Законодательство о наследовании – Наследование по закону: кто имеет право на вступление в наследство без завещания, очередность наследников и их доли, сроки принятия и необходимые для оформления документы

Содержание

§ 3. Законодательство о наследовании

Понятие законодательства о наследовании. Раскрывая содержа­ние указанного понятия, следует исходить из того, что наследст­венное право является одним из подразделений системы гражданско­го права. В то же время действие законодательства о наследовании распространяется не только на отношения, возникающие в мо­мент открытия наследства, но и на отношения, которые им пред­шествуют, а также на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных прав, обеспечивает­ся их защита. Когда гражданин оформляет завещание в нотари­альной конторе, он подпадает под действие законодательства о на­следовании, хотя до возникновения наследственного правоотно­шения может быть еще далеко, а сам завещатель его субъектом во всяком случае не будет. С другой стороны, когда наследник, при­нявший наследство, уплачивает пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство или налог, которым облагается наследство, он также находится в сфере действия законодательства о наследо­вании. Словом, крут отношений, на которые распространяется за­конодательство о наследовании, весьма широк. А это неизбежно сказывается на определении указанного понятия.

Законодательст­во о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т. е. отношения, возникаю­щие в связи с открытием наследства, осуществлением, оформлением и охраной наследственных прав.

Законодательство о наследовании носит комплексный харак­тер. В этом законодательстве наиболее высок удельный вес норм гражданского права. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и нали­чие в нем норм иной отраслевой принадлежности. Таковы нормы земельного, финансового, процессуального и ряда других отрас­лей законодательства и права. Сфера действия законодательства о наследовании несколько шире, нежели наследственного права. Видимо, не случайно соответствующий раздел во всех общих гражданско -правовых актах кодификационного типа (начиная с ГК РСФСР 1922 г.) называется «Наследственное право». И это оправданно. При ином его наименовании гражданское законода­тельство неизбежно вклинилось бы в смежные отрасли законода­тельства, что нежелательно, поскольку придало бы гражданскому законодательству характер комплексного.

Структура законодательства о наследовании. До распада Союза ССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению Союза ССР и союзных республик, что нашло отражение в сложившейся к тому времени системе законодательства. Раздел «Наследственное право» был включен как в Основы гражданского законодательства 1961 г., так и в ГК всех союзных республик, в том числе и в ГК РСФСР 1964 г,

Незадолго до событий, вызвавших прекращение Союза ССР, а именно 31 мая 1991 г., Верховный Совет Союза ССР принимает Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 г. В Основы был включен раздел VI «Наследственное право». В свя­зи с распадом Союза ССР Основы гражданского законодательства 1991 г. на территории Российской Федерации вступили в действие лишь с 3 августа 1992 г. в части, не противоречащей Конституции РФ и законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г.

1

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничи­вается предельно кратким положением: право наследования га­рантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Указанное положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граж­дан. Разумеется, приведенное выше положение Конституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательст­ва, в первую очередь гражданского, в котором определены основа­ния, условия и порядок наследования.

Конституция РФ относят гражданское законодательство к ис­ключительному ведению Российской Федерации. То же положе­ние закреплено в ст. 3 ГК. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из граждан­ско-правовых норм, относится к исключительному ведению Рос­сийской Федерации. Входящие же в состав законодательства о на­следовании нормы иной отраслевой принадлежности могут уста­навливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

До принятия части третьей ГК РФ, в которую включены раз­дел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное част­ное право» (часть третья ГК принята Государственной Думой 1 ноября, одобрена Советом Федерации 14 ноября, подписана Президентом РФ 26 ноября, опубликована 28 ноября 2001 г. и вве­дена в действие с 1 марта 2002 г.), основным законодательным ак­том в области наследования оставался раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 г. В то же время он не действовал в части, проти­воречащей позднее принятым законодательным актам, а также в части, признанной Конституционным Судом РФ не соответству­ющей Конституции РФ

1. Раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 г. действовал с учетом внесенных в него изменений. Послед­ние изменения в него были внесены Законом РФ от 14 мая 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в статью 532 ГК РСФСР»2. Действовал также в части, относящейся к наследственному праву. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964г. «О порядке введения в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР» (см. п. 16 Указа).

Помимо ГК 1964 г. и Указа от 12 июня 1964 г. в числе источ­ников правового регулирования отношений в области наследова­ния могли быть названы Основы гражданского законодательства 1991 г. Речь идет о разделах VI «Наследственное право» и VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и меж­дународных договоров». При этом из всех норм раздела «Наслед­ственное право» на момент введения в действие части третьей ГК сохранял известное значение лишь п. 4 ст. 153, определявший порядок наследования вкладов граждан в банках. Но и он должен был применяться с учетом его ограничительного толкования, дан­ного в п. 9 постановления Верховного Совета РФ «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» от 3 марта 1993 г.

3 Законом РФ от 26 ноября 2001 г. «О введении в действие части третьей ГК РФ» признаны утратившими силу с 1 марта 2002 г., в числе других законов и иных правовых актов, раздел VII «На­следственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностран­ных граждан и юридических лиц. Применение гражданских зако­нов иностранных государств и международных договоров» ГК 1964 г., п. 16 Указа от 12 июня 1964 г., п. 9 постановления Вер­ховного Совета РФ от 3 марта 1993 г., Закон РФ от 14 мая 2001 г.

Тем же Законом установлено, что с 1 марта 2002 г. на террито­рии РФ не применяются разделы VI и VII Основ гражданского за­конодательства 1991 г.

Таким образом, в настоящее время основным источником пра­вового регулирования отношений по наследованию является раз­дел V «Наследственное право» части третьей ГК, введенной в дей­ствие с 1 марта 2002 г., а также Закон о введении ее в действие. В дальнейшем на анализе этих законов, уяснении их смысла, рас­крытии содержания новых положений, внесенных ими в законо­дательство о наследовании, и будет сосредоточено основное вни­мание.

В числе источников правового регулирования отношений по наследованию могут быть названы как первая, так и вторая части ГК. Не говоря уже о том, что в ГК закреплены основные принци­пы регулирования отношений, составляющих предмет граждан­ского права, а следовательно, и подавляющей части отношений по наследованию, в нем можно найти немало норм, прямо относя­щихся к наследованию. Таковы в части первой ГК: п. 2 ст. 78; п. 6 ст. 93; п. 4 ст. 111; абз. 2 п. 1 ст. 216; абз. 2 п. 2 ст. 218; абз. 1 п. 2 ст. 256; ст. 265, 266; п. 4 ст. 274; в части второй ГК: п. 3 ст. 572; п. 1 ст. 578, ст. 581; п. 6 ст. 582; п. 2 ст. 589; ст. 617, 700, 701; п. 2 ст. 934; ст. 979; ст. 1026; п. 2 ст. 1038; абз. 4 п. 1 ст. 1050.

Ряд норм, относящихся к наследованию, включены в Семей­ный кодекс РФ (см: ст. 36 и п. 3 ст. 60 СК), а также в Земельный кодекс РФ (см. п. 2 ст. 5, ст. 21, п. 10 ст. 22, подп. 1 п. 2 ст. 40, ст. 45; п. 3 ст. 53; п. 1 и 2 ст. 54; п. 2 ст. 57; ст. 62, 63).

Большое число норм о наследовании в хозяйственных обще­ствах и товариществах, производственных и потребительских коо­перативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц.

Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», п. 2 ст. 17, ст. 27, 29, 431; За­кон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», п. 2 ст. II2; Патентный закон РФ, п. 6 ст. 103; Закон РФ «О пра­вовой охране топологий интегральных микросхем», п. 2 ст. 6

4).

Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате. Здесь в первую очередь следует назвать Основы законодательства РФ о нотариате. К этому же блоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. (с последую­щими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его приме­нению. Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ «О налоге с имущест­ва, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 де­кабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкцию Гос­налогслужбы по его применению5.

Разумеется, нормы законов и иных правовых актов, относя­щихся к наследованию, подлежат применению с учетом того, что приоритетное значение в числе гражданско-правовых норм, регулирующих отношения в области наследования, имеют нор­мы ГК (см. п. 2 ст. 3 ГК). Поэтому при столкновении указан­ных норм, где бы они ни находились, с нормами ГК надлежит руководствоваться нормами ГК. Это положение полностью рас­пространяется на нормы ГК, сосредоточенные в разделе V «На­следственное право». В частности, при столкновении норм законов о хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, об интеллектуальной собственно­сти с нормами ГК, в том числе регламентирующими наследование отдельных видов имущества, приоритетное значение надлежит при­давать нормам ГК.

Важное значение для применения норм законодательства о на­следовании в соответствии с их подлинным смыслом, а иногда и для решения вопроса, действуют ли указанные нормы или нет, и если действуют, то в каких пределах, имеют постановления Кон­ституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Су­да РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, а иногда и совместные постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Отметим важнейшие из них.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. были признаны не соответствующими ч. 2 и 4 ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и потому не подлежащими применению ч. 1 и 2 ст. 560 ГК 1964 г.6 Определением Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2002 г. признано, что с инвалидов I и II групп на­лог с имущества, переходящего по наследству, не должен взимать­ся со стоимости переходящих к ним не только жилых домов, но и квартир1.

Из числа постановлений Пленума Верховного Суда РФ следу­ет в первую очередь назвать постановления «О некоторых вопро­сах, возникающих в практике судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. № 2 (с последующими изменениями)2; «О неко­торых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 24 августа 1993 г. № 8 (с последующи­ми изменениями)3,

Из совместных постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ упомянем постановление «О некоторых вопросах применения Закона «Об акционерных обще­ствах»» от 2 апреля 1997 г. № 4/8 (см. п. 7)4.

Не утратили значения и постановления Пленума Верховного Суда СССР. В их числе постановления «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля 1966 г. № 65; «О судебной прак­тике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 96; «О практике применения суда­ми законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» от 11 ок­тября 1991 г. № И7.

Совершенно очевидно, что постановления Пленума Верховно­го Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (как раз­дельные, так и совместные) по мере совершенствования и обновления действующего законодательства сами нуждаются в измене­ниях и дополнениях. С учетом реформы наследственного права, получившей закрепление в части третьей ГК, особенно это отно­сится к тем из них, в которых даны разъяснения по части приме­нения норм законодательства о наследовании. Нужно помнить, что эти разъяснения были сформулированы на основе законода­тельства, которое на момент принятия соответствующих разъясне­ний действовало, но которое ныне в значительной своей части ут­ратило силу. Понятно, что этими разъяснениями можно руковод­ствоваться лишь тогда, когда они не вступают в противоречие с нормами законов и иных правовых актов (в первую очередь с нормами ГК) и могут служить ориентиром в их правильном при­менении.

Действие законодательства о наследовании. Отношения, регули­руемые правом, нередко носят длящийся характер, они рождаются при старом законе, но продолжают жить и претерпевают измене­ния при новом законе. Изменения происходят и в самом круге от­ношений, составляющих предмет правового регулирования. Одни отношения отмирают либо перестают нуждаться в воздействии на них со стороны права, тогда как другие, только появившись, тре­буют, чтобы они были облечены в правовую форму. Наконец, пра­во не может быть беспробельным. Это особенно относится к регу­лятивным отраслям права, которые имеют дело с отношениями, возникающими при нормальном ходе воспроизводства данной об­щественной системы. К числу регулятивных отраслей права отно­сится гражданское право, одной из подотраслей которого является наследственное право.

Указанные и иные обстоятельства приводят к тому, что про­блема правильного выбора закона или иного правового акта, подлежащего применению в том или ином конкретном случае, никогда не утрачивает своей актуальности. В период же, когда законодательство подвергается глубокому реформированию, ак­туальность этой проблемы возрастает во много раз. Сказанное полностью относится к законодательству о наследовании. В части третьей ГК в это законодательство внесены существенные измене­ния, в том числе и структурные, обновлен понятийный аппарат, предприняты попытки (пусть и не бесспорные) решить вопросы, которые на протяжении десятилетий вызывали острые дискуссии в науке и колебания практики, откликнуться на реалии сегодняш­него дня, связанные главным образом с переходом нашей страны от административно-командной системы к рыночной экономике. Ведь еще каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад никто и не помышлял о наследовании предприятий, акций, земельных участ­ков. Сейчас же мы сталкиваемся с этими проблемами на каждом шагу, причем никто не видит в них ничего необычного. Чтобы неошибиться в выборе закона, подлежащего применению к наслед­ственным правоотношениям в том или ином конкретном случае, напомним кратко основные положения о действии закона во вре­мени.

Общим является принцип немедленного действия нового за­кона. Это значит, что новый закон подлежит применению к пра­воотношениям, которые возникают после введения его в действие. Этот принцип закреплен в абз. I ст. 5 Закона о введении в дейст­вие части третьей ГК. Поскольку часть третья ГК, по общему пра­вилу, вводится в действие с 1 марта 2002 г., то она применяется к наследственным правоотношениям, которые возникают после 1 марта 2002 г.

Конкретизацией общего принципа о немедленном действии нового закона является правило, закрепленное в абз. 2 п. 5 Ввод­ного закона. Согласно этому правилу, по гражданским правоотно­шениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК, раздел V «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в дейст­вие. Проиллюстрируем на конкретном примере, как это правило должно применяться.

По ранее действовавшему законодательству если наследник был призван к наследованию по нескольким основаниям, то он мог либо принять наследство по всем этим основаниям, либо от­казаться от него, но тоже по всем этим основаниям. Но он вроде бы не мог принять наследство по одному основанию и отказаться по другому (скажем, в пользу другого наследника того же наследо­дателя). Во всяком случае, в законе expressis verbis это прописано не было, хотя, с точки зрения ratio legis, для этого не было препят­ствий и по прежнему законодательству. Теперь же этот вопрос прямо решен в законе (см. абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). Допустим, что наследство открылось до 1 марта 2002 г., но к указанной дате шес­тимесячный срок, установленный законом для принятия наслед­ства (см. абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК), еще не истек. Не вызывает со­мнений, что наследник, призванный к наследованию как по заве­щанию, так и по закону, может принять наследство по одному из этих оснований и отказаться от принятия наследства по другому, в том числе и в пользу другого наследника того же наследодателя. Легальным основанием для такого вывода служит абз. 2 ст. 5 Вводного закона. Наследственное правоотношение возникло до 1 марта 2002 г., но после указанной даты в правах и обязанностях, составляющих его содержание, произошли изменения, а именно возможности наследников, призванных к наследованию, принять наследство или отказаться от него, расширены. Вследствие этого права и обязанности наследников по принятию наследства или отказу от него следует определять, руководствуясь новым законом, а именно абз. 2 п. 2 ст. 1152 и абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК.

Общий принцип о немедленном действии нового закона, т. е. о применении его к правоотношениям, возникающим после вве­дения его в действие, претерпевает метаморфозы в двух направле­ниях. Во-первых, новому закону может быть придана обратная си­ла, и в этом случае сфера действия нового закона расширяется, поскольку он применяется и к тем отношениям, которые возник­ли до введения его в действие и ранее регулировались прежним законом. Во-вторых, может иметь место так называемое «пережи­вание» старого закона, когда прежний закон применяется к отно­шениям, которые подпадали бы под действие нового закона, если бы принцип немедленного действия нового закона не подвергся ограничениям. Таким образом, в данном случае, в отличие от пре­дыдущего, действие нового закона ограничивается.

В Законе о введении в действие части третьей ГК предусмотре­ны случаи как придания новому закону обратной силы, так и «пе­реживания» старого закона. О придании новому закону обратной силы речь идет в ст. 6 Вводного закона. На протяжении 2001 г. круг наследников по закону был расширен дважды. По Закону от 14 мая 2001 г. число очередей наследников по закону возросло с двух до четырех, а согласно части третьей ГК — с четырех до восьми. Естественно, возник вопрос, как быть, если на момент от­крытия наследства гражданин не входил в круг наследников по за­кону, а впоследствии в связи с расширением очередей наследни­ков по закону стал к ним относиться? Проблема не возникает, ес­ли наследство открылось после введения части третьей ГК в действие. Но как быть, если оно открылось до введения ее в дей­ствие? Как определить круг наследников по закону? Руководство­ваться ли при этом законом, который действовал в день открытия наследства, или новым законом?

Статья 6 Закона о введении в действие части третьей ГК пред­лагает в этом случае определять круг наследников по закону в со­ответствии с новым законом, но лишь при наличии следующих условий: если срок принятия наследства не истек на день введе­ния в действие части третьей ГК либо хотя и истек, но на этот день никто из наследников, призванных к наследованию в соот­ветствии с ранее действовавшим законодательством, наследство не принял, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или му­ниципальному образованию или наследственное имущество не пе­решло в их собственность по иным установленным законом осно­ваниям В этих случаях лица, которые не могли быть наследника­ми по закону в соответствии с ГК 1964 г., но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (ст. 1142—1148), могут припять наследство в течение шести месяцев со дня введения в дейст­вие части третьей Кодекса. А это и есть придание закону обратной силы.

«Переживание» старого закона предусмотрено ст. 8 Вводного закона. Согласно ст, 8 правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещани­ям, совершенным после 1 марта 2002 г.

В законе этого правила могло бы и не быть. В этом случае в соответствии с принципом немедленного действия нового зако­на следовало бы исходить из того, что если наследство открылось после введения в действие части третьей ГК, то, когда бы ни было совершено завещание — до или после I марта 2002 г., примене­нию подлежат правила об обязательной доле в наследстве, предус­мотренные ст. 1149 ГК. Однако законодатель счел необходимым, если завещание совершено ранее 1 марта 2002 г., сохранить при­менение правил об обязательной доле, предусмотренных ст. 535 ГК 1964г. Это вызвано нежеланием законодателя допустить в от­ношении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследст­ве, своего рода «поворот к худшему» (reformatio in pejus), В новом законе социально-обеспечительная функция правил об обязатель­ной доле в наследстве ослаблена. Размер этой доли сокращен с двух третей до половины законной доли, да и этот размер суд при определенных обстоятельствах может уменьшить, а то и вовсе отказать необходимому наследнику в присуждении обязательной доли. Этим и объясняется, почему ст. 8 Вводного закона предус­мотрено при наличии определенных условий применение преж­них правил об обязательной доле, хотя наследство и открылось после введения части третьей ГК в действие, т. е. «переживание» старого закона.

Необходимо, однако, определить не только временные, но и пространственные границы действия законодательства о насле­довании, в первую очередь той его части, которая сосредоточена в разделе V ГК. По общему правилу, оно действует на всей терри­тории Российской Федерации, однако в отношениях с так называ­емым иностранным элементом ему в случаях, предусмотренных законом, может придаваться и экстерриториальное действие (см. ст. 1224 ГК). При определенных обстоятельствах применение за­конодательства Российской Федерации о наследовании к отноше­ниям с иностранным элементом может быть ограничено. Так, ес­ли наследство открылось в Российской Федерации, но в состав наследства входит недвижимое имущество, находящееся за грани­цей, то наследование указанного имущества будет определяться по праву той страны, где оно находится.

При определении границ действия законодательства о насле­довании по кругу лиц отправным должно служить положение, согласно которому иностранцы и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью нарав­не с российскими гражданами, кроме случаев, установленных за­коном. В то же время ограничение действия законодательства о наследовании по кругу лиц может быть предопределено содер­жанием соответствующих норм, Так, завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям, могут совершать да­леко не все граждане, а лишь те из них, которые относятся к ли­цам, перечисленным в п. 1 ст. 1127 ГК. Завещание, в упрощенной форме, предусмотренной для завещаний в чрезвычайных обстоя­тельствах, может совершить лишь тот гражданин, который в таких обстоятельствах оказался (см. ст. 1129 ГК). Поскольку завещание — это односторонняя сделка, то совершить его может лишь тот гражданин, который в момент совершения завещания был полно­стью дееспособен (п. 2 ст. 1118 ГК)„ Во всех указанных случаях применение соответствующих норм лишь к определенным катего­риям граждан или, что то же самое, установление правил, соглас­но которым действие этих норм на определенные категории граж­дан не распространяется, означает определение границ действия законодательства о наследовании по кругу лиц.

Таким образом, для правильного применения законодательст­ва о наследовании необходимо четко определить границы дейст­вия соответствующих норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. Нередко определение границ действия указанных норм по кругу лиц означает вместе с тем определение пространственных границ действия соответствующих норм и наоборот. Совершенно очевидно, например, что начальники мест лишения свободы удо­стоверяют завещания не всех граждан, а граждан, оказавшихся в местах лишения свободы, т. е. под сенью соответствующего уч­реждения.

studfiles.net

Закон о наследстве в Российской Федерации

Статья 35 Конституции РФ гласит, что каждому российскому гражданину гарантировано право наследования. Наследственное право — единственная правовая отрасль, регулирующая отношения, в которых человек участвует после своей смерти.

После ухода человека из жизни появляется необходимость определить дальнейшую судьбу не только его имущества, но и некоторых обязательств, которые можно делегировать другим лицам. Регулирование процесса перехода определенных прав и обязанностей погибшего к его наследникам называется наследственным правопреемством.

Содержание закона о наследстве в РФ

Основным законодательным источником о праве наследования является отрасль гражданского права, которая, в свою очередь, опирается на конституционные принципы. При рассмотрении наследственных дел следует обращаться к положениям Гражданского кодекса РФ.

Вся информация о наследовании содержится в разделе V третьей части ГК РФ, принятой в ноябре 2001 года, в следующих главах:

  • 61. Общие положения о наследовании;
  • 62. Наследование по завещанию;
  • 63. По закону;
  • 64. Приобретение наследства;
  • 65. Наследование отдельных видов имущества.

В ней разъясняются общие положения наследования по закону — очередность наследования, обязательные доли в наследстве, а также понятие и порядок наследования выморочного имущества — имущества, переходящего в собственность государства, включая все сопутствующие обременения.

Российским законодательством четко ограничен круг лиц, являющихся претендентами на наследование по закону. Законные наследники могут быть призваны к получению наследства согласно очереди, описанной в ч. 3 ГК РФ. Наследники последующих очередей могут претендовать на имущество умершего при условии, что нет наследников из предшествующих очередей, то есть таковые отсутствуют, отстранены от права на наследство (согласно ст. 1117), лишены наследства (п. 1 ст 1119), наследство не было ими своевременно принято либо все они отказались от получения наследства.

Наследственная масса делится поровну среди наследников одной очереди. Исключение составляют наследники по представлению (ст. 1146). Последовательность и порядок наследования имущества по закону определяется статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Согласно этим статьям, наследники по закону распределяются на 7 очередей.

Очередность наследования имущества по закону

При отсутствии завещания или признании его ничтожным, имеется очередность наследования имущества по закону, которая имеет следующий вид:

1. Муж или жена — если на момент открытия наследственной массы имел место официальный брак с наследодателем, а также дети и родители. Наследование внуками наследодателя и их потомками производится согласно праву о представлении.

2. Братья и сестры наследодателя вне зависимости от того, являются они родными или неполнородными, а также дедушки или бабушки наследодателя. Дети братьев и сестер наследуют имущество по праву представления.

3. Дяди и тети наследодателя, приходящиеся полнородными или неполнородными братьями и сестрами родителям покойного.

4. Наследниками четвертой очереди признаются прадедушки и прабабушки умершего человека. Согласно положениям Семейного кодекса РФ, эти лица отнесены к третьей степени родства.

5. К наследованию в порядке пятой очереди привлекаются братья или сестры дедушек и бабушек наследодателя, а также дети родных племянников или племянниц — четвертая степень родства.

6. В порядке 6-ой очереди имущество может быть унаследовано детьми двоюродных внуков наследодателя, двоюродными правнуками или правнучками, а также детьми его двоюродных братьев или сестер (двоюродными племянниками или племянницами и детьми его двоюродных дедушек или бабушек).

7. При отсутствии родственников, относящихся к вышеуказанным очередям, к наследству могут быть призваны падчерица (пасынок) и мачеха (отчим) наследодателя.

Переход наследственных прав от одной очереди к другой

Срок принятия наследства по закону составляет 6 месяцев с даты его открытия.
Если датой открытия наследства является дата предположительной смерти гражданина, сроком принятия наследства считаются 6 месяцев с того момента, как гражданин объявлен умершим по решению суда.

В случае, если человек вступает в право наследования в результате отстранения другого наследника от прав наследования или если наследник отказался от получения наследства, период для принятия наследства составляет 6 месяцев с момента возникновения прав наследования. В течение этих сроков лицам, обладающим наследственными правами, необходимо вступить во владение имуществом. В противном случае имущество отойдет другим наследникам.

Право принятия наследства по истечению положенного времени: опоздавший наследник может потребовать восстановления этого срока, подав заявление в суд. Может быть признан вступившим в наследство, если он не знал и не мог знать о сроках открытия наследства либо по другим уважительным причинам. Это возможно при условии обращения в суд в течение 6 месяцев после устранения данных причин.

В случае признания судом наследника вступившим в наследство, заново определяются доли всех наследников. Ранее выданные свидетельства о правах на имущество считаются недействительными.

Возможно получение наследником причитающейся ему доли в наследственной массе без обращения в суд. Для этого необходимо письменное согласие всех наследников. Но для восстановления права на наследование необходима уважительная причина. На сегодня законом не определен список причин, считающихся уважительными. Суд может восстановить время на принятие наследства, если наследник не знал о наличии у наследодателя наследственного имущества. Также возможно восстановление срока наследования в случае тяжелой болезни наследника или нахождения в длительной командировке.

Можно ли вступить в наследственные права по закону, если есть завещание?

Существует две категории наследников: по завещанию и по закону. Первая категория является приоритетной. Но некоторые лица имеют право на гарантированную долю наследства вне зависимости от того, были они включены в завещание или нет.

Таковыми, согласно положениям ст. 1146 ГК РФ, являются:

  • Нетрудоспособные дети покойного;
  • Супруги;
  • Родители;
  • Иждивенцы, находившиеся на попечении у наследодателя.

В 2018 году описанные положения закона претерпят ряд изменений.

Поправки, внесенные в закон о наследовании имущества

В июле 2017 года в России был принят федеральный закон №259 о внесении изменений в части 1, 2 и 3 ГК РФ, вступающие в законную силу в этом году. Бо́льшая их часть затрагивает именно положения закона о наследовании.

Разберемся в сути поправок к закону о наследовании имущества, которые нас ожидают 1 сентября 2018.

В российское законодательство в сфере наследственного права вводится совершенно новая конструкция – наследственный фонд.

Наследственным фондом будет признаваться специальный фонд, создаваемый на основе имущества покойного. Целью его учреждения является исполнение завещания гражданина. Фонд будет осуществлять деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом бессрочно или в течение ограниченного срока, определенного условиями управления наследственным фондом (статья 123.20-1 ГК РФ).

Наследственный фонд создается и начинает действовать после смерти гражданина-наследодателя в соответствии с условиями, которые он определит самостоятельно. Решение об учреждении фонда закрепляется человеком документально при написании завещания.

Такое решение будет содержать в себе следующие сведения:

  • Об учреждении наследственного фонда;
  • Об утверждении его устава и условий управления;
  • О порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда;
  • Условия распоряжения имуществом и доходами фонда;
  • Указание конкретных лиц, которые будут назначены в состав органов этого фонда, или сведения о порядке установления критериев выбора лиц на те или иные должности.

Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти.

Скачать закон о наследстве в последней редакции

Отрасль наследственного права (т. н. «закон о наследстве») является одной из наиболее востребованных и запутанных отраслей в гражданском законодательстве. Вопросы, связанные с наследственным имуществом, являются поводом для многочисленных споров и судебных процессов. На долю судебных разбирательств в этой сфере приходится порядка 7% всех гражданских дел в судах, потому российская судебная практика в вопросах о наследстве обширна и разнообразна.

В наследственном праве — множество различных нюансов, которые могут затруднять ход процедуры определения круга наследников, их долей, прав и обязанностей сторон в тех или иных обстоятельствах.

Настоятельно рекомендуем вам скачать Часть 3 Гражданского кодекса РФ в последней на сегодняшний день редакции. Также вы можете скачать Федеральный закон №259 о внесении изменений в части 1, 2 и 3 ГК РФ, вступающий в законную силу 1 сентября 2018 года.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

lawlinks.ru

§ 3. Законодательство о наследовании : Гражданское право. Ч.3

Понятие законодательства о наследовании. Раскрывая содержание указанного понятия, следует исходить из того, что наследственное право является одним из подразделений системы гражданского права. В то же время действие законодательства о наследовании распространяется не только на отношения, возникающие в момент открытия наследства, но и на отношения, которые им предшествуют, а также на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных прав, обеспечивается их защита. Когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе, он подпадает под действие зако-

523

 

нодательства о наследовании, хотя до возникновения наследственного правоотношения может быть еще далеко, а сам завещатель его субъектом во всяком случае не будет. С другой стороны, когда наследник, принявший наследство, уплачивает пошлину за выдачу сввдетельства о праве на наследство или налог, которым облагается наследство, он также находится в сфере действия законодательства о наследовании. Словом, круг отношений, на которые распространяется законодательство о наследовании, весьма широк. А это неизбежно сказывается на определении указанного понятия. Законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Законодательство о наследовании носит комплексный характер. В этом законодательстве наиболее высок удельный вес норм гражданского права. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и наличие в нем норм иной отраслевой принадлежности. Таковы нормы земельного, финансового, процессуального и ряда других отраслей законодательства и права. Сфера действия законодательства о наследовании несколько шире, нежели наследственного права. Видимо, не случайно соответствующий раздел во всех общих гражданско-правовых актах кодификационного типа (начиная с ГК РСФСР 1922 г.) называется «Наследственное право». И это оправданно. При ином его наименовании гражданское законодательство неизбежно вклинилось бы в смежные отрасли законодательства, что нежелательно, поскольку придало бы гражданскому законодательству характер комплексного.

Структура законодательства о наследовании. До распада Союза ССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению Союза ССР и союзных республик, что нашло отражение в сложившейся к тому времени системе законодательства. Раздел «Наследственное право» был включен как в Основы гражданского законодательства 1961 г., так и в ГК всех союзных республик, в том числе и в ГК РСФСР 1964 г.

Незадолго до событий, вызвавших прекращение Союза ССР, а именно 31 мая 1991 г. Верховный Совет Союза ССР принимает Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 г. В Основы включен раздел VI «Наследственное право». В связи с распадом Союза ССР Основы гражданского законодательства 1991 г. на территории Российской Федерации вступили в действие лишь с 3 августа 1992 г. в части,

524

 

не противоречащей Конституции РФ и законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г.1

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Указанное положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан. Разумеется, приведенное выше положение Конституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования.

Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Поскольку часть ГК, в которой должен быть раздел «Наеяедствен-ное право», еще не принята, основным законодательным актом в области наследования продолжает оставаться раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 г. В то же время он не действует в части, противоречащей позднее принятым законодательным актам, а также в части, признанной Конституционным Судом РФ не соответствующей Конституции РФ (см. об этом с. 503). Действует также в части, относящейся к наследственному праву. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г. «О порядке введения в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР»2.

Помимо ГК в числе источников правового регулирования отношений в области наследования могут быть названы Основы гражданского законодательства 1991 г. Речь идет о разделах VI «Наследственное право» и VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров». При этом из всех норм раздела «Наследственное право» сохраняет известное значение лишь п. 4 ст. 153, определивший порядок наследования вкладов граждан в банках. Но и он

Подробнее об этом см. гл. 2 настоящего учебника. 2 Ведомости РФ. 1964. № 24. Ст. 416.

525

 

должен применяться с учетом его ограничительного толкования, данного в п. 9 постановления Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» от 3 марта 1993 r.1. В то же время применение в соответствующей части установлении Основ гражданского законодательства не должно ставиться в Российской Федерации под сомнение в силу тех принципов применения законодательства Союза ССР на территории РФ, которые закреплены как в постановлениях Верховного Совета РФ от 12 июля 1992 г. и от 3 марта 1993 г., так и в Федеральных законах о введении в действие частей первой и второй ГК.

Отсутствие в принятых частях ГК раздела «Наследственное право» не означает, что они не могут быть названы в числе источников правового регулирования отношений по наследованию. Не говоря уже о том, что в ГК закреплены основные принципы регулирования отношений, составляющих предмет гражданского права, а следовательно, и подавляющей части отношений по наследованию, в нем можно найти немало норм, прямо относящихся к наследованию. Таковы в части первой ГК: п. 2 ст. 78; п. 6 ст. 93; п. 4 ст. 111; абз. 2 п. 1 ст. 216; абз. 2 п. 2 ст. 218; абз. 1 п. 2 ст. 256; ст. 265, 266, 267; п. 4 ст. 274; в части второй ГК: п. 3 ст. 572; п. 1 ст. 578, 581; п. 6 er. 582; п. 2 ст. 589; ст. 617, 700, 701; п. 2 er. 934; ст. 979; er. 1026; п. 2 ст. 1038; абз. 4 n. l ст. 1050.

Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ (см. п. 1 ст. 36 и п. 3 ст. 60 СК).

Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (см. Закон РФ «Об акционерных обществах», абз. 4 и 5 п. 3 ст. 72; Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пп. 7 и 8 ст. 21, п. 5 ст. 233; Закон РФ «О производственных кооперативах», п. 3 ст. 74, Закон РФ «О потребительской кооперации», п. 5 ст. 13; п, 3 ст. 14 ; Закон РФ «О сельскохозяйственной кооперации», п. 7 ст. 16; п. 9 ст. 186; Закон РФ «О товариществах собственников жилья», п. 8 ст. 327; Закон РФ «О

1 Ведомости РФ. 1993. № 11. Ст. 393,

2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. l; № 25. Ст. 2956.

3 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

4 СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

5 Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1788; СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3306.

6 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 1997. № Ю. Ст. 1120.

7 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963.

526

 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», п. 2 ст. 18; ст. ЗО1.

Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», ст. 27,29; п. 7 ст. 432; Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», п. 3 ст. 113; Патентный закон РФ, п. 7 ст. 104; Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», п. 2 ст. б5).

Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате . Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому же блоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его применению7. Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г. (с последующимиизменениями) и инструкцию Госналогслужбы по его применению8.

Перечисленными не исчерпываются нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию. Это и законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и целый рад других отраслей законодательства. Нормы о наследовании в указанных отраслях законодательства либо носят отсылочный по отношению к гражданскому законодательству характер и, по существу, поглощаются им, либо в настоящее время перерабатываются (как, например, нормы земельного законодательства), либо, наконец, хотя и говорят о наследниках и

1 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.

2 Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866.

3 Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325.

4 Там же. Ст. 2319.

5 Там же. Ст. 2328.

Применительно к законодательству о нотариате, как и к налоговому законодательству, указанное понятие употребляется в широком смысле слова.

Подборка нормативных актов о совершении нотариальных действий и взимании за них пошлин см.: Наследственное право Российской Федерации / Авт.-сост. Ю.Н.Власов. М., 1998. С. 123-222.

8 Ведомости РФ. 1992. № 12. Ст. 593; СЗ РФ. 1995. № 5. Ст. 346; Собрание актов РФ. 1993. № 50. Ст. 4861; БНА- 1995. № 9. С. 11-23.

527

 

наследовании, но, по существу, предусматривают переход имущества в случае смерти одного лица к другим лицам не в порядке наследования, а по иным основаниям. Вследствие этого указанные акты в настоящем параграфе не упоминаются. Ознакомление с ними будет происходить по ходу изложения соответствующего материала.

Важное значение для применения норм законодательства о наследовании в соответствии с их подлинным смысом, а иногда и для решения вопроса, действуют ли указанные нормы или нет и, если действуют, то в каких пределах, имеют постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, а иногда и совместные постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Отметим важнейшие из них.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР признаны не соответствующими ч. 2 и 4 ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а потому не подлежащими применению1.

Из числа постановлений Пленума Верховного Суда РФ следует в первую очередь назвать постановления «О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. № 2 (с последующими изменениями)2; «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 24 августа 1993 г. № 8 (с последующими изменениями)3.

Из совместных постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ упомянем постановление «О некоторых вопросах применения Закона «Об акционерных обществах» от 2 апреля 1997 г. № 4/8 (см. п. 7)4 .

Не утратили значения и постановления Пленума Верховного Суда СССР. В их числе постановления «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля 1966 г. № б5; «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня

СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 408.

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. Изд. 2-е. М-, 1995. С. 292; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 1. С. 14.

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. Изд. 2-е. М-, 1995. С. 336; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 1. С. 1-1—15.

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 6; Российская газета. 1998. 5 марта.

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 4. 528

 

1985 r. № 9′; «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строитель-ными кооперативами» от 11 октября 1991 г. № II2.

В условиях, когда подготовка той части ГК, в которую предполагается включить раздел «Наследственное право», еще не завершена (не известно, когда она будет внесена в Государственную Думу и тем более когда станет законом), а основным источником правового регулирования наследственных отношений остается ГК, принятый свыше 30 лет назад, трудно переоценить значение разъяснении руководящих судебных органов по делам о наследовании, независимо от того, признавать ли их источниками права в формальном смысле слова или нет.

Действие законодательства о наследовании. Наследственные правоотношения носят обычно длящийся характер. В этих случаях новый закон, вносящий какие-либо изменения и дополнения в прежний порядок регулирования отношений по наследованию, применяется к тем правам и обязанностям, которые возникают после введения его в действие.

В области наследственного права, начиная с Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945 г., устоялось правило, согласно которому новый закон распространяется на наследства, открывшиеся до введения его в действие, но к этому моменту не принятые никем из наследников и не перешедшие по праву наследования к государству. С учетом того, что в новом ГК предполагается значительно расширить круг наследников по закону, эти правила, по-видимому, будут применяться достаточно часто. В этих случаях новому закону придается обратная сила, поскольку к наследованию призываются наследники, которые на момент открытия наследства к наследованию не могли быть призваны.

Ранее отмечалось, что из всех норм раздела VI «Наследственное право» Основ гражданского законодательства 1991 г. известный интерес представляет лишь п. 4 ст. 153, который поначалу в отступление от ст. 561 ГК 1964 г. установил, что вклады граждан в банках наследуются на общих основаниях, не предусмотрев из этого правила никаких изъятий для вкладов граждан ни в Сбербанке, ни в Госбанке СССР. В постановлении Верховного Совета СССР о введении Основ в действие, принятом 31 мая 1991 г., предполагалось применять это правило к

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 4.

2 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. Изд. 2-е. М., 1995. С. 195.

 

банковским вкладам независимо от времени их внесения, если наследство открылось после 1 января 1992 г. Известно, однако, что Основы гражданского законодательства стали действовать в Российской Федерации лишь с 3 августа 1992 г., а постановление Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 г. в действие так и не было введено. Верховный Совет Российской Федерации в постановлении от 3 марта 1993 г. истолковал правило п. 4 ст. 153 Основ ограничительно, признав, что оно не распространяется на вклады граждан в Сбербанке РФ. Тем самым, по существу, снята коллизия между ст. 561 ГК 1964 г. и п. 4 ст. 153 Основ. На вклады граждан в Сбербанке независимо от времени внесения вкладов, равно как и независимо от времени открытия наследства, должен полностью распространяться правовой режим, установленный для них ст. 561 ГК 1964 г. Именно такой, вполне обоснованный вывод сделан в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. № 2 (см. абз. 2 п. 12;

подл. «б» абз. 2 п. 14)1.

Наконец, заслуживает внимания вопрос, возникший на почве применения п. 2 ст. 7 Закона СССР о собственности. Согласно этому Закону член кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленное ему в пользование, становится его собственником. При этом указанному правилу придана обратная сила. Возник вопрос, как быть, если наследодатель при жизни полностью выплатил паевой взнос, но собственником квартиры не стал, так как наследство открылось до 1 июля 1990 г., то есть до введения Закона СССР о собственности в действие, а законодательство, которое действовало при жизни наследодателя, не допускало приобретения пайщиком права собственности на квартиру, хотя бы и с полностью выплаченным паевым взносом. Что становится в данном случае объектом наследственного преемства — квартира или только сумма паенакоп-лений за вычетом амортизации?

Попытка решения этого вопроса предпринята Пленумом Верховного Суда СССР в уже упомянутом постановлении от 11 октября 1991 г. № 11. Она сводится к тому, что если наследство открылось до 1 июля

Указание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ на то, что аналогичный правовой режим должен распространяться и на вклады граждан в Центробанке Российской Федерации, может иметь значение лишь для тех случаев, когда вклады, ранее открытые гражданам в Госбанке СССР, перешли в Центробанк, а также тех редких случаев, коша гражданам открываются вклады в Центробанке (например, работникам Центробанка).

530

 

1990 г., то наследственным имуществом является не квартира, а паена-копление. Но если квартиру, за которую наследодатель, умерший до 1 июля 1990 г., полностью выплатил паевой взнос, кооператив не заселил, право на нее признается и за наследником, не проживавшим совместно с наследодателем. Разъяснение Пленума Верховного Суда СССР — шаг в правильном направлении, хотя не все точки над i в этом вопросе поставлены1.

Как видим, применение норм наследственного права, разбросанных к тому же по многочисленным правовым актам различного уровня, вызывает значительные трудности: По мере изучения наследственного права будем знакомиться с этими трудностями и по возможности их преодолевать.

1 Более подробно об этом см.: Толстой Ю. К. Еще раз о применении пункта 2 статьи 7 Закона СССР о собственности // Правоведение. 1992. № 5. С. 95—97.

 

www.adhdportal.com

Закон о наследстве: содержание, последние изменения

Вопросы наследования регламентируются пятым разделом Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Общие положения закона о наследстве

Федеральный закон № 146-ФЗ, именуемый Гражданским Кодексом Российской Федерации, был принят Государственной Думой в третьем чтении 1 ноября 2001 года и одобрен Советом Федерации 14 ноября того же года. Законодательство было подписано президентом и вступило в силу 26 ноября 2001 года.

ГК РФ регулирует гражданско-правовые отношения и является приоритетным нормативным законодательным актом в области гражданского права. Закон состоит из 7 ключевых разделов, определяющих следующие области правоотношение:

  • Раздел 1 содержит описание общих положений, устанавливает статус отдельных лиц, объекты гражданского права и требования к сделкам;
  • Раздел 2 предусматривает порядок реализации права собственности;
  • Раздел 3 устанавливает правила исполнения обязательного права;
  • Раздел 4 охватывает описание отдельных видов обязательств, наступающих при заключении договоров купли-продажи, аренды, подряда, займа и других;
  • Раздел 5 определяет особенности права наследования;
  • Раздел 6 устанавливает порядок реализации международного частного права;
  • Раздел 7 описывает право на результат интеллектуальной деятельности, особенности получения патентов и сохранения авторского права.

Раздел 5, описывающий особенности реализации права наследования, состоит из 5 глав (61-65) и охватывает следующие области:

  • Глава 61 описывает общие положения о наследовании, определяет основания наследства, время и место вступления его в силу, а также лиц, обладающих правом на его получение или являющихся недостойными;
  • Глава 62 предусматривает особенности наследования по завещанию, устанавливает статус завещания, особенности его оформления, заверения, изменения, толкования и исполнения, а также определяет доли наследников в завещании и порядок отказа от преемствования;
  • Глава 63 описывает порядок наследования по закону, предусматривает очерёдность наследования и право обязательной доли;
  • Глава 64 охватывает положения, связанные с приобретением наследства, такие как способы и сроки его принятия или отказа, охрана законных прав на наследование и возмещение расходов и убытков;
  • Глава 65 определяет особенности наследования отдельных видов имущества.

О последних изменениях в ФЗ о нотариате можно прочесть здесь:

Какие были внесены изменения?

Последние поправки в пятый раздел ГК РФ, предусматривающий право наследования, были внесены 28 марта 2017 года. Редактирование затронуло статью 1127, устанавливающую перечень чрезвычайных обстоятельств, в которых составленное завещание приравнивается к нотариально удостоверенному.

В нотариальной заверке не нуждаются завещания, составленные при следующих обстоятельствах:

  • бумаги о последнем распоряжении граждан, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, подписанные главным врачом ввиду невозможности прибытия нотариуса;
  • завещания, составленные во время плавания на кораблях, и удостоверенные капитаном судна;
  • завещание, написанное во время геолого-разведочной, арктической, антарктической или другой подобной экспедиции, заверенное начальником экспедиции;
  • последнее волеизъявление военнослужащих, находящихся в пунктах военной дислокации, где нет нотариуса, и удостоверенное камандиром воинской части;
  • завещания, составленные гражданами, находящимися в местах лишения свободы и подписанные начальником данных учреждений.

Данные виды завещаний, удостоверенные уполномоченными лицами, должны быть подписаны волеизъявлением и отправлены по месту их проживания.

Очередность вступления в наследственные права по закону

При отсутствии завещания имущество умершего наследуется в соответствии с установленной законом очередностью. Главой 63 ГК РФ определяется следующая последовательность родственников, обладающих правами получения наследства:

  • наследники первой очереди — это супруг, дети и родители наследодателя;
  • наследники второй очереди — это братья и сёстры умершего, приходящиеся ему полнородными или неполнородными, а также дедушки и бабушки по линии отца и матери. Они получают имущество только при отсутствии наследников первой очереди;
  • при отсутствии преемников первой и второй очередей, закон обращается к наследникам третьей очереди, которыми являются братья и сёстры родителей умершего, то есть его дяди и тёти.

Также законом предусматривается возможность наследования по праву представления. В данную категорию наследников входят внуки наследодателя и дети его преемников второй и третьей очерёдности. Они обладают правом на получение доли наследства, если их родители умерли до открытия завещания и вступления его в силу.

Статьёй 1149 закона о наследовании устанавливается право на обязательную долю в наследстве. Данным правом обладают нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также его недееспособные родители и иждивенцы. Данные лица получают не менее половины положенной им по закону доли имущества умершего, независимо от содержания завещания. Право на обязательную долю реализуется даже если при этом уменьшается наследуемая часть других преемников.

В случае полного отсутствия законных наследников или если все преемники отказались от своей доли наследства, данное имущество называется выморочным и переходит в собственность государства или местных органов самоуправления.

Как вступить в наследство?

Закон о принятии наследства в России предусматривает два способа стать наследником.

Первый способ — на основании завещания, которое было заверено нотариусом или уполномоченным лицом в соответствии со статьёй 1127 ГК РФ. Согласно положениям документа о последнем волеизъявлении наследодателя распределяется его имущество.

Второй способ — по закону, к нему прибегают при отсутствии завещания или его неправильном оформлении, если оно было признано недействительным. Законодательством определяется очередность наследников по степени дальности их родства с наследодателем, а также категории лиц, которые обладают правом обязательного наследования. В соответствии со статьёй 1149 ГК РФ, нетрудоспособные родственники могут наследовать часть имущества независимо от содержания завещания.

Наследник признаётся принявшим наследство, если он совершил следующий ряд действий:

  • стал владеть и управлять наследством на законных основаниях;
  • предпринял необходимые меры для защиты полученного имущества от посягательства третьих лиц;
  • содержит за свой счёт полученное наследство;
  • оплатил долги наследодателя.

Вступить в наследство можно в течение шести месяцев с момента, как завещание было открыто. Если наследник пропустил установленный срок, его права могут быть восстановлены в судебном порядке.

Вам будет интересно: ФЗ 96 в новой редакции тут:

Восстановление прав на наследственное имущество

Право наследования действует в течение шести месяцев. Если наследник не был оповещён об открытии наследства или у него были иные уважительные причины для пропуска периода вступления в наследство, судебная инстанция может восстановить его права и перераспределить доли имущества, признав ранее выданные документы недействительными.

Согласно пункту 2 статьи 1155 наследник, пропустивший установленный срок наследования, может получить причитающуюся ему долю без обращения в судебные инстанции при единогласном письменном согласии других наследников о восстановлении его в правах. Данное согласие должно быть удостоверено нотариусом или другими уполномоченными лицами и оно аннулирует ранее выданные документы, что приводит к перераспределению долей наследуемого имущества.

Скачать текст закона о наследстве

Для подробного ознакомления с положениями пятого раздела Гражданского Кодекса Российской Федерации, предусматривающим право наследования, рекомендуется скачать документ по ссылке.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

lawlinks.ru

2. Законодательство о наследовании

В п. 2 ст. 1110 ГК РФ установлено, что наследование регулируется не только Кодексом, но и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Главенствующее место в системе источников правового регулирования наследования занимает Гражданский кодекс РФ. При этом наряду со специальным разд. V Кодекса («Наследственное право»), являющимся ключевым в системе источников регламентации наследования, к числу таких источников должны быть отнесены и иные нормы ГК РФ, устанавливающие особенности перехода имущества умершего к другим лицам (см., например: п. 2 ст. 78 — о правах наследника умершего участника полного товарищества, п. 6 ст. 93 — о переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к наследникам умершего участника общества, п. 4 ст. 111 — о правах наследников умершего члена производственного кооператива, ст. 581 — о наследственном правопреемстве при обещании дарения, п. 6 ст. 582 — о применении правил о наследственном правопреемстве к пожертвованиям, п. 2 ст. 617 — об особенностях наследования прав и обязанностей арендатора по договору аренды недвижимого имущества, ст. 701 — о наследовании прав и обязанностей ссудополучателя по договору безвозмездного пользования, п. 2 ст. 1038 — о наследовании прав и обязанностей по договору коммерческой концессии, п. 1 ст. 1050 — о замещении товарища его наследниками в договоре простого товарищества). В этой связи указание в тексте п. 2 ст. 1110 ГК РФ непосредственно на Кодекс, а не на его разд. V представляется обоснованным.

Помимо законов, в прямо предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования допускается и иными правовыми актами, к которым согласно п. 6 ст. 3 ГК РФ относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. При этом некоторые из таких актов приняты во исполнение предписаний Гражданского кодекса. Так, в соответствии с правилами части третьей ГК РФ приняты постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» и постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

Руководствуясь ст. 51 Основ законодательства РФ о нотариате, Министерство юстиции РФ установило формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах (см. приказ Минюста России от 10 апреля 2002 г. N 99).

3. Понятие наследования

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.

Таким образом, наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти (см., например, п. 3 ст. 572 о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только институт завещания (см. п. 1 ст. 1118).

Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).

Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство. При этом во внимание не принимаются ни существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию (см. ст. 1116 и 1117). Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Кроме того, имущество умершего может переходить к иным лицам и не по правилам наследственного правопреемства.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).

studfiles.net

Законодательство о наследстве. Понятие наследования

Наследственное право представляет собой подразделение гражданского права — его подотрасль.

Законодательство о наследовании можно определить как систему нормативных правовых актов, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения и религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование. Порядок наследования регулируется ГК РСФСР 1964 г. и Основами законодательства РФ нотариате от 11 февраля 1993 года. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса РФ и частей первой и второй ГК РФ.

Велика роль подзаконных актов. Назовем наиболее важные из них:

  • Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами

  • Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти / Утв. зам. Мин. юстиции 119 марта 1996 г.

  • Инструкция о порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части, дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов / Утв. Минюстом СССР по согласованию с Минздравом СССР и Межсоцобеспечения СССР от 20 июня 1974 г.

Велика роль Закона РФ «О государственной пошлине».

Поскольку часть ГК РФ с разделом «Наследственное право» пока не принята, основным законодательным актом продолжает оставаться раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. В то же время он действует в части, не противоречащей позднее принятым законодательным актам.

Новый ГК РФ закрепил принципы гражданско-правового регулирования и затронул ряд положений о наследовании: п. 2 ст. 78; ст. 93; п. 4 ст. 111 и другие.

Разнообразные законодательные акты также содержат нормы о наследовании. В первую очередь, это Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и законы о других видах юридических лиц.

Законодательство об интеллектуальной собственности затронуло наследование: Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ И баз данных» и другие.

Понятие и принципы наследования

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя — к его наследникам в соответствии с нормами наследственно го права.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установлено иное. Кроме того, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо это противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя):

  • к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, которые не могут в силу закона передаваться;

  • переходят лишь те права, которые принадлежали наследодателю;

  • права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;

  • акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;

  • принятие наследства с условием или с оговорками не допускается;

  • акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему уже с момента открытия наследства. Наследовательное право основано на ряде принципов.

1. Принцип универсальности правопреемства означает, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло им:енно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев. Наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, наследник заступает на место наследодателя практически во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель. Универсальность означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство.

2. Принцип свободы завещания продолжает диспозитивность гражданско-правовых отношений. Своей волей можно распорядиться или нет.

Этот принцип может быть ограничен только законом. Это связано с социально-обеспечительной функцией наследства. Действие этой функции выражается в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной доли.

3. С вышеназванными принципами связан принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может лишить в завещании необходимой доли. Доля эта составляет часть законной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие его выражается в определении круга наследников по закону.

5. Принцип свободы наследника выражается в праве принять наследство или отказаться от него. Если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание вступить в наследство, то считается, что они от него отказались.

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

studfiles.net

Законодательство о наследстве. Понятие наследования. Бошно С.В. Правоведение




Законодательство о наследстве. Понятие наследования

Наследственное право представляет собой подразделение гражданского права — его подотрасль.

Законодательство о наследовании можно определить как систему нормативных правовых актов, кᴏᴛᴏᴩые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

На основании ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения и религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование. Порядок наследования регулируется ГК РСФСР 1964 г. и Основами законодательства РФ нотариате от 11 февраля 1993 года. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса РФ и частей первой и второй ГК РФ.

Велика роль подзаконных актов. Назовем наиболее важные из них:

  • Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами
  • Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти / Утв. зам. Мин. юстиции 119 марта 1996 г.
  • Инструкция о порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части, дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов / Утв. Минюстом СССР по согласованию с Минздравом СССР и Межсоцобеспечения СССР от 20 июня 1974 г.

Велика роль Закона РФ «О государственной пошлине».

Поскольку часть ГК РФ с разделом «Наследственное право» пока не принята, основным законодательным актом продолжает оставаться раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. При всем этом он действует в части, не противоречащей позднее принятым законодательным актам.

Новый ГК РФ закрепил принципы гражданско-правового регулирования и затронул ряд положений о наследовании: п. 2 ст. 78; ст. 93; п. 4 ст. 111 и другие.

Разнообразные законодательные акты также содержат нормы о наследовании. В первую очередь, ϶ᴛᴏ Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и законы о других видах юридических лиц.

Законодательство об интеллектуальной собственности затронуло наследование: Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ И баз данных» и другие.

Понятие и принципы наследования

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя — к его наследникам в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с нормами наследственно го права.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установлено иное. Исключая выше сказанное, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход кᴏᴛᴏᴩых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо ϶ᴛᴏ противоречит самой природе данных прав и обязанностей.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя):

  • к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, кᴏᴛᴏᴩые не могут в силу закона передаваться;
  • переходят исключительно те права, кᴏᴛᴏᴩые принадлежали наследодателю;
  • права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;
  • акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;
  • принятие наследства с условием или с оговорками не допускается;
  • акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему уже с момента открытия наследства. Наследовательное право основано на ряде принципов.

1. Принцип универсальности правопреемства означает, что между волей наследодателя, направленной на то, ɥᴛᴏбы наследство перешло им:енно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, кᴏᴛᴏᴩый принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев. Наследник будет продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, наследник заступает на место наследодателя практически во всех правоотношениях, участником кᴏᴛᴏᴩых был наследодатель. Универсальность означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство.

2. Принцип ϲʙᴏбоды завещания продолжает диспозитивность гражданско-правовых отношений. Своей волей можно распорядиться или нет.

Этот принцип может быть ограничен только законом. Это связано с социально-обеспечительной функцией наследства. Действие ϶ᴛᴏй функции выражается в том, что среди наследников по закону есть такие, кᴏᴛᴏᴩых наследодатель не может лишить обязательной доли.

3. С вышеназванными принципами связан принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может лишить в завещании необходимой доли. Доля эта составляет часть законной доли, кᴏᴛᴏᴩая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие его выражается в определении круга наследников по закону.

5. Принцип ϲʙᴏбоды наследника выражается в праве принять наследство или отказаться от него. В случае если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание вступить в наследство, то считается, что они от него отказались.

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Наследование но закону

Существует два основания наследования: завещание и закон. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с принципом ϲʙᴏбоды завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из ϶ᴛᴏго правила установлено лить для необходимых наследников по закону, кᴏᴛᴏᴩые имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Круг наследников по закону определен исчерпывающим образом итрадиционно установлена очередность призвания к наследству.

Действующим законодательством установлены две очереди наследников по закону. К первой очереди ᴏᴛʜᴏϲᴙтся дети (в т.ч. усыновленные), супруг и родители (усыновители), а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Ко второй очереди отнесены братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников первой очереди, либо при отказе их от наследства, либо когда все наследники первой очереди в завещании наследодателя лишены права наследования.

Ст. 532 ГК РСФСР содержит исчерпывающий перечень наследников.

Дети — ϶ᴛᴏ сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браку. В случае если брак родителей впоследствии был признан недействительным, их дети наследуют и после смерти отца, и после смерти матери. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае. После отца они наследуют, если отцовство подтверждено либо органами Загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г. Вопросы установления происхождения детей регулирует глава 10 Семейного кодекса РФ.

Усыновленные — ϶ᴛᴏ дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка ϲʙᴏим, т.к. усыновление производится в отношении чужих людей.

Пасынки и падчерицы не будут наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не будут наследниками пасынка и падчерицы. Не будут наследниками и дети, принятые наследодателями на постоянное воспитание с иждивением.

Указанные лица могут быть наследниками по закону в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и если они получали материальную помощь от наследодателя, кᴏᴛᴏᴩая была для них основным источником существования не менее 1 года до дня открытия наследства.

Супруг — ϶ᴛᴏ лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака. Супруг будет наследником по закону в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но если данные фактические брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, кᴏᴛᴏᴩые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.

Внуки и внучки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родителей, кᴏᴛᴏᴩый был бы наследником. Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования.

Наследополучателем-иждивенцем по закону может быть любое постороннее лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Исключая выше сказанное, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Исключая выше сказанное, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II и III групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет.

Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. В случае если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то ϶ᴛᴏ не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Стоит сказать, для того, ɥᴛᴏбы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколь длительными бы они ни были, не создают у иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержащее на ϲʙᴏем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества. На основании ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для ϶ᴛᴏго средствами, имеют:

  1. бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
  2. нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы;
  3. нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
  4. нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между кᴏᴛᴏᴩыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей — неполнородными.

Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не будут наследниками по закону двоюродные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, по϶ᴛᴏму дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца только если имеется юридическая связь ребенка с отцом.

Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков будут свидетельства органов Загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы, («правки, заменяющие первичные документы органов ЗАГСа, должны быть составлены правильно, со ссылкой на основание подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя. В случае если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.

Исходя из ст. 559 ГК РСФСР, раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с причитающимися им долями. При не достижении согласия раздел производится в судебном порядке. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только с выделом причитающейся ему наследственной доли. Стоит сказать, для охраны интересов не родившегося наследника к участию в разделе должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства.

Наследование по завещанию

Другое основание наследования — завещание, кᴏᴛᴏᴩое представляет собой акт распоряжения имуществом или иными принадлежащими гражданину материальными или нематериальными благами на случай смерти. Неотъемлемое право завещателя — в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание. Позднее составленное завещание отменяет ранее составленное полностью или в части, в кᴏᴛᴏᴩой оно противоречит завещанию, составленному позднее.

Завещание будет односторонней сделкой. Стоит сказать, для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица. Свобода завещательного распоряжения ограничивается обеспечением интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.

Завещание — ϶ᴛᴏ сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Завещание не может быть совершено через представителя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Совершать завещание можно только лично.

Завещание будет сделкой строгой формы. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии со ст. 540 ГК РСФСР оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, подписано завещателем и нотариально удостоверено. Завещатель подписывает завещание в присутствии лица, полномочного его удостоверять. В случае если завещатель по болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, то оно по его просьбе может быть подписано другим лицом в присутствии лица, полномочного удостоверять завещания, о чем делается запись в завещании.

В завещании требуется обязательное указание времени его удостоверения. Время совершения завещания определяет решение вопросов о действительности завещания с позиции соблюдения формы, о дееспособности завещателя и о значении данного завещания и сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, из кᴏᴛᴏᴩых один остается у завещателя, а другой — на хранении в нотариальной конторе. Важно заметить, что один экземпляр завещания, удостоверенного ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим должностным лицом, высылается на хранение в нотариальную контору по последнему постоянному месту жительства завещателя.

Форма завещания предусмотрена законом. Отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом и т.п.) делает завещание недействительным.

В местностях, где нет нотариальной конторы, завещание может быть удостоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации).

На основании ст. 541 ГК РСФСР, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами данных больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами данных судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками данных экспедиций;

4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальни нами, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами данных госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военноучебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) данных частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения ϲʙᴏбоды, удостоверенные начальниками ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих учреждений.

Перечень должностных лиц и случаев, при кᴏᴛᴏᴩых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещания, будет исчерпывающим.

Граждане Российской Федерации, проживающие за границей, имеют право обратиться за удостоверением завещания в консульское учреждение Российской Федерации.

Удостоверение завещания состоит не только в простом заверении подписи завещателя. При его удостоверении выясняется подлинная воля завещателя, разъясняются ему требования действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников. В исключительных случаях, когда гражданин по состоянию здоровья не может явиться к нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти, завещание может быть удостоверено дома у завещателя. При удостоверении завещания устанавливается личность завещателя. Установление личности производится на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности завещателя.

На основании ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все ϲʙᴏе имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам.

Право завещать ϲʙᴏе имущество по ϲʙᴏему усмотрению принадлежит только дееспособным гражданам. Не могут завещать ϲʙᴏе имущество лица, полностью лишенные дееспособности, и ограниченно дееспособные лица. Действительность завещания определяется на момент его составления.

Гражданин может по завещанию оставить такое имущество и имущественные права, кᴏᴛᴏᴩые принадлежали ему на момент открытия наследства; следовательно, при удостоверении завещания не требуется представления доказательств права гражданина на завещаемое имущество.

При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону.

Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. При этом завещателю не предоставлено право полностью лишить наследства ϲʙᴏих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в т.ч. усыновленных), нетрудоспособных родителей и супруга, а также иждивенцев. Указанные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее двух третей той доли наследства, кᴏᴛᴏᴩая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону.

На основании ст. 538 ГК РСФСР завещатель имеет право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лип, (отказополучателей), кᴏᴛᴏᴩые приобретают право требовать его исполнения. В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на кᴏᴛᴏᴩого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника исключительно при принятии им наследства. В случае смерти до открытия наследства лица, на кᴏᴛᴏᴩое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. В случае если наследник по завещанию, на кᴏᴛᴏᴩого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ исключительно в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, кᴏᴛᴏᴩая превышает размер его обязательной доли.

Пользовательское соглашение:
Интеллектуальные права на материал — Бошно С.В. Правоведение принадлежат её автору. Данное пособие/книга размещена исключительно для ознакомительных целей без вовлечения в коммерческий оборот. Вся информация (в том числе и «Законодательство о наследстве. Понятие наследования») собрана из открытых источников, либо добавлена пользователями на безвозмездной основе.
Для полноценного использования размещённой информации Администрация проекта Зачётка.рф настоятельно рекомендует приобрести книгу / пособие Бошно С.В. Правоведение в любом онлайн-магазине.

Тег-блок: Бошно С.В. Правоведение, 2015. Законодательство о наследстве. Понятие наследования.

xn--80aatn3b3a4e.xn--p1ai

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *