в главах 66, 67 и 68. В этом смысле довольно сложно утверждать, что ст. 1115 не является коллизионной нормой в силу какого-либо таксономического правила — отсутствия компетенции, соответствующего делегирования и т.п. 

Да, в условиях, когда есть решение о праве, применимом к наследственным правоотношениям, в ст. 1224, интерпретация ст. 1115 как специальной коллизионной нормы не может не восприниматься как системная дисфункция, но возможно, это восприятие опровергается не менее странными, но действительно существующими свойствами (принципами это язык не повернется назвать) организации российского МЧП. 

С практической же стороны применение ст. 1115 — это большая головная боль для российских нотариусов, но писать об этом у меня уже совсем нет времени, хотя собственно это тоже вопрос МЧП. Но нельзя не повторить, что если выход из описанной выше головоломной коллизии искать в нравственности (что разумеется неправильно само по себе), тогда тем более следует предпочесть первое толкование ст. 1115, то есть понимание её не только как материальной, но и коллизионной нормы российского права: такое правопонимание позволяет российским нотариусам открывать наследственное дело в Российской Федерации по месту нахождения имущества, что крайне важно для удовлетворения чаяний наследников. Представьте себя наследником, обратившимся с заявлением о принятии наследства по месту нахождения движимого имущества в России (например, денежных средств в кредитных учреждениях, инвестиционных фондах или страховых компаниях, ценных бумаг в ДУ или долей в корпоративных активах), и получающим отказ в открытии наследственного дела на том основании, что последнее место наследодателя находилось в условном королевстве Лесото, а потому именно лесотосс… лесотолез…ское право должно ответить на вопрос о том, что следует считать местом открытия наследства. How does this sound? И нотариус такой говорит: вот если право Лесото укажет нам на то, что местом открытия наследства является место нахождения имущества наследодателя, тогда всё в порядке, я приму заявление и открою наследственное дело, и вы получите ваши деньги в банках, паи в ПИФе, доли в обществах и ценные бумаги в ДУ. Правда, и в этом случае это произойдёт не на основании ст. 1115 ГК, а на основании соответствующей нормы наследственного права Лесото. 

А если вдруг наследственное право Лесото предписывает, что местом открытия наследства следует считать последнее место жительства гражданина независимо от места нахождения его имущества, то нет проблем, нет ни-ка-ких проблем, просто покупайте билет на самолёт до Мапуту или Йоханнесбурга, а оттуда на автобус до Масеру. Разве это сложно? Найдите там нотариуса и вступайте там в наследство.

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства

Актуально на:

23 мая 2021 г.

Гражданский кодекс, N 146-ФЗ | ст. 1115 ГК РФ

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Постоянная ссылка на документ

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

URL документа [скопировать]

<a href=»»></a>

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

Скачать документ в формате

Судебная практика по статье 1115 ГК РФ:

  • Решение Верховного суда: Определение N ВАС-6758/13, Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор

    Установив эти обстоятельства, суд апелляционной инстанции руководствуясь нормами Закона об обществах с ограниченной ответственностью и положениями статей 1110, 1115 – 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, счел исковые требования подлежащими удовлетворению…

  • Решение Верховного суда: Определение N ВАС-12946/11, Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор

    Согласно абзацу 1 статьи 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20). Из письма от 10.02.2011 нотариуса Поберий И.Ю осуществляющего деятельность по месту нахождения указанной квартиры суды установили…

  • Решение Верховного суда: Определение N ВАС-17576/10, Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор

    тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ», суд первой инстанции руководствовался статьями 1115, 1479, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. При определении размера компенсации суд первой инстанции с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования товарного знака истца, степени вины нарушителя…

Изменения документа

Постоянная ссылка на документ

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

URL документа [скопировать]

<a href=»»></a>

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

Скачать документ в формате

Составить подборку

Анализ текста

Идет загрузка…

§ 4 Время и место открытия наследства. Наследственное право России: учебник

Читайте также

Статья 1114. Время открытия наследства

Статья 1114. Время открытия наследства 1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в

Статья 1115. Место открытия наследства

Статья 1115. Место открытия наследства Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее

1.9. Установление факта принятия наследства и места открытия наследства

1.9. Установление факта принятия наследства и места открытия наследства Принятие наследства осуществляется путем: а) фактического вступления во владение наследуемым имуществом; б) подачи нотариальному органу заявления о принятии наследства. Если нотариусу представлены

Глава 2. Время открытия наследства

Глава 2. Время открытия наследства В соответствии со ст. 1114 ГК РФ (ст. 528 ГК РСФСР) днем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в

Глава 3. Место открытия наследства

Глава 3. Место открытия наследства Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства

СТАТЬЯ 1114. Время открытия наследства

СТАТЬЯ 1114. Время открытия наследства 1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в

СТАТЬЯ 1115. Место открытия наследства

СТАТЬЯ 1115. Место открытия наследства Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее

Статья 1114. Время открытия наследства

Статья 1114. Время открытия наследства 1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в

Статья 1115. Место открытия наследства

Статья 1115. Место открытия наследства Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее

Статья 187. Место и время допроса

Статья 187. Место и время допроса 1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов.3. Продолжение

СТАТЬЯ 1114. Время открытия наследства

СТАТЬЯ 1114. Время открытия наследства 1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в

СТАТЬЯ 1115. Место открытия наследства

СТАТЬЯ 1115. Место открытия наследства Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее

Статья 187. Место и время допроса

Статья 187. Место и время допроса 1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов.3. Продолжение

11. Общие положения, время и место открытия наследства

11. Общие положения, время и место открытия наследства Наследство может быть открыто только с наступлением смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступившим в законную силу судебным решением.Смерть

Юридическое значение открытия наследства — Адвокат в Самаре и Москве

М.С. АБРАМЕНКОВ

Абраменков Михаил Сергеевич, заместитель главного редактора журнала «Наследственное право», кандидат юридических наук.

Статья посвящена вопросу о юридическом значении открытия наследства Автор анализирует особенности установления времени и места открытия наследства, приводятся примеры из судебной практики.

Как известно, переходящие от умершего к иным субъектам имущественные блага традиционно именуются в законе и в цивилистической доктрине наследственным имуществом, наследственной массой или, что то же самое, — наследством. Возникновение соответствующего правового режима и соответственно наследственных отношений закон связывает с особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства <1>.

———————————

<1> См.: Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. С. 101.

По общему правилу наследство открывается смертью гражданина (ст. 1113 Гражданского кодекса РФ, далее — ГК). С юридической точки зрения смерть физического лица представляет собой акт гражданского состояния и подлежит регистрации в установленном законом порядке (ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Основанием государственной регистрации смерти в органах ЗАГС является прежде всего документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. На основании данного документа выдается свидетельство о смерти — и только оно может быть принято нотариусом в качестве доказательства факта открытия наследства. Если наследодатель погиб на фронтах Великой Отечественной войны, то в качестве документа, подтверждающего факт открытия наследства, может выступать соответствующее извещение о гибели на фронте, выданное командованием, военным комиссариатом или иным органом.

По юридическим последствиям к физической смерти приравнивается объявление гражданина умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ это может иметь место в случае, если в месте жительства гражданина не имеется сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Срок сокращается до шести месяцев, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Если гражданин, в том числе военнослужащий, пропал без вести в связи с военными действиями, то он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Необходимо помнить, что данное правило не применяется к случаям пропажи лица без вести в так называемых горячих точках, так как данные территории юридически не могут считаться местом военных действий. На основании судебного решения об объявлении умершим также выдается свидетельство о смерти. Последствия явки гражданина, объявленного умершим, обозначены в ст. 46 ГК.

Открытие наследства, будучи основополагающим юридическим фактом для возникновения наследственных правоотношений, происходит в определенное время и в определенном месте. Установление времени открытия наследства имеет исключительно важное значение: именно на данный момент времени определяется закон, который должен регулировать порядок перехода имущества по наследству; круг наследников; состав наследственного имущества; начало течения срока на принятие наследства; решаются другие важные вопросы. В ст. 1114 ГК указано, что время открытия наследства — это определенный день, календарная дата. Закон считает таковым день смерти гражданина, и именно этот день указывается в выдаваемом компетентным органом свидетельстве о смерти лица. В том случае, когда в свидетельстве дата смерти не указана, она может быть установлена в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица.

Так, Новошахтинский районный суд Ростовской области 27 октября 2011 г. рассмотрел дело по иску Кольцовой Н.Е. к Комитету по управлению имуществом администрации г. Новошахтинска об установлении времени открытия наследства, факта принятия наследства и признании права собственности на долю квартиры. Установление данных фактов было необходимо истице для оформления своих наследственных прав.

Истица в числе прочего просила суд установить время открытия наследства после смерти ее дочери, Назаровой Н.С., определив данное время как дату исчезновения умершей. В обоснование своих требований истица указала, что ее дочь пропала и на протяжении 22 дней о ее судьбе ничего не было известно. В дальнейшем тело ее дочери было обнаружено сильно обезображенным, в связи с чем в рамках уголовного дела был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, однако определить дату и время смерти ее дочери не удалось. После проведения ДНК-экспертизы ей выдали тело дочери для захоронения, в результате чего в отделе ЗАГС администрации г. Новошахтинска Ростовской области ей было выдано свидетельство о смерти без указания даты. Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, заявленные требования были судом удовлетворены <2>.

———————————

<2> Решение Новошахтинского районного суда (Ростовская область) от 27 октября 2011 г. по делу N 2-1702-11. URL: http:/docs.pravo.ru/document/view/2115-2726/20276659/ (дата обращения: 26.02.2015).

Если гражданин в общем порядке объявлен судом умершим, то днем его смерти будет считаться день вступления в силу соответствующего судебного решения. В том же случае, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, или имеются основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти будет считаться день предполагаемой гибели, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).

В Гражданском кодексе специальному регулированию подверглись ситуации, когда в один и тот же день умирают лица, которые при иных обстоятельствах должны наследовать друг после друга — например, супруги, родитель и ребенок и пр. Такие субъекты называются коммориентами (лат. «commorientes» — умершие одновременно).

Согласно п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. К наследованию призываются наследники каждого из них. По смыслу данной нормы лица считаются умершими одновременно, если смерть каждого из них наступила в пределах одних календарных суток — с 00 часов до 24 часов. При этом конкретный час смерти каждого из них значения не имеет. В иных случаях — если, например, один из супругов умер в 23 часа 55 минут, а другой в 00 часов 10 минут, данное правило не применяется. Аналогичная ситуация может иметь место и тогда, когда смерть наступила в пределах одних суток, но в разных часовых поясах. Как указывает в связи с этим Верховный Суд РФ, в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», далее — ПВС N 9).

В связи с этим укажем, что в том случае, когда лица, наследующие друг после друга, умерли не одновременно, то применяются правила о наследственной трансмиссии — если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, то право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам (п. 1 ст. 1156 ГК) <3>. В связи с этим правильное определение времени смерти каждого из субъектов, могущих наследовать друг после друга, имеет большое практическое значение. Приведем пример из судебной практики.

———————————

<3> Подробно см.: Кузнецова Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. 2014. N 2. С. 33 — 37.

Зубкова Н. обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она сослалась на то, что 26 октября 1996 г. в результате автотранспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к ней, однако нотариальная контора отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство.

В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. на момент смерти состоял в браке, о признании права собственности на квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака с Зубковым С. они продолжали проживать единой семьей, в 1994 г. на общие средства купили квартиру, оформив договор на имя Зубкова С. Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск удовлетворен частично. Как установил суд первой инстанции, квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным в договоре в качестве покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежавшего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными.

Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил, сославшись на такие факты. В автотранспортном происшествии Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери — Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене постановления президиума в связи с неправильным применением норм материального права. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 5 ноября 1998 г. пришла к выводу, что постановление президиума Краснодарского краевого суда противоречит законодательству, и протест удовлетворила, указав следующее. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда. Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день, и наследство открылось после каждого из них самостоятельно, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н. <4>.

———————————

<4> См.: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 63 — 64.

В законодательстве имеются исключения из общего порядка наследования после коммориентов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (наследование по праву представления). Если одновременно с наследодателем умирает лицо, которое он назначил своим наследником по завещанию и, кроме того, подназначил наследника на этот случай, то завещанное имущество перейдет к подназначенному лицу (ст. 1121 ГК).

Существенную роль в развитии наследственных правоотношений играет не только время, но и место открытия наследства: по месту открытия наследства заводится наследственное дело; наследники обращаются с заявлениями о принятии или отказе от наследства, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство; кредиторы наследодателя предъявляют претензии к наследникам, принявшим наследство, или к наследственному имуществу; принимаются меры по охране наследственного имущества и т.д.

Законодатель закрепил в ГК несколько критериев определения места открытия наследства — по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества. Согласно ст. 1115 Кодекса наследство открывается по месту жительства умершего, т.е. там, где он постоянно или преимущественно проживал, как установлено в ст. 20 ГК. Конституция РФ в ч. 1 ст. 27 закрепляет за каждым, кто законно находится на территории России, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах РФ. Указанное конституционное положение конкретизируется и развивается в Законе РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее — Закон).

В ст. 2 Закона установлено, что под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту жительства (ст. 3 Закона).

Таким образом, по общему правилу место открытия наследства определяется на основе данных о регистрации наследодателя по месту жительства в РФ, которые могут быть получены из соответствующих справок, выдаваемых жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления. В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой 28 февраля 2007 г. <5>, указано, что для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства (абз. 3 п. 6 раздела I).

———————————

<5> См.: Нотариальный вестник. 2007. N 8; СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, в тех случаях, когда наследодатель в силу различных обстоятельств (в связи с условиями учебы или труда, призывом на военную службу, отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением на излечении в медицинском учреждении) длительное время пребывал вне места своего жительства, соответствующая информация может быть предоставлена иными организациями и учреждениями: кадровыми службами по месту работы умершего, военными комиссариатами, лечебными учреждениями, учебными заведениями, учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы, и пр. Однако сами по себе данные организации и учреждения местом открытия наследства считаться не могут, равно как и место смерти наследодателя, указанное в свидетельстве, выданном органами ЗАГС.

Подчеркнем еще раз, что при определении места открытия наследства компетентный орган должен определить именно место постоянного или преимущественного проживания наследодателя. По нашему мнению, сам по себе факт отсутствия у умершего регистрации по месту жительства не может служить основанием для вывода о невозможности применения общих правил о месте открытия наследства. В этом случае возможно установление факта постоянного или преимущественного проживания лица в определенном месте в судебном порядке, на основании чего судом может быть также установлен факт открытия наследства в этом месте. При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте (п. 17 Постановления ПВС N 9) <6>. Примечательно, что судебная практика шла по этому пути и до принятия упомянутого ПВС, что подтверждается следующим казусом.

———————————

<6> См.: Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования (продолжение) // Наследственное право. 2014. N 1. С. 18.

30 января 2012 г. Чернышковский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело по заявлению Беляевской Екатерины Георгиевны об установлении факта места открытия наследства. Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства, указав, что в декабре 2011 г. она обратилась к нотариусу Чернышковского района Пановой В.В. с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство по закону на имущество ее умершего брата, но ей нотариусом было рекомендовано обратиться в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства, поскольку умерший был снят с регистрационного учета по месту своего жительства и был зарегистрирован временно по месту пребывания по иному адресу, т.е. постоянной регистрации у него не было и он не успел зарегистрироваться по причине скоропостижной смерти. Е.Г. Беляевская просила суд установить место открытия наследства после ее брата — место его регистрации по месту пребывания. Установление этого факта было ей необходимо для оформления своих наследственных прав. В судебном заседании факт регистрации умершего по месту пребывания был подтвержден справкой органа Федеральной миграционной службы и показаниями свидетеля. Требования заявительницы были удовлетворены судом <7>.

———————————

<7> Решение Чернышковского районного суда (Волгоградская область) от 30 января 2012 г. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/25556728/25263797/ (дата обращения: 26.02.2015).

Если место постоянного или преимущественного проживания наследодателя неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства в РФ будет место нахождения наследственного имущества. Система соответствующих правил выстроена в Гражданском кодексе следующим образом: 1) если в составе наследства есть недвижимость, то наследство открывается по месту нахождения недвижимости; 2) если объекты недвижимости находятся в разных местах, то наследство открывается в том месте, где находится наиболее ценная часть недвижимого имущества; 3) если в составе наследства недвижимости нет, то местом открытия наследства признается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется с учетом его рыночной стоимости (ч. 2 ст. 1115 ГК РФ). Особенности определения стоимости отдельных видов наследственного имущества установлены, в частности, в части второй (ст. 333.25) Налогового кодекса РФ от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.

Литература

1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. 423 с.

2. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2007. 454 с.

3. Кузнецова Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. 2014. N 2. С. 33 — 37.

4. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования (продолжение) // Наследственное право. 2014. N 1. С. 17 — 20.


Источник: журнал «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»

Место открытия наследства, или в какой суд подавать заявление

Недавно ко мне обратилась гражданка Австрии с просьбой помочь ей в судебном порядке получить банковский вклад, открытый на имя мужа в Москве. Последние шесть лет муж постоянно проживал и умер в Австрии

Сложность этого дела заключается в том, что нужно определить в какой суд подавать заявление. Для этого необходимо правильно определить место открытия наследства.

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (пункт 1 статьи 20, часть первая статьи 1115 ГК РФ).

В нашем случае получается, что местом открытия наследства следует считать Австрию.

Однако в случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании»).

Я выяснил, что наследственное дело в Австрии не открывалось, поскольку у умершего нет недвижимого имущества и других активов, превышающих определенную сумму.

Таким образом, на мой взгляд, суд в Москве должен руководствоваться ч.2 ст.1115 ГК РФ и принять заявление к рассмотрению по месту нахождения банковского вклада (т.е. по месту нахождения банка, в котором открыт банковский вклад).

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Юридические услуги в Волгограде. Чем подтвердить место открытия наследства?

Сегодня немного отойду от чисто информационного стиля, и поведаю вам о допущенной мной ошибке, которой могло бы и не быть, а также о том, как эта ошибка была исправлена…

Недавно в моей практике возник следующий казус:

Наследодатель при жизни имел в собственности несколько объектов недвижимости, территориально расположенных в разных субъектах России.

Право собственности было надлежащим образом зарегистрировано, расходы осуществлялись как положено, сомнений в законности владения никаким образом не возникало.

Наследник, занятый собственной коммерческой деятельностью, не имел времени и желания заниматься вопросами оформления наследства, поэтому выдал мне соответствующую доверенность на представление его интересов.

Я начал знакомиться с документами, попутно определяя последовательность действий и размер расходов, и допустил стратегическую ошибку…

Послушался заверений клиента, не проверив предварительно их документальную обоснованность.

 

В чем это выражалось? Объясняю:

Со слов доверителя, его наследодатель проживал в Волгограде. Проживал, понимаете? На обывательском уровне факта проживания в квартире достаточно для определения его места жительства.

Но для определения места открытия наследства этого очевидно недостаточно!

 

Логика законодателя работает следующим образом:

  • Определяем последнее место жительства наследодателя
  • Подтверждаем место жительства документами о месте регистрации
  • При отсутствии сведений о регистрации и месте жительства переходим к определению места открытия наследства путем установления места нахождения наследственного имущества
  • Если имеем несколько объектов наследуемого имущества, территориально расположенных в разных местах, определяем место открытия наследства по наиболее дорогой вещи
  • В особо запутанных случаях, идем определять место открытия наследства в суде, задача которого определить преимущественное место проживания наследодателя до смерти или установить где расположена наиболее ценная часть наследства.

 

Таким образом, я не задал важный вопрос: «Где был зарегистрирован наследодатель?»

Фактически, сработала инерция мышления. Ну, согласитесь, что не часто встречается наследодатель, объекты недвижимости которого раскиданы по нескольким регионам, а сам он проживает совсем не там, где зарегистрирован.

Последствия ошибки вскрылись очень быстро, как только я собрал полный пакет документов на принятие наследства.

Собственно ничего фатального не произошло. Я, уже прогнозируя ответ, пришел к нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости в нашем регионе. На мой вопрос, нотариус совершенно справедливо отослал для подачи заявления в другой регион, где и  было подано соответствующее заявление.

Пришлось откорректировать сроки и последовательность действий, что особого значения для вступления в наследство не сыграло.

 

Тем не менее, данная ситуация повлекла для меня следующие последствия:

  • Освежил в памяти содержание положений о наследовании из Пленума ВС РФ №9 «О судебной практике по делам о наследовании» и статьи 1115 ГК РФ
  • Напомнил себе о необходимости критично относиться ко всему сказанному клиентом, до получения документального подтверждения его слов
  • В который раз убедился, что человек может находиться в заблуждении относительно юридической состоятельности своих действий, в силу правовой неграмотности. Это не его вина, всего лишь нужно принять как факт.
  • Накрепко запомнил, что подтвердить место открытия наследства необходимо данными о регистрации наследодателя. И только при их отсутствии переходить к другим способам.

На этом все. Надеюсь, что статья была полезной.

Шаг 1: Открытие наследства

Наш отдел планирования и управления имуществом, которому доверяет посольство США во Франции, обладает большим опытом и профессионализмом, чтобы наилучшим образом помочь вам в любом юридическом вопросе, с которым ваша семья может столкнуться в связи с имуществом.

Причины открытия преемственности

Наследование наступает, как указано в конце статьи 720 Гражданского кодекса, в случае смерти и включает последнее место жительства, в котором занимало данное лицо. Это остается первой и основной причиной возникновения наследства.Тем не менее существуют и другие причины открытия преемственности.

До 2001 года в Гражданском кодексе говорилось, что наследование наступает не только в результате естественной смерти, но и в случае гражданской смерти; или лишение прав и привилегий лица, осужденного за тяжкое преступление. Гражданская смерть когда-то была признаком деградации, карающей осужденных серьезными и длительными уголовными приговорами; это было отменено законом, принятым 31 мая 1804 года.

Две дополнительные причины для открытия наследства невероятно актуальны в современном мире, особенно в случае естественной смерти.Они связаны с отсутствием или исчезновением умершего.

Исчезновение, согласно пункту 1 статьи 88 Гражданского кодекса, при определенных условиях является уважительной причиной для открытия наследства. Должно быть получено официальное заявление о смерти. Он выдается судьей, когда человек исчез при обстоятельствах, которые подвергали его жизнь опасности, и в этом случае тело не может быть обнаружено. Заявление о предполагаемой смерти будет предложено вместо более точного свидетельства о смерти.

С другой стороны, «отсутствие» определяется и формулируется в статье 128 Гражданского кодекса. Это относится к обстоятельствам, касающимся лица, местонахождение которого полностью неизвестно. В этом случае не должно быть никаких сомнений в том, что этому человеку грозит смертельная опасность. Решение об отсутствии лица может быть вынесено по истечении десяти лет с момента подачи уведомления о пропавшем без вести.

Тем не менее, следует отметить, что два последних триггера наследования никоим образом не являются окончательными или определенными.До тех пор, пока не будет устранена вся неопределенность и не будет подтверждено местонахождение умершего, наследование может быть аннулировано задним числом.

Дата и место открытия наследства

Наследование считается открытым с момента смерти, прямо указанной в свидетельстве о смерти. Эта дата имеет особое значение, поскольку с нее начинается совместное действие в случае существования нескольких наследников, претендующих на часть наследства.Право, применимое к наследству, будет действовать в момент открытия наследства.

Дата открытия наследства также позволяет понять конкретных наследников, назначенных для наследования умершего. По сути, наследники — это лица, живущие на момент открытия наследства, а также зачатые, но еще не родившиеся.

В частности, время смерти является решающим фактором в случае «одновременной смерти», что быстро выявляет некоторые ограничения в управлении делом о наследовании.Статья 725-1 Гражданского кодекса, внесенная в закон 3 декабря 2001 года, предусматривает, что порядок смерти должен быть установлен любым способом в случае, если два человека погибли в одном и том же смертельном случае. «Если порядок смерти не может быть определен, наследство каждого наследника распределяется без указания других сторон». Таким образом, преемственность корректируется в индивидуальном порядке. Однако пункт 3 статьи 725-1 Гражданского кодекса предлагает исключение и представление интересов умершего одним из наследников в том случае, если «один из соумерших назначает одного из наследников в качестве агента, который может представлять их интересы в наследство имеет значение до их смерти.Эта альтернатива предлагает посредством представительства наследнику, который в принципе был исключен из дела, возможность представлять умершее лицо в соревновании за наследование наследства.

Местом нахождения открытого поместья, согласно статье 720 Гражданского кодекса, является последнее место жительства умершего. Это определяет территориальную юрисдикцию суда, которая будет иметь отношение к любым спорам или искам наследников или кредиторов.

Характеристика наследника: без унижения

Чтобы претендовать на наследство, необходимо выполнить ряд условий.Во-первых, согласно статье 725 Гражданского кодекса наследник должен быть жив на момент открытия или зачатия наследства, но еще не рожден.

Кроме того, важно, чтобы наследник был достойным и достойным, не совершая никаких серьезных проступков по отношению к умершему. Это санкционирует конфискацию прав наследования и подлежит частному наказанию (Cass. Civ 1 st 18 декабря 1984 г.). Оговорка о унижении достоинства разъясняется в Гражданском кодексе 1804 года в разделе 727; который также охватывает и исследует три случая.

К недостойным может относиться любое лицо, осужденное за убийство или попытку убийства покойного, тем самым демонстрируя намерение убить указанную сторону. Он или она должны были иметь намерение убить, независимо от того, было это преднамеренно или нет.

Вторая инстанция касается лиц, осужденных за клевету, наказуемую смертной казнью. Фактически, в данном случае идея «недостойности» устарела, поскольку их уголовные убеждения остаются в центре внимания.

Последний случай недостоинства разворачивается, когда наследник узнал об убийстве умершего и не сообщил в полицию.

Закон 2001 года изменил эти случаи унижения достоинства и усилил их применение.

Два наиболее серьезных случая недостоинства действуют сами по себе; следовательно, вмешательство судьи для объявления оскорбления не является необходимым.

В частности, статья 726 Гражданского кодекса применяется к тем, кто осужден как исполнитель или соучастник уголовного преступления за умышленное покушение на убийство или его успешное убийство.Вопреки прежним правилам соучастие в убийстве карается в той же степени, что и унижение. Вынесение приговора необходимо в случае презумпции невиновности; поэтому суд автоматически может повлечь за собой унижение.

Второй случай недостоинства наследника возникает, когда лицо осуждено как преступник или сообщник с уголовным наказанием за умышленное нанесение ударов другой стороне, совершение акта насилия или нападения, которое в конечном итоге привело к смерти умершего, даже без какого-либо намерение убить.

В конце статьи 727 Гражданского кодекса разъясняется тема «факультативного унижения достоинства», что требует особых распоряжений Высокого суда, которые должны быть продиктованы наследником со стороны обвинения в течение шести месяцев после смерти или приговор (если после смерти). Есть пять применимых примеров необязательного унижения. Поэтому недостойными можно признать:

  • Исполнитель или сообщник были осуждены за мисдиминор за умышленную попытку совершения самоубийства в связи с смягчающими обстоятельствами,
  • Сообщник был признан виновным в совершении проступка за нападение и нанесение побоев, повлекшее смерть без умысла,
  • Признанный виновным в лжесвидетельстве в отношении умершего в уголовном процессе,
  • Тот, кто был осужден за проступок за добровольный отказ от предотвращения преступления против физической неприкосновенности умершего, повлекшего за собой смерть, если он мог сделать это без риска для себя или других (не помогая лицу, находящемуся в опасности),
  • Тот, кто был осужден за мисдиминор по ложному обвинению в отношении умершего, когда было вынесено уголовное наказание,

Унижение наследника влечет за собой ряд последствий для недостойных и его потомков.

Во-первых, что касается недостойного, статья 726 Гражданского кодекса предусматривает исключение из наследства, и в этом случае он задним числом утрачивает свой статус наследника. Однако статья 728 Гражданского кодекса признает форму прощения, когда умерший до своей смерти осознает унижение указанного наследника и решает по своему выбору сохранить свое право на унижение.

Затем, согласно статье 729 Гражданского кодекса, недостойные должны вернуть все предметы, которые они приобрели из имущества, в дополнение ко всей прибыли и доходам, связанным с этими активами.Однако это лицо имеет право на полное возмещение погашенных им долгов.

Отстраненный не только исключается из наследования того, кому он недостоин, но также лишен права наследования имений других членов своей семьи. Если лицо, лишенное наследства, будет рассматривать наследство от имущества своего деда по представлению своего умершего отца, такое лицо все равно будет считаться недостойным, поскольку он опозорил своего деда.

Что касается детей недостойных, то их не трогает унижение их родителей. До 2001 года дети лишенных наследства наследников не могли представлять своих «недостойных» родителей в наследстве от умерших бабушек и дедушек. Тем не менее, аргумент 2001 года к статьям 729-1 и 755 Гражданского кодекса предусматривает, что дети недостойных не исключены по вине преступника, независимо от того, должны ли они наследовать самостоятельно или наследуют активы от имущества через личный представитель.

Представительство наследника, лишенного наследства, теперь возможно, как это предусмотрено в двух конкретных постановлениях, содержащихся в статье 729-1 Гражданского кодекса:

  • С одной стороны, родители обладают, в принципе, правом пользоваться имуществом и наследством своих несовершеннолетних детей; однако в этом случае использование активов их детей отнимается у лишенных наследства матери или отца.
  • С другой стороны, пункт 2 статьи 755 Гражданского кодекса гласит, что «дети лишенного наследства наследника, считавшиеся таковыми до открытия наследства, которое лишенный права собственности были полностью исключены из правопреемства любого и всех активов, которые они унаследовали вместо них в случае, если им придется соревноваться с другими детьми, зачатыми после открытия первой последовательности.Это правило справедливости распределяет имущество умершего между детьми, рожденными после лишения наследства наследника.

Наличие наследства

Право наследования требует, чтобы физическое лицо имело право получить указанное наследство, тем самым разделяя наследников и ненаследников. Эта решимость людей, которым суждено собирать имущество, отражает определенное видение семьи: нет наследования между гражданскими товариществами или партнерами, дальними родственниками и теми, кто не входит непосредственно в семейную родословную.

При решении вопросов по управлению поместьем важно различать родство и союзы. Только прямые отношения (кровные или супружеские) создают наследника. Между союзниками существует одностороннее обязательство поддерживать отношения, потому что наследование по существу не предусмотрено.

До принятия закона 2001 года этот принцип содержался в статье 755 старого Гражданского кодекса: в случаях, связанных с прямыми семейными связями, наследство не ограничивается.Однако в менее прямых семейных отношениях судья устанавливает ограничение с шестью кузеном по боковой линии. Существовали исключения из этого закона для братьев и сестер умершего, для которых не было ограничений на наследство.

Вторая особенность относится к залоговой единице до степени 12 в присутствии несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, который должен заявить, что не может пройти тестирование. Следовательно, член семьи, не входящий в шестую степень семейной линии, может унаследовать активы наследства, но это должно быть сделано на основании завещания и законного завещания.Если рассматриваемое лицо моложе 16 лет и выше шестой степени по боковой линии, получение наследства невозможно.

Закон 2001 года отменил эти исключения в статье 745 Гражданского кодекса: таким образом, в настоящее время залог не превышает члена семьи шестой степени родства, даже если он является привилегированным залогом. Таким образом, структура семьи сузилась.

Наследование супругов получает все большее признание.Закон, принятый 23 июня 2006 года, улучшил права оставшегося в живых партнера на жилье, поскольку теперь они имеют право в случае смерти его или ее партнера остаться в жилище, принадлежащем их партнеру, до смерти. Переживший супруг также имеет право по экономическим причинам добиваться льготного распределения некоторых товаров (например, компании).

С налоговой точки зрения Закон TEPA от 21 августа 2007 г. также включает ряд мер, позволяющих пережившему супругу унаследовать некоторые активы вместе с партнером PACS при условии, что перед смертью была официально оформлена последняя воля и завещание.(Статья 790 O CGI).

В случае развода или раздельного проживания супругов Закон 2006 года предусматривает в разделе 732 нового Гражданского кодекса, что преемником является нынешний супруг, а не разведенный супруг. Если с супругой умершего все еще не принято решение о раздельном проживании или разводе, супруг остается правопреемником. Только окончательное соглашение о расторжении брака прекращает наследство.

Понимание целостности: если вы умрете без имущественного плана

Когда человек умирает, не имея действующего завещания, его или ее собственность переходит к наследникам по так называемому «наследованию по завещанию» в соответствии с законодательством штата.Другими словами, если у вас нет завещания, государство сделает его за вас. Во всех пятидесяти штатах есть законы (или «статуты») такого рода.

Целью статутов о наследовании без завещания является распределение имущества умершего таким образом, который точно отражает то, как средний человек разработал бы свой план наследственного имущества, если бы у этого человека было завещание. Однако это значение по умолчанию может резко отличаться от того, чего на самом деле хотел бы человек. Даже если известно, что задумал человек, не делается никаких исключений, если не существует действительного завещания.Не существует никаких исключений, основанных на необходимости или особых обстоятельствах.

Единый наследственный кодекс

Единый наследственный кодекс (Кодекс) служит отправной точкой для законов многих штатов. Тем не менее, законы разных государств могут сильно отличаться друг от друга и от самого Кодекса. Однако Кодекс представляет собой лучший справочник для общего обсуждения.

Согласно Кодексу, имущество забирают близкие родственники, а не дальние родственники. К классам родственников, члены которых получают имущество в соответствии с Кодексом, относятся оставшаяся в живых супруга умершего, потомки (дети, внуки и т. Д.).), родители, потомки умерших родителей (братья и сестры, племянницы и племянники), бабушки и дедушки, а также потомки бабушек и дедушек (тети, дяди и двоюродные братья и сестры). С усыновленными потомками обращаются так же, как с биологическими потомками. Если ни один из вышеупомянутых классов родственников не включает лиц, имеющих право на владение имуществом, имущество «выкупается» (по умолчанию) переходит к государству.

Доля выжившего супруга

В соответствии с Кодексом переживший супруг (а) имеет право либо на все имущество (за вычетом расходов и налогов умершего), либо на значительную его часть.Например:

  • Оставшийся в живых супруг имеет право на все чистое имущество, если у умершего также остались дети, которые все являются детьми умершего и оставшегося в живых супруга.

  • Оставшийся в живых супруг также имеет право на все чистое имущество, если у умершего не осталось наследников и родителей.

  • Если родители выживают, но потомки не выживают, оставшийся в живых супруг берет первые 200 000 долларов чистой собственности плюс три четверти всего, что превышает эту сумму.

  • Если у умершего остались потомки, которые также являются потомками выжившего супруга, и потомки, которые не являются потомками выжившего супруга, оставшийся в живых супруг берет первые 150 000 долларов чистого имущества плюс половину всего, что превышает это количество.

  • Если у умершего не осталось потомков, которые также являются потомками выжившего супруга, но остались потомки, не являющиеся потомками оставшегося в живых супруга, оставшийся в живых супруг забирает первые 100000 долларов чистой собственности плюс половину чего-либо превышение этой суммы.

Доля потомков

В соответствии с Кодексом, если ни один из супругов не выживает, но потомки умершего наследника остаются в живых, потомки получают все чистое имущество по «праву представительства».

Доля родителей

Согласно Кодексу, если у умершего не осталось в живых супруга или потомков, все чистое имущество переходит к родителям умершего в равных долях или, если выживает только один, к оставшемуся в живых.

Доля других родственников

В соответствии с Кодексом, если у умершего не осталось в живых супруга, потомков или родителей, все чистое имущество переходит к потомкам его родителя (братьям и сестрам умершего).Если нет братьев и сестер или потомков братьев и сестер, чистое имущество переходит к бабушке и дедушке умершего или их потомкам.

Чистая недвижимость

«Чистое имущество» — это сумма, остающаяся для распределения наследникам после выплаты всех долгов, защиты семьи, налогов и административных расходов. «Защита семьи» включает пособия на приусадебные участки, семейные пособия и льготы на имущество.

Поговорите с адвокатом, чтобы лучше понять интересы

Чувствуете себя подавленным кодексом завещания? Боитесь последствий смерти вас или любимого человека без воли? Обеспокоены тем, что непопулярный родственник может получить несправедливую долю активов? Все это обоснованные проблемы, которые могут быть решены профессиональным юристом.Получите душевное спокойствие, связавшись с поверенным по планированию недвижимости, чтобы помочь вам с планированием недвижимости. Вы также можете начать работу самостоятельно, используя наши формы последней воли и завещания для конкретного штата.

Закон штата Луизиана о внутренних делах | Что произойдет, если вы умрете без воли в Луизиане?

Что произойдет, если вы умрете без воли в Луизиане?

Если человек умирает без действующей последней воли и завещания в Луизиане, считается, что он или она умерли без завещания . Его или ее имущество будет находиться в ведении наследования по закону .Это означает, что активы умершего лица будут распределены в соответствии с законом Луизианы о завещании.

Примечание: Закон Луизианы о завещании применяется очень механически. Это не оставляет места для перемещения активов, меняет распределение в зависимости от обстоятельств. Из-за этой негибкости вы не должны полагаться на закон Луизианы о завещании, чтобы заменить последнюю волю и завещание.

Согласно правилам Луизианы о завещании имущество умершего человека распределяется между различными родственниками, начиная с детей и супруга и заканчивая другими потомками, предками и потомками предков.Точное применение закона Луизианы о завещании зависит от двух факторов:

  • Является ли имущество умершего наследника общественной или отдельной собственностью
  • Степень родства каждого члена семьи с умершим

Собственность сообщества и отдельная собственность

Луизиана — один из немногих штатов, которые используют систему общинной собственности для владения собственностью. В рамках этой системы активы лица сгруппированы по категориям общественной собственности и отдельной собственности.Как обсуждается ниже, обращение с каждым активом в момент смерти человека во многом зависит от того, является ли актив отдельной или общественной собственностью.

Если человек состоит (или состоял в браке), важно сначала проанализировать имущественные активы, чтобы определить, какие активы являются общественной собственностью, а какие — отдельной собственностью. Чтобы сделать это определение, см. Наш раздел Закона о собственности штата Луизиана.

Режим отдельного имущества в соответствии с Законом штата Луизиана

Если человек умирает без завещания в Луизиане, его или ее отдельное имущество распределяется между его родственниками.Кодекс Луизианы группирует родственников по категориям и дает определенным категориям приоритет перед другими.

Раздача выжившим потомкам. Согласно законам штата Луизиана о наследовании по закону, отдельное имущество сначала распределяется между детьми умершего человека. Каждый ребенок умершего будет делиться поровну в отдельном имуществе.

Если кто-либо из детей умершего также умер, их потомки (внуки умершего) унаследуют «по корням» (что эквивалентно за стипендию в других штатах).Это означает, что потомки умершего ребенка будут в равной степени участвовать в той доле, которую получил бы их умерший родитель, если бы он или она остались живы.

Например, предположим, что у Шемпа трое сыновей: Керли, Ларри и Мо. Мо умирает за несколько лет до своего отца Шемпа, оставив двух дочерей. После смерти Шемпа двое его оставшихся в живых детей (Керли и Ларри) унаследуют по одной трети его отдельной собственности. Другая треть будет разделена между двумя дочерьми Мо, каждая из которых получит по одной шестой.

Нет выживших потомков, но с выжившими родителями и братьями и сестрами. Если у человека не осталось потомков, его или ее отдельное имущество переходит к его или ее братьям и сестрам, при условии пожизненного узуфрукта для родителей умершего. Если оба родителя умершего живы, они разделят узуфрукт. Если жив только один родитель или после более поздней смерти одного из родителей, если живы оба, узуфрукт принадлежит оставшемуся в живых родителю.

Нет выживших потомков или родителей, но есть выжившие братья и сестры .В этом случае оставшиеся в живых братья и сестры будут в равной степени разделить отдельную собственность умершего лица, если у братьев и сестер те же родители, что и у умершего.

Сложнее обстоит дело, если у умершего были сводные братья и сводные сестры. В таком случае отдельное имущество умершего человека делится поровну между его или ее родителями матери и отца. Линия семьи матери получает половину собственности, а линия отца — оставшуюся половину. Любые братья и сестры с одними и теми же родителями наследуют по обеим линиям.Сводные братья и сводные сестры наследуют только по линии матери или отца, в зависимости от обстоятельств.

В этом контексте потомки умерших сводных братьев и сестер не , а наследуют долю, которую унаследовал бы их родитель. Дети умершего сводного брата не будут унаследованы так же, как родные братья и сестры.

Нет выживших потомков или братьев и сестер, но с выжившими родителями. Родители наследуют отдельное имущество умершего.Если оба родителя живы, они наследуют поровну. В противном случае свойство перейдет к оставшемуся в живых родителю.

Нет выживших потомков, родителей, братьев и сестер, потомков братьев и сестер или супругов . Отдельное имущество распределяется между другими родственниками умершего человека (сначала «родственникам по восходящей линии», если таковые имеются, затем «залогам»), в зависимости от родства в семье.

Режим общественной собственности в соответствии с Законом штата Луизиана

Общинная собственность умершего в Луизиане передается его супруге или потомкам в зависимости от семейной ситуации.Вот два возможных сценария:

  • Выжившие потомки и выживший супруг. Оставшемуся в живых супругу предоставляется узуфрукт (пожизненное имущество) на общественное имущество умершего лица. Этот узуфрукт закончится, когда оставшийся в живых супруг либо умрет, либо снова выйдет замуж. Тогда активы полностью перейдут к потомкам.
  • Выживший супруг, потомков нет. Все общественное имущество переходит к оставшейся в живых супруге.

Если бы у умершего были только выжившие потомки (без выжившего супруга), общинной собственности не было бы.

Специальное правило для недвижимости

Подарки (пожертвования) недвижимого имущества (недвижимого имущества) рассматриваются иначе, чем иное имущество, оставшееся без завещания. Если умершему человеку была передана недвижимость от предка, эта недвижимость вернется к предку после смерти. Это правило применяется только в том случае, если у умершего не было детей. Имейте в виду, что подарок одному из супругов будет отнесен к отдельной собственности.

Оформление наследства в Украине┃ Евгения Аверина

Срок исполнения: от 30 минут
Консультация при выполнении: бесплатно
Сделать заказ
Документы на представителя юридического лица: Документы юридического лица (устав, выписка), паспорт директора (уполномоченного представителя компании) и ИНН и документы, подтверждающие полномочия директора (приказ о назначении директора, протокол избрания директора), нотариально заверенная доверенность, если уполномоченное лицо действует., Печать, Решение юридического лица стать учредителем создаваемого юридического лица
Необходимые документы: Паспорта и ИНН наследников, Свидетельство о смерти, Свидетельство о причине смерти (при наличии), Документы о родстве (свидетельства о рождении / браке), Свидетельство, подтверждающее последнее место жительства умершего, Завещание, если таковое имеется
Обратите внимание:

Юридическое лицо может быть наследником только при составлении завещания на юридическое лицо

Оформление наследства в Украине

Известно, что наследование — это вид нотариального действия, с которым может столкнуться каждый.

Рассмотрим основные аспекты, которые необходимо знать человеку, чтобы инициировать процедуру наследования:

  1. Наследование — это передача прав и обязанностей от умершего физического лица (именуемого наследодателем) другим лицам (именуемым наследниками).
  2. К наследуемому имуществу относится все, что принадлежало умершему на момент смерти, то есть имущество и обремененные обязательства.
  3. Процесс наследования начинается сразу после смерти наследодателя.Однако вы можете вступить в наследство или отказаться от него в установленный законодательством срок, в частности, в течение 6 месяцев после смерти физического лица, но не позднее! Исключение составляют те наследники, которые были зарегистрированы по одному адресу с умершим в момент смерти последнего, или когда наследники являются несовершеннолетними, которые считаются принявшими наследство автоматически.
  4. Местом открытия дела о наследстве является место жительства наследодателя на момент его смерти, то есть последнее место жительства.Таким образом, нотариус, действующий по месту жительства умершего, вправе открыть завещание.
  5. Есть два типа наследования: по закону и по завещанию. Если умерший оставил завещание и завещание и этот факт обнаруживается при открытии дела о наследстве, то наследниками являются только те лица, которые указаны в качестве таковых в завещании и завещании, и никто другой, тогда как это является завещанием умершего, пока живой. При отсутствии завещания и завещания наследство будет передано по закону в порядке и порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Украины.

Таким образом, наследники обязаны обратиться к нотариусу и открыть дело о наследстве в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя; они также могут отказаться от наследства в течение того же периода полностью или в пользу другого наследника. Наследники либо принимают, либо отказываются от наследства в полном объеме. Частичное принятие наследства законодательством не допускается.

Имейте в виду, что открытие дела о наследстве не означает, что вы являетесь владельцем имущества умершего.Право собственности на имущество наследодателя может быть зарегистрировано только через 6 месяцев после смерти наследодателя путем получения свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, процедуры наследования очень важны. Вы должны соблюдать условия, предусмотренные для принятия наследства. Чтобы получить профессиональную помощь в вопросах наследства, необходимо обратиться к нотариусу, который изучит документы и предоставит вам подробную и исчерпывающую информацию.

Часто задаваемых вопросов по недвижимости — Округ Коллетон, Южная Каролина

Что мне нужно сделать, чтобы начать работу с завещанием?

Если у вас нет адвоката, который бы помогал вам, заполните наш пакет открытия недвижимости .Мы поможем вам открыть недвижимость, как только получим ваши документы.

Какова цель завещания?
Завещание — это процесс, посредством которого активы передаются от наследника к его или ее наследникам или правопреемникам.

Если у меня есть чье-то завещание, что мне с ним делать?
Закон Южной Каролины требует, чтобы вы доставили завещание в суд по наследственным делам в течение тридцати (30) дней после смерти человека.

Как мне узнать, нужно ли мне обращаться в суд по наследственным делам?
Обычное имущество: Если умерший владел недвижимым имуществом (дом, недвижимость) или личным имуществом (лодкой, автомобилем, передвижным домом, ювелирными изделиями, мебелью и т. Д.) На сумму более 25000 долларов, кто-то будет необходимо открыть обычное имение от имени умершего.

Small Estate: Если общая стоимость имущества умершего менее 25 000 долларов и если речь идет не о недвижимом имуществе, кому-то нужно будет открыть небольшое поместье.Примечание: небольшое поместье нельзя открыть, пока не пройдет более 30 дней со дня смерти.

Имущество для судебных исков: Даже если у умершего не было вещей, вам все равно может потребоваться открыть имение, если от имени умершего необходимо предпринять какие-либо юридические действия (например, в случаях врачебной халатности или случаев неправомерной смерти).


Если умерший был постоянным жителем округа Коллетон, был нерезидентом с имуществом в округе Коллетон или был лицом, имеющим право подавать в суд в округе Коллетон, наследство должно быть обработано через суд по наследственным делам округа Коллетон.

Что делать, если у умершего не было завещания?
Когда кто-то умирает без завещания, его имущество называется «не завещанием». Это означает, что их собственность перейдет к наследникам умершего в соответствии с законодательством штата. Однако государство не принимает часть наследства (если нет наследников).

Нужен ли мне поверенный?
Суду по наследственным делам не разрешается давать кому-либо юридические консультации. Поэтому в ситуациях, когда могут возникнуть сложные юридические вопросы, разногласия между наследниками и т. Д., настоятельно рекомендуется иметь адвоката. В частности, это важно для формального завещания или назначения, поскольку необходимо подать повестку, ходатайство и пошлину за регистрацию, а также подать состязательные бумаги заинтересованным сторонам. Затем будет назначено слушание для дачи свидетельских показаний.

В нашем офисе есть список местных поверенных, практикующих в суде по наследственным делам; однако мы не можем порекомендовать какого-либо индивидуального адвоката. Если вам нужна помощь в выборе адвоката, вы можете позвонить в справочную службу адвокатов штата Южная Каролина по телефону 1-800-868-2284 или перейти на сайт www.scbar.org для получения дополнительной информации. Если вы не можете позволить себе нанять адвоката, вы можете позвонить в Программу Pro Bono адвокатуры штата Южная Каролина по телефону 1-888-346-5592, чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную или льготную юридическую помощь.

Что такое личный представитель?
Личный представитель (ранее именовавшийся «Администратором» или «Исполнителем») — это физическое или физическое лицо, несущее ответственность за управление имуществом.

Как назначается личный представитель?
Личный представитель (ЛП) часто назначается по завещанию умершего.Если у умершего не было завещания, закон S.C. устанавливает приоритетный список для определения того, кто должен быть PR (обычно ближайшим родственником).


Кто-то с приоритетом может отказаться от обслуживания (заполнив форму под названием «Отказ от права на администрирование» — Форма 302ES. Эту форму можно найти, щелкнув ссылку на Формы суда по наследственным делам Южной Каролины в разделе «Ссылки» на этом веб-сайте) . Любой, у кого есть приоритет, может назначить кого-нибудь для обслуживания. Лицо без приоритета может быть назначено только в рамках официального производства.После вручения официальной повестки / петиции суд по наследственным делам назначит слушание, чтобы определить, кто должен быть назначен для управления имуществом.

Каковы обязанности личного представителя?
Личный представитель (ЛП) отвечает за сбор, защиту и управление имуществом. Это включает в себя уведомление всех заинтересованных сторон, заполнение описи и оценки активов недвижимого имущества, обеспечение безопасности активов во время завещания, оплату требуемых претензий и затрат, заполнение всех соответствующих налоговых деклараций и обеспечение того, чтобы соответствующие люди получали активы в на которые они имеют право.

Для получения информации об обязанностях личного представителя по подаче налоговой декларации обратитесь к сертифицированному общественному бухгалтеру (CPA). Вам также следует ознакомиться со следующей публикацией IRS: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p559.pdf.

Сколько времени нужно на управление имуществом?
На оформление обычного поместья уйдет в среднем один год, если все документы будут поданы своевременно. Закон штата требует, чтобы имущество оставалось открытым в течение менее одного года после смерти умершего или 8 месяцев после публикации для кредиторов.


Как и в случае с обычным поместьем, с небольшим имением вы будете заполнять документы, которые можно получить в суде. Как только все документы будут завершены и вы встретитесь с одним из клерков по наследству, небольшие поместья можно будет открывать и закрывать за один день. Только человек, оплачивающий расходы на похороны, должен обращаться в суд, и все будет обработано в день назначения. Помните, что эта процедура применяется только тогда, когда нет недвижимого имущества, а общая сумма всех личных вещей составляет менее 25000 долларов.Обратите внимание, что небольшие поместья нельзя открывать раньше, чем через 30 дней после смерти умершего.

Что делать, если человек оставил только автомобиль и никаких других активов?
С 1 августа 2011 года Департамент транспортных средств (DMV) утвердил новые процедуры. (DMV больше не будет использовать Аффидевит о наследстве для передачи транспортного средства.)


Если транспортное средство зарегистрировано на имя двух или более владельцев, связанных отношениями «ИЛИ», и DMV известно, что один из владельцев умер, оставшиеся в живых владельцы должны предоставить DMV право собственности и документ, удостоверяющий личность. .Никаких документов о завещании не требуется.


Если транспортное средство не было совместным правом собственности и стоит менее 25 000 долларов, вам нужно будет открыть «небольшое поместье» в суде по наследственным делам. Суд по наследственным делам предоставит вам документы для передачи в DMV для передачи автомобиля.

Какие документы мне нужно иметь с собой при открытии недвижимости?
Во время вашей первой поездки в суд по наследственным делам принесите следующие предметы:


ИСХОДНОЕ завещание умершего (если было завещание)
Оригинал свидетельства о смерти


Во время этой поездки вы встретитесь с одним из клерков поместья, который даст вам документы, необходимые для открытия поместья.Вы заберете все документы домой, а затем назначите встречу с клерком, чтобы открыть поместье. Для получения дополнительной информации см. «Пакет открытия недвижимости» в разделе «Документы» на этом веб-сайте.

Могу ли я встретиться с судьей?
Судье не разрешается общаться с кем-либо индивидуально по поводу незавершенного дела или дела, которое может быть передано в суд по наследственным делам. Каноны судебной этики определяют порядок ведения судьями дел. Одно из правил гласит:


«Судья не должен инициировать, разрешать или рассматривать… сообщения, направленные судье за ​​пределами присутствия сторон относительно незавершенного или надвигающегося судебного разбирательства…»


Следовательно, если вы не можете встретиться с судьей, это потому, что судья должен оставаться беспристрастным без какого-либо постороннего влияния.Каждый участник имеет право на справедливое и беспристрастное слушание.

Какие документы по имущественному планированию я должен иметь?
Каждый должен принять во внимание последнюю волю и завещание, долговременную доверенность, доверенность на медицинское обслуживание и заявление о желании естественной смерти (или завещании при жизни). Пожалуйста, перейдите по ссылке в нашем разделе «Ссылки» для получения дополнительной информации о доверенности на медицинское обслуживание и завещании на проживание.

Каковы требования для действующего завещания?
Документ должен быть составлен в письменной форме и подписан лицом, составляющим завещание («завещатель»).Завещатель должен быть не моложе 18 лет и находиться в здравом уме. Завещание должно быть подписано двумя свидетелями, которые не являются бенефициарами завещания.


Вам следует проконсультироваться с поверенным для составления завещания. Часто, когда люди не консультируются с адвокатом, их завещания не избавляют от всей их собственности или они совершают ошибки, в результате которых завещание частично или полностью считается недействительным.

Только что составили завещание; могу я подать его в ваш офис?
Завещание не подается в наш офис до тех пор, пока человек не скончался.

Поместья | Судебная власть Северной Каролины

Мой родственник (или друг) недавно умер. Что происходит с имуществом и долгами любимого человека?

Когда кто-то умирает, часть или все имущество умершего может перейти непосредственно к другим лицам в силу юридических договоренностей, заключенных умершим до смерти. Однако во многих ситуациях суд должен назначить представителя умершего лица для взыскания имущества умершего лица, выплаты действительных долгов умершего лица и распределения имущества умершего лица между соответствующими лицами.

Что такое «умерший» и «сословие»?

«Умерший» — это умерший человек. «Имущество» — это все деньги и другое имущество, принадлежащее человеку на момент смерти. Поместья могут быть маленькими или большими и могут включать или не включать землю.

Что такое «воля» или «последняя воля и завещание»?

«Завещание» (также известное как «последняя воля и завещание») — это созданный при жизни человека инструмент, который определяет, кто унаследует собственность этого человека после его смерти.Завещания — это чаще всего печатные документы, составленные юристами, но в некоторых случаях завещания могут быть действительными, если они написаны от руки (а в редких случаях могут быть составлены посредством устных указаний). Некоторые завещания недействительны, потому что они не соответствуют законным требованиям действующего завещания. Завещание не имеет юридической силы до тех пор, пока не будет утверждено судом (обычно секретарем вышестоящего суда).

Что такое «завещание»?

Термин «завещание» имеет два основных значения. Завещание — это другое слово для управления имуществом, которое иногда называют «процессом завещания».«Завещание или завещание завещания также относится к процессу, посредством которого суд определяет, что« предполагаемое »завещание на самом деле является окончательным завещанием и завещанием умершего и имеет юридическую силу для передачи права собственности.

Что такое «управление имуществом»?

Управление имуществом — это процесс управления активами и долгами лица после его смерти. Некоторые поместья находятся в ведении «полной администрации». Многие небольшие владения могут управляться более простыми процедурами.Если до смерти умерший не создал полную альтернативу управлению имуществом под надзором суда, управление имуществом осуществляется через суд, в первую очередь в офисе соответствующего клерка вышестоящего суда. В полном объеме клерк вышестоящего суда дает полномочия личному представителю умершего, который проводит инвентаризацию активов умершего, публично уведомляет кредиторов умершего, выплачивает действительные долги умершего и распределяет оставшееся имущество умершего лицу ( s) которые были указаны в качестве бенефициаров в завещании умершего, если таковой имеется, или лицам, имеющим право (а) по закону, при отсутствии завещания.

Какие типы имущества проходят процесс управления недвижимостью?

Активы, включая автомобили, банковские счета, акции и облигации, мебель и ювелирные изделия, обычно, но не всегда, обрабатываются в рамках процесса управления имуществом. Активы, которые обрабатываются в процессе управления имуществом, называются «активами завещания». «Активы, не связанные с наследством», которые могут выходить за рамки процесса, могут включать:

  • Имущество, находящееся в собственности с «правом наследования», что означает, что оно становится собственностью последнего живущего владельца или имуществом, у которого проживает названный бенефициар.Такое имущество может включать полисы страхования жизни, пенсионные счета, совместные банковские счета и аннуитеты.
  • Земля и дома обычно не управляются через завещание, если завещание не предусматривает иное или продажа этих активов не требуется для оплаты долгов по наследству.
Что такое завещание?

Закон о завещании устанавливает правила распределения имущества, принадлежащего людям, умершим без законного завещания. Большинство людей, которые пишут завещание, оставляют свою собственность ближайшим родственникам, поэтому закон о завещании обычно распределяет собственность таким же образом.Когда человек умирает без завещания, имущество может быть разделено между оставшимся в живых супругом и детьми (или супругом и родителями, если детей нет) в зависимости от стоимости и типа имущества. Если у человека есть дети, внуки, правнуки и т. Д., Но нет супруга, имущество делится между детьми или потомками умерших детей. Если у умершего нет ни одного из этих родственников, активы обычно распределяются между членами семьи в следующем порядке приоритета: 1) родители; 2) братья и сестры, дети, внуки и т. Д.умерших братьев и сестер; 3) бабушки и дедушки; 4) тети и дяди, а в случае их смерти — их потомки.

Что такое «доверие»?

Траст — это правовые отношения, в рамках которых одно физическое или юридическое лицо владеет правом собственности в пользу другого физического или юридического лица. В большинстве доверительных отношений условия доверия изложены в письменном документе, называемом трастовым инструментом. Трасты создаются для многих целей. За исключением завещательных трастов, большинство трастов не подаются в суд.Завещательные трасты — это трасты, записанные в завещаниях. Завещательные трасты часто обеспечивают управление имуществом наследства ребенка до тех пор, пока ребенок не достигнет определенного возраста, а иногда также предоставляют детям или взрослым с ограниченными возможностями, которые могут потерять государственные пособия, основанные на необходимости, если они владеют имуществом, превышающим определенные суммы.

Что такое «исполнители», «администраторы», «личные представители» и «попечители»?

Исполнители, администраторы, личные представители и попечители — все это звания «доверенных лиц».Доверительный управляющий — это лицо, пользующееся доверием и властью управлять собственностью в интересах другого лица. «Исполнители» — это доверенные лица, назначенные на основании завещания и уполномоченные судом. «Администраторы» — это доверенные лица, назначаемые судом в случае смерти человека без завещания. «Личный представитель» — это термин, используемый для обозначения как исполнителей, так и администраторов. «Попечители» — это доверенные лица, назначенные в рамках траста.

Что такое «наследники», «наследники», «бенефициары» и «завещатели»?

Это юридические условия для лиц, которые получают собственность от наследства умершего или через траст, или по контракту, который распределяет собственность умершего в случае смерти.Технически эти слова означают разные вещи в зависимости от источника собственности: «наследники» и «завещатели» — это люди, которые получают собственность по завещанию; «Наследники» — это люди, которые получают собственность без завещания; а «бенефициары» — это люди, которые получают собственность через траст, счет или политику, где бенефициар может быть конкретно назван.

Требует ли закон собрания для оглашения завещания?

Нет. Закон Северной Каролины не требует официального оглашения завещания.

Как я могу получить копию завещания после смерти близкого мне человека?

После смерти человека завещание может быть подано секретарю суда. Завещание умершего становится публичным документом, когда оно после смерти умершего подается секретарю суда. Любое лицо может просмотреть общедоступную запись или запросить копию общедоступной записи за определенную плату.

Кто принимает судебные решения об управлении имуществом?

Избранный клерк Верховного суда в каждом округе действует как судья по наследству в Северной Каролине.Избранные клерки и их помощники проводят большинство слушаний по наследству и возглавляют большинство дел по наследству. Если действительность завещания оспаривается в судебном порядке с предупреждением, разбирательство по делу с предупреждением будет рассмотрено судьей Высшего суда.

Деньги по наследству в швейцарских банках [Скрытые налоговые ловушки]

7. Оффшорные компании, трасты и семейные фонды

Если владельцем счета является оффшорная компания, семейный фонд или траст, возникает вопрос, могут ли наследники подать иск против банка напрямую.Владелец счета — оффшорная компания, юридическое, а не физическое лицо. Швейцарские суды имеют обширную практику. При определенных обстоятельствах наследники могут предъявить иск напрямую банку в связи с банковским счетом такой структуры.

Как это выглядит, если требование о выкупе за границей подлежит исполнению?
Есть разные ответы. Правовые системы бывшей Британской империи обычно не имеют защиты законных наследников или прямых потомков.Другие страны, на которые действует континентальное европейское право, хорошо осведомлены об императивной защите законных наследников, являющихся прямыми правопреемниками.

7.1. Ловушка для черных денег
Швейцарский налог на наследство не взимается с нерезидентов. Может применяться налог на наследство вашей страны. Облагаются ли в Швейцарии унаследованные деньги налогом? Нет, это невозможно для наследников-нерезидентов. Если вы унаследовали банковский счет на имя оффшорной корпорации, семейного фонда или траста, и такие счета были открыты много лет назад, вы должны проявлять осторожность и бдительность. Это может быть ловушка для черных денег. В прошлом семейные фонды и трасты часто использовались для управления наследованием черных денег . Черные деньги могут быть переданы следующему поколению с помощью семейного фонда или траста, , без привлечения судов или других властей . Это был частный поселок с нейтральным налогообложением .

С помощью оффшорных структур ликвидация «черных денег» была сугубо частным делом, которым можно было заниматься исключительно в Швейцарии. Об этом никто не догадывался. : ни судьи, ни налоговой инспекции, ни нотариуса. Банковская тайна была сильной и чрезвычайно защищала конфиденциальность. С помощью банка клиентура могла обрабатывать доходы от черных денег — без разглашения властям и судам — ​​без каких-либо осложнений. Банк проверяет свидетельство о праве на наследство, чтобы найти и безопасно идентифицировать законных наследников. Банк хочет производить выплаты только законным наследникам.

Сегодня имение перестало быть частным делом.Автоматический обмен информацией (AIA) — это сегодня факт. ОЭСР обязала банки раскрывать всю информацию о счетах через Единый стандарт отчетности (CRS). Унаследованная учетная запись также будет раскрыта из-за AIA и CRS. С 1 января 2017 года все швейцарские банки начали сбор информации о банковских счетах своих клиентов. В сентябре 2018 года в Швейцарии состоится первый автоматический обмен информацией.

Если вы унаследовали банковский счет на имя оффшорной компании, вы, скорее всего, унаследуете черные деньги.Чтобы выбраться из ловушки черных денег, все наследники должны быть едины и действовать согласованно. Все наследники должны легализовать унаследованные черные деньги, прежде чем банк отправит информацию о счете . Все наследники должны раскрыть унаследованные черные деньги в налоговую службу по месту жительства. Власти раскрыли множество случаев владения имуществом на черные деньги, потому что несколько наследников отказались сотрудничать. Если один наследник декларирует, а другой нет, налоговая служба станет ветром.

«Если вы унаследовали банковские счета от оффшорных компаний, вы можете быть уверены, что унаследовали черные деньги. Позвоните нам за помощью. Мы поможем вам найти лучший способ легализовать ваши черные деньги без налогов. “

В зависимости от правовой системы это можно сделать по-разному. Например, необходимо согласовать и оптимизировать время самостоятельной отчетности. Если каждый наследник будет делать то, что хочет, у вас обязательно возникнут проблемы с налогами. За последние 5 лет мы легализовали около 1000 банковских счетов с помощью опции налоговой самоотчетности, широко известной как Добровольное раскрытие информации, Программа оффшорного добровольного раскрытия информации, RERCT и т. Д.. Мы ищем для вас лучший способ и сопровождаем вас в процессе легализации вашего счета в швейцарском банке. Позвоните нам, пока не стало слишком поздно.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *