Гк рф право наследования – основы наследования по закону в части 3 (открытие и принятие), краткое описание статей с комментариями

Содержание

наследники. порядок наследования и комментарии к статьям

Нормы, связанные с наследственными правоотношениями, изложены в 5 разделе Гражданского кодекса. Принят он Государственной Думой 1 ноября 2001 года. В ГК РФ по наследственному праву разбираются все основные ситуации, которые могут возникнуть при получении наследства. Главы содержат информацию о порядке распределения имущества по закону, а также по завещанию. В кодексе прописан порядок составления завещания, сроки получения собственности. Изучить Гражданский кодекс о наследовании рекомендуется людям, которые собираются получать статус наследников.

‘,’

Содержание статьи

Общие положения наследственного права — часть 3 Гражданского кодекса о наследстве

Общие положения содержатся в Гражданском кодексе, 3 части о наследственном праве. Статья 1110 устанавливает понятие наследства. Оно представляет собой собственность покойного, которая передаётся его близким родственникам или лицам, указанным в завещании. Передача осуществляется согласно универсальному правопреемству. То есть, принятие наследства должно быть единовременным и полным. Частично такие имущественные права принять нельзя. Это актуально для случаев, когда после покойного остались задолженности. Отказаться от них невозможно, если лицо принимает имущество.

Статья 1111 определяет основания получения наследства по ГК РФ. Согласно ей, передача собственности может осуществляться:

  • По завещанию;
  • В законном порядке, если распоряжение наследодателя отсутствует.

Статья 1112 устанавливает структуру наследственной массы. Она может включать в себя:

  • Права на собственность;
  • Обязательства.

В наследственную массу по ГК РФ не могут входить права и обязательства, которые неразрывно связаны с личностью покойного. К примеру, это:

  • Задолженность по алиментам;
  • Компенсация морального ущерба.

Наследственная масса не может включать в себя нематериальные блага.

Частично наследство принять нельзя.

Открытие наследственной массы — статья 1115 ГК РФ

Наследственный кодекс даёт представление о наступлении открытия наследства. День открытия наследства — это дата смерти гражданина. С него будет отсчитываться время, положенное на вступление в свои права. В ст. 1115 указано место открытия. Местом открытия наследства признаётся:

  • Последнее место жительства ныне покойного;
  • Если последнее место неизвестно, адрес нотариальной конторы определяется исходя из самого ценного объекта, входящего в наследственную массу.

Ценность объекта рассчитывается на основании его рыночной стоимости.

Кто призывается к наследованию?

Определяется гражданским кодексом наследственное право касательно лиц, которые могут претендовать на собственность. Это могут быть:

  • Люди, которые были зачаты при жизни покойного;
  • Юридические лица, если они указаны в завещании, которые открыты на момент начала дела;
  • РФ, а также муниципальные учреждения, другие государства;
  • Международные образования.

По ГК РФ, наследство по закону получают близкие и дальние родственники покойного.

Понятие недостойных наследников

Недостойный претендент не может получить наследство в РФ по ГК РФ. Однако для лишения его этого права должны иметься особые основания. Изложены они в статье 1117:
  • Противоправные действия против покойного или других претендентов, направленные на своё призвание к получению имущества или увеличению причитающейся доли;
  • Родители покойного, лишённые родительских прав на время открытия;
  • Лица, уклоняющиеся от помощи наследодателю и его содержания.

Если данные основания имеют быть, то имущества может лишиться и человек, претендующий на обязательную долю. Что такое обязательная доля в наследстве в РФ можно узнать из отдельной статьи. Противоправные действия претендента должны быть установлены судом. Если человек признаётся недостойным по причине отсутствия ухода за наследодателем, нужно подать соответствующий иск. Такие дела не открываются без инициативы заинтересованного лица.

Недостойные претенденты, если они вступили в права, должны вернуть собственность в полном объёме при вынесении соответствующего судебного решения. Имущество будет распределяться между другими претендентами.

Недостойным может быть признан также отказополучатель в рамках завещательного распоряжения. Если наследник уже оказывал ему услуги или предоставлял пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, как это и написано в условиях распоряжения, отказополучатель обязан возместить все расходы.

Особенности получения собственности по завещанию

В статье 1118 изложены общие принципы Гражданского кодекса РФ о наследовании по завещанию:
  • Распределить собственность после смерти по своему желанию можно только путём составления завещания;
  • Документ должен оформляться дееспособным совершеннолетним лицом, которое осознаёт последствия своих действий;
  • Бумага оформляется лично, участие представителя не будет являться законным;
  • По статье ГК РФ о наследстве завещание представляет собой индивидуальный акт, который выполняется одним лицом. Коллективно составлять распоряжения нельзя;
  • ГК РФ действующая редакция о наследстве даёт представление о важности свободы завещания. Это односторонняя сделка, которая должна стать актом свободной воли. Если к завещателю применялись угрозы при составлении, документ может быть аннулирован;
  • Срок действия завещания начинает отсчитываться после смерти его составителя. До этого, на основании документа, наследники не смогут получить собственность.

Следует изучить данную статью ГК РФ по наследству с комментариями. Особенно это важно для завещателей, которые не желают, чтобы документ был оспорен. Когда можно оспорить завещание на квартиру узнайте здесь.

Тайна завещания

Информация, содержащаяся в документе, является конфиденциальной. Разглашать её нельзя, на что указывает статья 1123.

Ответственность за сохранение тайности информации возлагается на:

  • нотариуса;
  • переводчика;
  • свидетелей;
  • исполнителей бумаги и прочих лиц.

В том случае, если информация будет разглашена, завещатель имеет право подать в суд на лицо с требованием возместить моральный ущерб.

Особенности получения наследства по закону

Определяется наследование по закону главой 63 ГК РФ. Глава содержит общие положения, а также указания к конкретным ситуациям. Наследники по закону ГК РФ перечислены в статьях 1142-1148. Согласно ст. 1141, при распределении собственности должна быть соблюдена очерёдность.

Сколько очередей наследников предусматривает ГК РФ? Существует всего 7 очередей претендентов на собственность. Первая, к примеру, включает в себя самых близких родственников покойного. Это супруги, дети, родители. Представители последующей очереди не смогут получить прав до тех пор, пока существуют участники первых очередей. Если все они отказываются от принятия собственности, права достаются следующей очереди.

Статья 1148 определяет право на собственность нетрудоспособных иждивенцев, которые находились на попечении наследодателя. Призываться они могут вместе с любой очередью, получая часть имущества. Самостоятельными наследниками становятся только в том случае, если отсутствуют представители всех семи очередей. Наследование по закону по гражданскому праву, в данном случае, может быть осуществлено только после того, как лицо представит доказательства, что оно действительно находилось на иждивении.

Полезную информацию о правилах вступления в наследство по ГК РФ смотрите в этом видео:

Наследование по закону по ГК РФ – это процесс, который подразделяется на различные этапы. Все они должны быть пройдены в установленные сроки, в соответствии с принятыми юридическими нормами. Статьи по наследству ГК РФ помогут определиться в своих правах и правильно вступить в наследство.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Законодательство о наследстве» по ссылке.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует.

napravah.com

Ст. 1112 ГК РФ с Комментариями 2017-2018 года (новая редакция с последними изменениями)

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Комментарий к Ст. 1112 ГК РФ

1. В комментируемой статье определяется объект наследственного правоотношения, т.е. состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам). Традиционно такое имущество именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

2. В состав наследства входит все имущество, принадлежавшее наследодателю на день смерти, — все, что у него было, переходит к наследникам (кроме того, что указано в абз. 2 комментируемой статьи).

3. В гражданском законодательстве термин «имущество» используется неоднозначно. В некоторых случаях под имуществом понимаются вещи — предметы материального мира, могущие быть в обладании людей и служащие удовлетворению их потребностей (ст. ст. 130, 209 ГК и т.д.). Иногда под имуществом понимаются вещи, принадлежащие субъекту, и его имущественные права. Например, в силу ст. 56 ГК РФ юридические лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Понятно, что отвечать можно только активом (вещами и правами), но не пассивом (долгами, обязанностями). Стало быть, в данном случае (ст. 56 ГК) об имуществе говорится как о вещах и имущественных правах. Наконец, нередко под имуществом разумеется все имеющееся у субъекта: вещи, права и обязанности. Именно в этом смысле определяется наследство в комментируемой статье.

Справедливости ради надо отметить алогичность, присутствующую в доктрине и законодательстве при определении наследства (наследственного имущества, наследственной массы). Коль скоро при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК), т.е. как совокупность прав и обязанностей, то вещи в составе наследства (наследственного имущества, наследственной массы) упоминаться не должны. Ведь по наследству переходит право собственности на эти вещи. Но так сложилось исторически: по наследству переходят вещи, права и обязанности наследодателя.

4. В абз. 2 комментируемой статьи указано то, что не может входить в состав наследства (наследственного имущества, наследственной массы). При этом произведено деление того, что не входит в состав наследства, на две группы.

Во-первых, в абз. 3 комментируемой статьи указано то, что никак не может входить в состав наследства в силу неспособности к обороту (переходу от одного лица к другому). Так, невозможна передача одним лицом другому личных имущественных прав и других нематериальных благ, таких как жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни и др. (см., в частности, ст. 150 ГК).

Во-вторых, по наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (абз. 2 ст. 1112 ГК). Характеристики таких прав и обязанностей в законе не дается, что, как представляется, невозможно — речь идет об оценочных категориях. Вместе с тем среди такого имущества, с одной стороны, четко обозначены права, не переходящие по наследству: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (перечень этот неисчерпывающий). С другой стороны, в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается гражданским законодательством (ГК РФ и другими федеральными законами). Так, в силу ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника; обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. Следовательно, соответствующие обязанности и права в состав наследственной массы не включаются, так как они со смертью наследодателя прекратились.

stgkrf.ru

Ст. 1146 ГК РФ «Наследование по праву представления»

Порядок и условия наследования закреплены в Гражданском кодексе РФ. 1146 статья этого нормативного акта устанавливает правила преемства в порядке представления. Рассмотрим особенности этого правового института.

Содержание нормы

Согласно 1146 статье ГК РФ, наследование по праву представления допускается в случаях, закрепленных пунктами вторыми ст. 1142-1144. При этом переходит доля преемника по закону, умершего одновременно с наследодателем, либо до открытия наследственного дела. Она разделяется между потомками в равных частях.

Положения ст. 1146 ГК РФ не распространяются на случаи, когда умерший преемник был лишен наследства (п. 1 1119 нормы ГК). Аналогичное правило действует и в отношении преемника, который не имел бы прав на наследство в соответствии с 1 пунктом ст. 1117.

Ст. 1146 ГК РФ с комментариями

Исходя из положений нормы, преемство по праву представления – это такая ситуация, при которой наследник как бы заменяет умершего предка, который принял бы имущественные права в пределах своей очереди, если бы не скончался.

Институт, закрепленный ст. 1146 ГК РФ, предусматривает особый порядок призвания лиц к наследованию. В деле участвуют своего рода «запасные» преемники в пределах одной очереди. Для реализации положений нормы должны отсутствовать непосредственные наследники по восходящей (прямой) линии. В этом смысле правила, установленные ст. 1146 ГК РФ, схожи с порядком подназначения преемника, относящимся к наследованию по завещанию. Однако между ними есть ряд существенных отличий, обусловленных основанием преемства.

Вопросы дифференциации

Завещатель по своему усмотрению может указать в последней воле другого преемника на случай, если наследник, назначенный в завещании, или определяемый в силу закона, скончается. Он может умереть:

  • До открытия дела.
  • Одновременно с завещателем.
  • После открытия дела, не успев принять наследство.

Подназначение может иметь место и в случае непринятия лицом наследства, отказа от него или отстранения.

Преемство, предусмотренное ст. 1146 ГК, допускается не любыми, а только указанными в законе лицами. При этом в норме присутствует оговорка. В положениях прямо указываются статьи, в которых закреплены случаи наследования, в порядке ст. ст. 1146 ГК РФ: 1142, 1143, 1144 Кодекса.

Отличия от отношений представительства

Несмотря на определенное сходство названий, наследование в порядке представления и представительство не имеют общих черт.

Объективно их и не должно быть. Дело в том, что отношения представительства невозможны с умершим субъектом. Вступление на место умершего преемника не связано с защитой или реализацией его интересов и прав.

Субъект, призванный к наследованию по правилам ст. 1146 ГК РФ, становится самостоятельным преемником. Следовательно, он осуществляет свои права по отношению к доле в наследственной массе, причитавшейся умершему потомку собственника.

Эти положения, как указывают юристы в комментариях к ст. 1146 ГК РФ, не противоречат 2 пункту 1114 нормы и не отменяют закрепленное им предписание о том, что лица, скончавшиеся в один день, друг другу не наследуют.

Наследственная трансмиссия

Преемство в порядке представления необходимо отличать от перехода прав на принятие наследства. Он установлен в 1156 статье ГК. Трансмиссия имеет место в ситуации, когда наследник на дату открытия дела был жив, однако принять свою долю не успел. Следовательно, этот преемник не опосредует осуществление самостоятельных прав наследниками трансмиттента в отношении соответствующей доли.

Нюансы реализации положений нормы

Принимая во внимание правила, закрепленные в статьях 1142-1144, особенности преемства в порядке представления заключаются в следующем. Такое наследование допускается только в пределах первых 3-х очередей. Наследниками по ст. 1146 выступают:

  • Внуки и их преемники (1 очередь).
  • Племянницы и племянники (2 очередь).
  • Двоюродные сестры/братья (3 очередь).

Законодатель установил такой порядок для реализации защиты прав и интересов близких родственников. При этом в нормах наследование не обуславливается такими критериями, как совместное проживание, нетрудоспособность и пр.

Особенности первой очереди

Вместе с внуками преемников в порядке представления могут наследовать и их потомки. Но в остальных группах потомки не включаются. В связи с тем, что нормы, регламентирующие наследование, расширительному толкованию не подлежат, постольку представители будущих поколений племянниц/племянников и двоюродных сестер/братьев наследуют в рамках 5-й и 6-й очередей соответственно.

Потомки внуков призываются к наследственному делу в порядке представления, если их родители, т. е. внуки собственника имущества, тоже скончались до открытия наследства либо вместе с ним.

Фактически, круг преемников можно считать закрытым лишь относительно. Дело в том, что степень родства возможных потомков не ограничена. Следовательно, в силу продолжительности жизни к преемству в порядке представления в пределах 1-й очереди могут теоретически призываться потомки нескольких будущих поколений, т. е. правнуки, праправнуки и т. д.

Важный момент

При наследовании в порядке представления потомки скончавшегося наследника получают статус непосредственных преемников конкретной очереди. Следовательно, они автоматически отстраняют других лиц, включенных во все последующие группы.

К примеру, если у собственника остались в живых внук, племянник и брат, то первый отстраняет от наследственной массы граждан, входящих в следующие очереди, в том числе, и преемников по праву представления.

Обстоятельства, аннулирующие права

Как выше говорилось, преемники по праву представления замещают умершего наследника. Следовательно, их призвание к наследству осуществляется с учетом юридических обстоятельств, аннулирующих права скончавшегося преемника.

Так, в соответствии с пунктами 2 и 3 1146 статьи, потомки умершего не призываются к наследству, если последний был лишен собственником прав или не имел бы правомочий как недостойный преемник. В юридических источниках указывается, что правило 2 абзаца 1 пункта 1117 статьи о признании наследников недостойными в силу лишения их родительских прав не имеет отношения к положениям ст. 1146 ГК РФ. В судебной практике это обосновывается тем, что родители не могут выступать в качестве наследников.

Спорный момент

В законодательстве не решен вопрос о влиянии на права наследников, привлеченных к делу в порядке представления, признание скончавшегося потомка недостойным, в соответствии с положениями 2 пункта 1117 статьи, в силу неисполнения им обязательств по содержанию собственника имущества. Если учесть, что преемники замещают своих родителей, то соответствующее влияние имеет место.

Сложность состоит в том, что в 3 пункте 1146 статьи присутствует отсылка только на п. 1 1117 нормы. Формально, это исключает возможность реализации п. 2 ст. 1117 (в силу положений о буквальном толковании).

Дополнительно

При призвании к преемству в порядке представления лица становятся непосредственными наследниками и осуществляют свои права. Следовательно, положения 1146 нормы реализуются вне зависимости от того, обладают ли указанные субъекты правами наследовать за своими родителями в рамках отдельных правоотношений. Другими словами, не будет иметь значение, признаны ли они недостойными или были лишены возможности наследовать.

Между тем следует учитывать, что право представления предполагает реализацию именно самостоятельных прав. Преемство в порядке ст. 1146 не допускается по отношению к обязательной доле, причитавшейся скончавшемуся потомку. Не применяются положения нормы и в ситуациях, когда сам преемник, призываемый в порядке представления, был ранее признан недостойным и отстранен собственником от наследования или наследодатель подназначил другого субъекта на случай смерти непосредственных наследников.

Если преемников по праву представления несколько, доля разделяется поровну между ними. Если наследник один, содержание его прав на имущественную массу не отличается от юридических возможностей прочих субъектов, включенных в одну очередь.

fb.ru

Наследование по праву представления: статья 1146 ГК РФ

29 марта 2015

Просмотров: 2104

Ст. 1146 ГК РФ интерпретирует порядок действий касательно призвания наследников, перечень которых строго ограничен, к законной передаче имущества.

Понятие «наследование по праву представления» раньше в законодательстве не применялось, но термин получил распространение в теории наследственного права, а также в судебной и нотариальной практике. Современный ГК России закрепляет данный субститут, под которым подразумевается передача доли после смерти наследника до открытия наследства его потомкам. Чтобы понять, о чем идет речь в ст. 1146, достаточно привести простой пример. Внуки — это наследники первой очереди только по праву представления, при этом они не включены ни в какую другую подобную очередь. То есть внуки замещают собственных родителей и наследуют семейное состояние, если последние умерли раньше бабушки и дедушки.

Порядок наследования среди родственников

Статья 1146 ГК устанавливает определенный порядок наследования по праву представления. Доля законного преемника, ушедшего из жизни до начала дела, переходит к его непосредственным потомкам и при этом делится на равные части между ними. Преемниками могут быть:

  • внуки и их потомки;
  • племянники;
  • двоюродные сестры и братья.

Однако из Гражданского кодекса исключается право наследования по представлению, если родственники, являющиеся законными наследниками, лишены его по решению самого наследодателя. Эта же норма относится и к правилам обязательной доли. В Российской Федерации не наследуют родственники умершего до открытия дела (т.н. неподходящий кандидат на получение имущества).

Важно учитывать, что, в соответствии со ст. 1116, наследниками могут быть люди, находящиеся в живых на момент открытия дела, а также лица, зачатые при жизни завещателя и рожденные после открытия наследства.

Усыновленные и удочеренные потомки, согласно ст. 1147, в делах наследования по представлению приравниваются к кровным преемникам, что наделяет их законными полномочиями отстаивать полагающуюся долю.

Некоторые комментарии

Человек, который в законном порядке определяется как получатель доли имущества, становится следующим в очереди после смерти собственного предка, которому при жизни полагалась часть наследства.

В российской практике по делам наследования часть блага переходит к потомкам по прямой восходящей линии только в случаях отсутствия прямых преемников. Таким образом, на имущество человека после его смерти могут претендовать не только его дети, но и другие лица. Причем человек, претендующий на наследство, имеет возможность получить лишь ту часть, которая полагалась его умершему предку. Следующее изображение наглядно продемонстрирует очередность.

Гражданский кодекс России устанавливает, что на гражданина, ставшего наследником семейного имущества, возлагается полная ответственность относительно долгов восходящего родственника, умершего до открытия дела, а также касательно долгов, которые остались от первоначального наследодателя.

Специалисты рекомендуют заранее составлять завещание касательно семейного состояния, в котором будут зафиксированы все распоряжения. Как показывает практика, завещание — это важный документ, заверенный нотариально, который помогает без проблем решить дело передачи семейных, материальных и других ценностей, поскольку описанные пожелания будут иметь законное действие и после смерти завещателя.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Похожие статьи

nasledstvo03.ru

Ст. 1142 ГК РФ с Комментариями 2017-2018 года (новая редакция с последними изменениями)

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Комментарий к Ст. 1142 ГК РФ

1. На практике основная часть наследников по закону приходится на первую очередь, т.е. на тот круг лиц, который указан в комментируемой статье. Характеризуя круг наследников первой очереди, рассмотрим каждую группу возможных наследников.

2. Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

На практике достаточно часто дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери. Конечно же это несправедливо и юридически неправильно. Однако имеются возможности для исправления такого положения и, соответственно, восстановления прав наследников.

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти свой матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

3. Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

4. На основании ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. При этом дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направляет выписку из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.

Факт усыновления ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

До внесения соответствующих изменений и дополнений усыновление гражданами РФ детей, также являющихся гражданами РФ, производилось в соответствии с постановлением главы районной (городской) администрации, а усыновление иностранными гражданами детей, являющихся гражданами РФ, — постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (п. 2 ст. 169 СК).

Согласно ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников. Поэтому дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют права наследовать имущество родителей, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 137 СК РФ: при усыновлении ребенка одним лицом его права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда.

Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают.

5. Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом. При доказанных фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается в настоящее время, что, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Согласно ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления решения суда в законную силу. Данная норма применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК).

Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке. В последнем случае переживший супруг призывается к наследованию, даже если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и «добросовестный» супруг).

6. Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности. Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками (ст. 1117 ГК).

Согласно ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо у одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).

Ограничение родительских прав возможно и по основаниям, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание). В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, ограниченные в правах по названным основаниям, не могут быть лишены права наследования. Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав. Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.), в судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам.

При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных.

7. Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Подробнее о наследовании по праву представления см. ст. 1146 ГК РФ и комментарий к ней.

stgkrf.ru

Ст. 1162 ГК РФ. Свидетельство о праве на наследство

1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.




Свидетельство о праве на наследство — официальный документ, подтверждающий наследственные права лица на имущество умершего гражданина.

Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство служит заявление наследника. Получение свидетельства является добровольным, хотя в ряде случаев и необходимым актом наследника; свидетельство выдается наследнику, имеющему право наследования в соответствии с завещанием или законом.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть подано в письменной форме. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство. В целях выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус или другое уполномоченное должностное лицо обязаны истребовать соответствующие доказательства для установления факта открытия наследства, времени и места открытия наследства, оснований призвания наследника к наследству, принятия наследником наследства либо согласия всех других наследников на включение опоздавшего наследника в свидетельство о праве на наследство, выяснения состава и места нахождения наследственного имущества и его принадлежности наследодателю.

Свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между заинтересованными лицами спора о праве. Если в суде рассматривается спор о праве на наследство, об удостоверении которого было подано заявление, действия по выдаче свидетельства должны быть отложены до рассмотрения спора судом. В этом случае свидетельство о праве на наследство может быть выдано на основании вступившего в законную силу решения суда.

rulaws.ru

Ст. 1112 ГК РФ. Наследство


В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Комментарии к статье 1112 ГК РФ

1. Наследство — одно из основных правовых понятий всего разд. V ГК РФ «Наследственное право», а комментируемая статья — главное положение, посвященное содержанию этого понятия. В силу этого включенные в комментируемую статью нормы определяют содержание большого количества правил наследственного права, фигурирующих в этом разделе. О наследстве говорится в правилах об открытии наследства (о времени и месте этого открытия, о свободе завещания, об обязательной доле в наследстве, о принятии наследства, о праве отказа от наследства, свидетельстве о праве на наследство, о разделе, охране и управлении наследством и др.).

Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав. Однако оно отличается от других объектов. Наследство — объект гражданских прав локального характера. Оно присутствует только в области наследственного права. Общие положения ГК РФ, посвященные объектам гражданских прав, не упоминают о наследстве (ст. 128 — 149).

Локальный характер наследства выражается в том, что, будучи объектом самых разнообразных правоотношений, односторонних сделок, договоров, а также судебных и административных актов, оно способно функционировать лишь в рамках, установленных разд. V ГК РФ «Наследственное право». Наследство не может быть объектом таких договоров, о которых не упоминается в правилах, включенных в этот раздел.

Подобный характер наследства как объекта гражданских прав обусловлен тем, что соответствующие правоотношения, односторонние сделки, а также судебные и административные акты имеют ограниченную цель. Они направлены на то, чтобы обеспечить переход имущества умерших к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

2. Наследству, функционирующему в механизме универсального правопреемства в качестве объекта гражданских прав, присуще особое качество, а именно эластичность содержания. В состав наследства могут входить любые вещи, любые имущественные права, любые имущественные обязанности, и притом в неограниченном количестве. В силу эластичности своего содержания наследство способно принять в себя и некоторые другие правовые явления. Отметим, что это — не исключительное явление. Некоторые другие объекты гражданских прав также обладают эластичностью содержания. К ним относится, в частности, предприятие, которое закон признает «имущественным комплексом» (п. 1 ст. 132 ГК РФ). Однако эластичность содержания наследства значительно выше. Вследствие этого наследство может быть определено как «имущественный конгломерат», если определять предприятие как имущественный комплекс. Факт состоит в том, что само предприятие может входить в состав наследства. Причем в силу особого характера эластичности своего содержания наследство способно принять в свой состав неограниченное число имущественных комплексов, которыми закон признает предприятие. Чтобы оценить создающееся в результате положение, напомним, что в состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права) (п. 2 ст. 132 ГК РФ).

Наконец, эластичность содержания наследства позволяет также входить в его состав такому особому юридическому явлению, которое может быть охарактеризовано как «заграничное имущество». Речь идет о случаях, когда умершему принадлежало определенное имущество, находящееся за пределами России. Например, умерший (гражданин России, иностранец или лицо без гражданства) к моменту смерти имел за границей недвижимость или движимое имущество, права, вытекающие из разнообразных договоров (банковские счета в иностранных банках, право на получение страхового возмещения от иностранной страховой компании и т.п.). ГК РФ предусматривает, что при определенных условиях к такому наследованию применяется российское наследственное право (см. коммент. к ст. 1224). Ключевым понятием, которое будет при этом функционировать, является понятие наследства, содержание которого определяется комментируемой статьей. В связи с тем, что по российскому наследственному праву содержание этого понятия является эластичным, в состав наследства может входить также и «заграничное имущество», которое должно переходить к наследникам. Названное имущество по своему юридическому характеру может серьезно отличаться от остального имущества, входящего в состав наследства. В частности, если умерший приобрел соответствующие вещи и права на основе иностранных законов, то последние, как правило, будут определять характер и содержание этих прав. В силу эластичности содержания, предусмотренной российским законом, все эти обстоятельства не являются препятствием для включения такого имущества в состав наследства. Иначе говоря, если российское наследственное право подлежит применению, то оно по своему характеру способно опосредствовать переход любого «заграничного имущества», принадлежавшего умершему, к другим лицам.

Способность понятия «наследство», предусмотренного российским законом, включить в свое содержание «заграничное имущество» определяется исключительно наследственным правом России при том, однако, условии, что само это право подлежит применению в соответствии со ст. 1224 ГК РФ. В таком случае не имеет значения, что закон иностранного государства содержит свои правила на этот счет. Например, в ряде стран наследование недвижимости подчиняется наследственному праву этих стран. Это не является основанием для вывода, что такая недвижимость не может включаться в состав наследства, если в соответствии с российским международным частным правом наследство регулируется российским наследственным правом. Ограничения могут быть установлены лишь международными договорами, имеющими силу для Российской Федерации.

Эластичность содержания понятия наследства — один из гражданско-правовых способов обеспечения конституционной свободы наследования. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении N 1-П выявил, что Конституция обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему, к другим лицам и что она гарантирует как право завещателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

3. Часть 1 комментируемой статьи отражает характер наследства как имущественного конгломерата. В этой норме содержится перечень того, что входит в состав наследства. Сравнение этого перечня со списком объектов гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, обнаруживает, что комментируемая норма включает в состав наследства все, что отнесено к объектам гражданских прав. Как ч. 1 комментируемой статьи, так и ст. 128 ГК РФ говорят о вещах. Все различие состоит в том, что последняя добавляет: «включая деньги и ценные бумаги». Это расхождение, конечно, не существенно. В состав наследства как имущественного конгломерата способны входить вещи любого рода и в любом количестве, принадлежавшие наследодателю по любым правовым основаниям.

Как ч. 1 комментируемой статьи, так и ст. 128 ГК РФ говорят об имуществе (точнее — об «ином имуществе»). Равным образом в состав имущества они включают имущественные права. Различие состоит прежде всего в том, что ст. 128 упоминает об «исключительных правах» на результаты интеллектуальной деятельности. Но это различие несущественно: названные права — разновидность имущественных прав. Поэтому они охватываются правилом ч. 1 комментируемой статьи. Наследство способно включать в свое содержание исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, названные в ст. 128 ГК РФ интеллектуальной собственностью. Такая собственность, принадлежавшая наследодателю, способна входить в состав наследства.

Более существенное отличие, выражающее характер наследства как имущественного конгломерата, состоит в том, что ч. 1 комментируемой статьи специально указывает в своем перечне, что в состав «иного имущества» входят также имущественные обязанности. Статья 128 ГК РФ об имущественных обязанностях как об объектах гражданских прав не упоминает (хотя перевод долга допускается ст. 391 ГК РФ). Совершенно очевидно, что наследство не могло бы играть роль имущественного конгломерата, если бы в ч. 1 комментируемой статьи не были бы прямо названы имущественные обязанности.

Еще одно отличие ч. 1 комментируемой статьи от ст. 128 ГК РФ состоит в том, что первая не включает в свой список нематериальные блага, а также работы и услуги.

4. Часть 1 комментируемой статьи не только содержит список объектов, способных входить в состав наследства, но и указывает некоторые требования, которым должны отвечать отдельные объекты, чтобы быть включенными в состав наследства.

Прежде всего, имеется правило в отношении вещей. В нем устанавливается, что в состав наследства «входят принадлежавшие наследодателю… вещи». Следовательно, требуется, чтобы вещи принадлежали наследодателю. Это — вывод из более общего правила, согласно которому «в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству» (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Говоря в общем виде о вещах, комментируемая статья охватывает как недвижимые, так и движимые вещи (ст. 130 ГК РФ).

В соответствии с Законом о регистрации прав на недвижимость право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 4), а названная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2).

Указывая, что в состав наследства входят вещи, ч. 1 комментируемой статьи имеет в виду также и объекты, ограниченно оборотоспособные, т.е. вещи, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Федеральный закон от 08.12.2003 N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» устанавливает, что наследование боевого короткоствольного наградного оружия не допускается.

———————————

СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4856.

lawnotes.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *